<< Предыдущая

стр. 11
(из 12 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>


отправлен другим транспортом (железнодорожным)^ могут также устанавливаться различные скидки в цене оптовым иди постоянным покупателям, распродажи по низким ценам и т.д. Качество исполнения в некоторых случаях может компенсировать недостатки самого предмета исполнения, что часто проявляется в упаковке, оформлении, предоставлении дополнительных выгод с целью привлечения потенциального потребителя. В комплексе такие мероприятия входят в тактику и стратегию маркетинга.
§ 3. Способ, место и срок исполнения '
Исполнение обязательства производится в установленном нормативными актами, договором либо практикой порядке, т.е. в определенной последовательности и систематичности исполнения действий, составляющих содержание обязательства. Обязательство должно быть исполнено приемлемым для сторон способом, который может вытекать из сущности самого обязательства, положений, закрепленных в договоре либо нормативном акте. Так, в ст. 163 ГК Украины закреплено, что кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из существа обязательства. Обязательство должно, по общему правилу, исполняться сразу в целом, а не по частям. Однако в силу диспозитивности данной нормы не исключается возможность с согласия кредитора исполнения обязательства и по частям. Таким образом, под способом исполнения обязательства следует понимать установленный нормативными актами либо договором или вытекающий из существа самого обязательства порядок исполнения действий, составляющих содержание обязательства.
Обязательства могут исполняться как сразу в целом и однократно (передача покупателю проданной вещи), так и по частям, что предопределяется смыслом обязательства (предоставлению отчуждателю жилого дома с условием пожизненного его содержания и предоставлением необходимых для жизни материальных благ или
-383-

услуг), особенностями и характером оформленных обязательством отношений (поставка по длительным хозяйственным связям, снабжение газом, электричеством, водой). Иногда допускается как полное, так и частичное исполнение обязательства. При закупке сельскохозяйственной продукции возможно как полное исполнение обязательства по предмету, так и частичное.
Обязательство должно быть исполнено в том месте, которое определено сторонами в договоре, в законе, существом обязательства либо обычаями делового оборота. Так, по биржевым торгам купленный товар может быть передан покупателю со склада либо биржи, либо транспортной организации, либо производителя (продавца);
отпущен с места его производства (цех, поле, место улова) либо ином месте.
По общему правилу место исполнения обязательства связывается с определением его водей сторон либо прямым указанием нормативного акта. Однако в ряде случаев это связано с особенностью самого предмета исполнения либо личностью участвующих в «обязательстве сторон. Поэтому, если место исполнения обязательства не определяется соглашением сторон либо нормативным актом, действуют следующие правила: по обязательствам о передаче недвижимого имущества исполнение производится по месту нахождения этого имущества (строение и т.д.), по денежному обязательству исполнение производится по месту проживания кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитор к моменту возникновения обязательства переменил место жительства и известил об этом должника, то по новому месту жительства кредитора с отнесением на счет кредиторам всех расходов, связанных с переменой места исполнения. Это положение не распространяется на денежные обязательства юридических лиц, для которых порядок и формы расчетов определяются специальным законодательством и осуществляются путем безналичных расчетов через коммерческие банки. Аналогичное правило действует и в отношении субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся юридическими лицами. Так, крестьянские ^фермерские) хозяйства, физические лица, за-
384

нимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, все свои денежные средства обязаны помещать в банк, со счета которого и производят расчеты со своими контрагентами.
В связи с этим возникает вопрос о валюте исполнения обязательств. По общему правилу обязательства физических и юридических лиц должны быть определены и подлежат исполнению в денежной единице Украины. Это связано с тем, что совершение валютных операций, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, преследуются уголовным законодатель-ством (ст.80 УК Украины). Однако в случаях, прямо предусмотренных в законодательстве, определение и исполнение обязательств в иностранной валюте допускается. Так, в связи с инфляционными процессами и с целью защиты интересов кредиторов от возможных потерь при платежах в рассрочку или периодических платежах, допустимо определение общей суммы предмета обязательства в денежной единице эквивалентной твердой валюте. Однако сами платежи должны быть осуществлены в денежной единице Украины.1 В обязательствах может быть предусмотрено, что предмет исполнения подлежит оплате в валюте Украины в сумме, которая эквивалентна по курсу иностранной валюте либо золоту. В этом случае, подлежащая оплате в валюте Украины сумма, определяется по среднему рыночному курсу соответствующей валюты на день платежа в месте платежа либо в ближайшем к нему месте, если иной курс не установлен в соответствии с законодательными актами или если иное не установлено соглашением сторон.
В определенных пределах юридические лица вправе производить расчеты и наличными средствами. Однако они допускаются лишь в незначительных суммах, а также для приобретения таких товаров, которые отнесены к
1 В постановлении правления Национального банка Украины от 16.05.95 г. № 125 "Об использовании иностранной валюты как средства платежа на территории Украины" (Урядовий кур'ер, 10 червня 1995 р.) отмечается, что единственным законным средством платежа на территории Украины с 1 августа 1995 г. является валюта Украины.
- 385 -

оборотным средствам (канцелярские принадлежности, мелкий инвентарь и т.п.).
Все другие обязательства исполняются по месту жительства должника, а если должником является юридическое лицо, то по месту его нахождения (месту расположения постоянно действующего органа юридического лица).
В то же время законодательством в некоторых случаях место исполнения обязательств определяется специально. Так, по обязательству передать вещь, которую необходимо перевезти, место исполнения обязательства определяется местом ее сдачи первому перевозчику для дальнейшей передачи кредитору. Это вытекает из смысла ч.2 ст. 128 ГК Украины, которая устанавливает, что момент права собственности у приобретателя возникает также в момент сдачи вещи транспортной организации для отправки приобретателю и сдачи на почту для пересылки приобретателю вещей без обязательства доставки.
Если место изготовления или хранения вещей было известно кредитору в момент возникновения обязательства, то место исполнения обязательства определяется тем местом, где вещь была изготовлена или хранилась, если договором не предусмотрено иное. При передаче денег либо ценных бумаг в депозит нотариальной конторы, место исполнения обязательства определяется местом ее расположения.
Обязательства также должны исполняться в срок, который определяется законом либо договором, а при отсутствии указаний о сроке - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Срок исполнения обязательства определяется по общим правилам исчисления сроков в гражданском праве и может быть обозначен днем, моментом или периодом времени, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, либо моментом предъявления кредитором требования об исполнении обязательства.
Если в обязательстве предусмотрен день, момент либо период времени, оно должно быть исполнено на протяжении указанного дня либо периода. Обязательство, срок исполнения которого определен указанием на.
-386-

событие, которое должно наступить, должно быть исполнено с наступлением такого события (например, открытие навигации).
День исполнения обязательстве при отгрузке продукции иногороднему покупателю устанавливается моментом сдачи продукции перевозчику или органу связи для доставки ее по назначению, а при сдаче продукции на склад получателя или поставщика - день составления приемо-сдаточного акта или получения расписки за сданный товар.
Иногда точная дата исполнения обязательства либо ее привязка к событию не устанавливается. В этом случае должник обязан исполнить обязательство по первому требованию кредитора. Однако такое исполнения не всегда возможно, так как должник просто в момент предъявления требования этого сделать не в состоянии. Поэтому устанавливается, что должник обязан исполнить такое обязательство в семидневный срок со дня предъявления требования, если обязанность должника о немедленном исполнении обязательства не вытекает из закона, договора или существа обязательства (ст. 165 ГК Украины). Немедленное исполнение обязательства может вытекать и из обычаев делового оборота.
В случае, когда обязательство не предусматривает и не представляет возможности установить срок его исполнения, оно должно быть исполнено в разумный срок, который обычно необходим для выполнения подобного обязательства. После истечения такого срока, кредитор вправе истребовать исполнение обязательства в любое время.
Должник вправе также исполнить обязательство досрочно, если иное не вытекает из закона, договора, существа обязательства либо обычаев делового оборота. Например, досрочное исполнение денежного обязательства не только допустимо, но и зачастую желательно. Что же касается досрочного исполнения по другим обязательствам, это не всегда допустимо, поскольку необходимо учитывать интересы другой стороны. Так, при досрочной поставке продукции без согласия покупателя, последний вправе отказаться от принятия продукции и
-Э87-

ее оплаты, поскольку это ведет к необходимости увеличения расходов на ее хранение, поиску необходимых денежных средств для ее оплаты, а в ряде случаев влечет дополнительные затраты и хлопоты.
Досрочное исполнение обязательства возможно и со стороны кредитора, если срок исполнения установлен в его интересах. Например, по договору хранения покла-жедатель вправе в любое время потребовать сданное на хранение имущество, а хранитель обязан вернуть имущество независимо от того, что срок хранения не истек (ст.415 ГК Украины).
В случаях, предусмотренных соглашением сторон, , может быть установлена отсрочка исполнения обязательства. Самовольная отсрочка исполнения обязательства без согласия другой стороны (сторон) не допускается. Однако в случаях, когда невозможность исполнения обязательства в предусмотренный срок вызвана действиями кредитора, по согласию должника возможна отсрочка исполнения обязательства на срок, на протяжении которого существовала невозможность исполнения, связанная с действиями кредитора.
Неисполнение возложенных на должника обязанностей в установленный срок принято именовать просрочкой должника, что влечет за собой его ответственность за случайно наступившую после просрочки невозможность исполнения, а если такая просрочка привела к убыткам для кредитора, то должник обязан и возместить причиненный этим ущерб. Допущенная должником просрочка исполнения обязательства считается неисполнением обязательства и влечет право кредитора на взыскание с ненадлежащей стороны неустойки (штрафа либо пени), если это предусмотрено договором или нормативным актом.
Просрочка исполнения со стороны должника может привести к утрате интереса кредитора в исполнении обязательства и он вправе отказаться от принятия исполненного с опозданием и требовать возмещения причиненных ему убытков, вызванных как самой просрочкой, так и необходимостью замены неисполненного.
388-

Просрочка исполнения денежных обязательств влечет-для должника обязанность уплатить за время просрочки проценты из просроченной суммы, определяемые в 3 % годовых (ст.214 ГК). В отношениях между субъектами предпринимательской деятельности за просрочку исполнения таких обязательств взыскивается неустойка в виде пени.
Просрочка исполнения обязательств возможна и со стороны кредитора. Она получила наименование просрочки кредитора и также ведет к возложению на него определенных негативных последствий в виде возмещения должнику причиненных ему убытков. В то же время кредитор освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка не вызвана умыслом либо неосторожностью его самого или тех лиц, на которые в силу договора или закона либо поручения кредитора было возложено принятие исполнения. После окончания просрочки кредитора должник отвечает на общих основаниях. Должник освобождается от ответственности за последующую после просрочки кредитора невозможность исполнения обязательства.
По денежному обязательству за время просрочки кредитора должник освобождается от уплаты предусмотренных либо установленных процентов.
Кредитор считается просрочившим исполнение обязательства, если он отказался без уважительных и предусмотренных договором или законом причин от принятия надлежащего исполнения, осуществленного должником. Он считается просрочившим исполнение обязательства и в том случае, если не совершил действия, без которого должник не мог исполнить свое обязательство. Так, трудно представить исполнение обязанности генеральным подрядчиком по строительству, без предоставления ему заказчиком проектнр-сметной документации, строительной площадки, а проектанта по выполнению заказанной работы - без предоставления заказчиком необходимых для проектирования исходных данных. Невозможно также нарисовать портрет с натуры, если заказчик не выполнит вовремя обязанность позировать художнику.
389-

Принимая исполнение обязательства, кредитор по требованию должника должен выдать ему расписку в получении исполнения полностью либо его части. Если в удостоверение обязательства должник выдал кредитору долговой документ, то кредитор, принимая от должника исполнение, обязан этот документ возвратить, а при невозможности его возврата, обязан выдать должнику расписку в получении. Так, при получении заимодателем данных им в займ денег, он обязан вернуть и документ (расписку), по которому эти деньги передавались. Нахождение долгового документа у должника свидетельствует об исполнении обязательства. При отказе кредитора в возврате долгового документа либо выдаче расписки в получении исполненного, должник вправе задержать исполнение, что должно рассматриваться как просрочка кредитора.
В зависимости от конкретного вица обязательств, либо их предмета установлены отдельные особенности исполнения обязательств.
Так, взаимные обязанности по двухстороннему обязательству должны по общему правилу исполняться одновременно, если иное не вытекает из соглашения, законодательного акта,, обычаев делового оборота либо существа обязательства. В обязательствах со множественностью лиц каждый из кредиторов вправе требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равных частях, а при неделимости предметов обязательства - солидарно. В то же время солидарный кредитор вправе- потребовать исполнения обязательства от должника в полном объеме, но сам в этом случае становится должником по отношению к оставшимся сокредиторам в причитающихся им частям. С другой стороны, до предъявления к нему требования, должник сам вправе произвести исполнение по своему усмотрению любому из содолжников.
При солидарных обязательствах содолжников, кредитор вправе требовать исполнения как от всех содолжников вместе, так и от каждого из них в отдельности, как в полном объеме, так и в части долга. При неполучении полного удовлетворения своих требований от од-
-390-

ного солидарного должника кредитор вправе требовать получения исполнения от оставшихся солидарных должников. Соответственно солидарные должники обязаны исполнять свое обязательство до тех пор, пока оно полностью не будет погашено.
При, субсидиарном обязательстве неудовлетворение должником требования кредитора об исполнении обязательства, его исполнение может быть полностью либо в
оставшейся части возложено на субсидиарного должника. *

ГЛАВА 19 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
§ 1. Понятие и способы обеспечения обязательств
Под -способами обеспечения обязательств следует понимать предусмотренные законом или договором специальные меры, призванные дополнительно стимулировать должника к надлежащему исполнению своей обязанности по главному (основному) обязательству, а в случае неисполнения им своей обязанности - служить средством удовлетворения интересов кредитора.
Согласно ст. 178 ГК Украины, к способам обеспечения исполнения обязательств относятся: неустойка (штраф, пеня), залог, поручительство, гарантия и задаток. При этом неустойка, залог и поручительство применяются для обеспечения-исполнения обязательств с участием любых субъектов. Задаток обычно применяется для обеспечения обязательств между физическими лицами или с их участием.
Каждый из названных способов обеспечения исполнения обязательства характеризуется специфическими моментами, присущими только ему. Но есть и ряд общих моментов, свойственных им всем. Во-первых, это общность целей, стоящих перед всеми способами обеспечения обязательств, - предоставление кредитору определенных гарантий удовлетворения его требований. Во-вторых, любой из способов обеспечения приводит к тому, что кроме главного обязательства (обеспечиваемого) возникает новое обязательство, являющееся по отношению к нему дополнительным (обеспечивающим). Это означает, что можно обеспечивать исполнение лишь действительного требования. Недействительность главного обязательства влечет за собой недействительность и дополнительного обязательства. Любой из названных способов обеспечения исполнения обязательства прекращается в случае прекращения главного обязательства.
Основанием установления любого способа обеспечения исполнения обязательства может быть соглашение сторон (договор). И только применительно к неустойке и
- 392 -

залогу предусмотрено, что они могут устанавливаться и непосредственно законом. Причем законом, как правило, предусматривается минимально необходимое обеспечение. Стороны в этом случае имеют право либо повысить размер обеспечения, либо дополнить его иным способом. Соглашение о любом способе обеспечения исполнения обязательства должно быть, под угрозой его недействительности, совершено в письменной форме. И только в отношении задатка действует иное правило: несоблюдение письменной формы не влечет его недействительности, но стороны в случае спора не могут ссылаться в подтверждение наличия соглашения о нем на свидетельские показания.
§ 2. Неустойка
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (стЛ79 ГК). Ввиду того что неустойка - это и мера ответственности, ее нередко называют санкцией.
Неустойка - наиболее распространенный способ обеспечения исполнения обязательств. В зависимости от оснований возникновения различают неустойку законную (нормативную) и договорную.
Законная неустойка установлена в нормативных актах по некоторым видам договоров между юридическими и физическими лицами (по договорам продажи товаров в кредит, найма жилых помещений, бытового заказа и др.). Действие законной неустойки не зависит от того, включено ли соответствующее условие в содержание конкретного договора или нет. Этот ввд неустойки характеризуется и тем, что закон устанавливает ее размер. В отношениях между юридическими лицами не допускается соглашение об ограничении их ответственности, если размер ответственности для данного вида обязательств точно определен законом.

Договорная неустойка может иметь место как в отношениях между физическими лицами, так и в отношениях между юридическими лицами. Если в простейших обязательствах между физическими лицами неустойка встречается редко, то договорная неустойка между субъектами предпринимательской деятельности, как физическими, так и юридическими лицами - явление распространенное. Это объясняется тем, что в отношениях по таким договорам, как поставка, подряд на капитальное строительство и другим, учитывая их длительный и сложный характер, обе стороны заинтересованы в установлении на случай их нарушения неустойки. Кроме того юридические лица вправе при заключении договоров предусмотреть санкции за неисполнение и таких обязанностей, за нарушение которых не установлена законная неустойка. Договорной будет считаться и неустойка между юридическими лицами в случае, когда стороны, при взаимном согласии, определили повышенные размеры санкций за нарушение условий договора, установленных действующим законодательством.
В зависимости от особенностей определения размера неустойки и характера нарушений, за которые она устанавливается, неустойка иногда именуется .штрафом или пеней1.
Штраф - это неустойка, которая определяется в твердой денежной сумме за каждое нарушение по обязательству, в том числе и за просрочку, либо же взыскивается единократно в виде определенного процента с суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.
Пеня - это неустойка, исчисляемая, как правило, в процентном отношении к сумме просроченного платежа за каждый день просрочки.
В связи с тем, что обязанность по уплате неустойки является дополнительной по отношению к обязанности по возмещению убытков, следует уяснить вопрос о их
' Следует, однако, согласиться с Ф.И.Гавзс, что в нормативных актах термины "штраф" и "неустойка" применяются с недостаточной четкостью. См.: Гавзс Ф.И. Обязательственное право. Общие положения. Минск, 1968. С. 103.
- 394 -

соотношении. В этой связи различают четыре вида неустойки: зачетную, исключительную, штрафную и альтернативную.
При зачетной неустойке взысканию подлежит неустойка, а убытки взыскиваются с виновной стороны не в полном объеме, а лишь в части, не покрытой взысканной неустойкой. В этом случае взысканная неустойка идет в зачет сумм, составляющих убытки. Если кредитору, например, ненадлежащим исполнением обязательства причинены убытки в размере 5 млн.крб., а неустойка, взысканная с должника составляет 4 млн.крб., то кредитор вправе потребовать с должника возмещения убытков в размере 1 млн.крб.
Зачетный, или компенсационный, характер неустойки рассматривается законом в качестве общего правила. Все другие виды неустойки могут иметь место лишь постольку, поскольку законом или договором установлено иное соотношение между убытками и неустойкой..
При исключительной неустойке взысканию подлежит лишь неустойка. Убытки не взыскиваются.
При штрафной неустойке взысканию подлежат в полном объеме как неустойка, так и убытки. Такой виц неустойки устанавливается за наиболее серьезные нарушения по обязательствам.
При альтернативной неустойке кредитору принадлежит право взыскать либо неустойку, либо убытки.
Условия взыскания неустойки (штрафа, пени) те же, что и условия взыскания убытков. В частности, кредитор не вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени), если должник не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Размер неустойки, как уже отмечалось, устанавливается законом или соглашением сторон. Действующее законодательство предусматривает право суда, арбитражного или третейского суда уменьшить размер неустойки (штрафа, пени). В частности это может иметь место в случае чрезмерного несоответствия между убытками, понесенными кредитором, и размером предусмотренной неустойки. При этом судом должны быть приняты во
- 395 -

внимание следующие обстоятельства: степень исполнения обязательства должником; имущественное положение сторон, участвующих в обязательстве; не только имущественные, но и другие заслуживающие внимания интересы сторон.
Суд, арбитражный или третейский суд вправе лишь снизить размер неустойки (штрафа, пени), но не может полностью освободить должника от обязанности по уплате неустойки.
Уплата неустойки не лишает кредитора права требовать от должника исполнения им обязательства в натуре, если это отвечает его интересам.
§ 3. Залог
В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
Из приведенной формулы залога следует, что в залоговом правоотношении в качестве кредитора всегда выступает залогодержатель, т.е. лицо, принимающее имущество в залог. Залогодателем, т.е. лицом, передающим имущество в залог, как правило, выступает должник по основному обязательству, но им может быть и третье лицо. Залог возникает в силу закона или договора и регламентируется Гражданским кодексом Украины и Законом Украины от 2 октября 1992 г. "О залоге"1.
Залогом может быть обеспечено действительное требование, в частности, вытекающее из договора займа (банковской ссуды), купли-продажи, аренды, перевозки грузов и т.д. Залог может возникать и в отношении требований, которые возникнут в будущем при наличии договоренности сторон о размере обеспечения залогом таких требований.
1 Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 47. Ст.642.
-396-

Предметом залога может быть как имущество (вещь), так и имущественные права. Важно иметь в виду, что предметом залога могут быть только те вещи, (имущество) которое не исключено из гражданского оборота. Им может быть и такое имущество, которое станет собственностью залогодателя в будущем, т.е. после заключения договора залога, в том числе продукция, плоды и другие доходы (будущий урожай, приплод животных и т.п.). Предметом залога могут быть такие имущественные права, как, права на чужие вещи, арендные права на предприятия, строения, сооружения, кредиторские требования, наследственные и иные права.
Не могут быть предметом залога национальные культурные и исторические ценности, находящиеся в государственной собственности и занесенные либо подлежащие занесению в Государственный реестр национального культурного наследия, а также объекты государственной собственности, приватизация которых запрещена, имущественные комплексы государственных предприятий и их структурных подразделений, находящихся в процессе корпоратизации. Предметом залога не могут быть требования, имеющие личный характер, а также иные требования, залог которых запрещен законом.
В договоре о залоге должно указываться наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение (место проживания) сторон, содержание обеспеченного залогом требования, его размер и срок исполнения обязательства, опись, оценка и местонахождение имущества, а также иные условия, относительно которых по заявлению одной из стороны должно быть достигнуто соглашение. Если предметом договора является имущество, то договор охватывает и принадлежность этого имущества, а также неотделимые плоды, если иное не предусмотрено законом или договором. Залог имущества может осуществляться путем передачи товарораспорядительного документа (коносамента, складского удостоверения - ва-ранта и т.п.) кредитору. Ценные бумаги передаются непосредственно залогодержателю либо на дипозит банка или нотариальной конторы. В тех случаях, когда имуще-
-397-

ство находится в совместной собственности, то оно может быть передано в залог при наличии письменного согласия всех сособственников. Имущество, находящееся в общей долевой собственности может передаваться в залог при условии выделения из него доли в натуре.
В договоре о залоге имущественных прав должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю. В этом случае залогодатель обязан предупредить его о заключении договора залога. При залоге имущественных прав их стоимостная оценка определяется соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательным актом или не вытекает из характера самого права.
Замена предмета договора залога возможна только с согласия залогодержателя.
Риск случайной гибели или порчи предмета залога несет залогодатель, если иное не предусмотрено законом или договором.
Одновременно с заключением договора залога залогодержатель обязан застраховать переданное в его владение имущество, если это предусмотрено договором или законом. Когда залогодержателем является ломбард, то страхование является обязательным за счет залогодателя по цене, оговоренной сторонами при принятии имущества в залог. При оставлении заложенного имущества во владении залогодателя, на него возлагается обязанность по страхованию этого имущества. В случае наступления страхового случая залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения своих требований из сумм страхового возмещения.
Сторонами договора залога (залогодателем и залогодержателем) могут быть физические и юридические лица, а также государство. Залогодателем может быть как сам должник по основному обязательству, так и третье лицо - имущественный поручитель. В большинстве случаев залогодателем является собственник заложенного имущества, но может быть и другой титульный владелец, которому собственник передал имущество и право залога на него.
- 398 -

Государственное предприятие, обладающее имуществом на праве полного хозяйственного ведения, самостоятельно осуществляет залог этого имущества за исключением целостного имущественного комплекса предприятия, его структурных подразделений, зданий и сооружений, залог которых осуществляется с разрешения уполномоченных управлять государственным имуществом органов. Открытое акционерное общество, созданное в процессе корлоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности, осуществляет залог принадлежащего ему имущества по согласию с учредителем этого общества в порядке, предусмотренном для государственных предприятий. С момента принятия решения о приватизации имущества государственного предприятия или создания в процессе приватизации открытого акционерного общества, залог их имущества осуществляется с разрешения соответствующего органа приватизации.
Закон предъявляет определенные требования к форме договора залога. По общему правилу, договор залога должен быть заключен в простой письменной форме. Залог имущества в ломбарде оформляется выдачей ломбардного билета. Однако, если предметом залога является недвижимое имущество, транспортные средства, космические объекты, товары в обороте или переработке, договор залога должен быть нотариально удостоверен. Нотариальное удостоверение недвижимого имущества осуществляется по месту нахождения этого имущества, договора залога транспортных средств и космических объектов - по месту их регистрации, а товаров в обороте или переработке - по месту нахождения юридического лица. В этих случаях залогодатели обязаны вести Книгу записей залога. В случае несоблюдения требований о форме залога и его нотариального удостоверения договор залога признается недействительным и последствия наступают в виде двухсторонней реституции.
Право залога возникает с момента заключения договора залога, если же договор подлежит нотариальному удостоверению - то с момента его удостоверения, а если договор залога подлежит регистрации - с момента реги-
-399-

страции. Если же предмет залога, в соответствии с законом или договором, должен находиться у залогодержателя, то право залога возникает с момента передачи ему предмета залога. В том случае, когда такая передача произошла до заключения договора, - то с момента его заключения.
Залогодатель по общему правилу сохраняет право распоряжения заложенным имуществом, если иное не предусмотрено законом или договором. Он может отчуждать данное имущество, но только по согласию залогодержателя и при условии перехода к новому залогодателю основного долга, обеспеченного залогом.
В соответствии с действующим законодательством допускается последующий залог, если иное не предусмотрено законом или предыдущим договором залога. При последующем залоге требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости предмета залога после требований предшествующих залогодержателей. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю о всех предыдущих залогах данного имущества, а также о характере и размере обеспеченных этими залогами обязательств. При невыполнении этой обязанности он обязан возместить убытки, возникшие вследствие этого у любого залогодержателя.
Главное назначение залога состоит в том, что залогодержатель, согласно действующему законодательству, имеет право за счет заложенного имущества удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом на момент фактического удовлетворения, включая проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения (а в случаях, предусмотренных законом или договором - неустойку), необходимые затраты на содержание заложенного имущества, а также затраты по осуществлению обеспеченных залогом требований, если иное не предусмотрено договором залога.
Право обращения взыскания на заложенное имущество возникает с момента неисполнения основного обязательства (например, если долг не возвращается в оговоренный срок), если иное не предусмотрено законом или договором. При прекращении юридического лица,
-400-

являющегося залогодателем, залогодержатель приобретает право обращения взыскания на заложенное имущество независимо от наступления срока исполнения основного обязательства.
Если предмет залога составляют две или более вещи (два или более права), взыскание может быть обращено на все эти вещи (права) либо на любую из вещей (прав) по выбору залогодержателя. В этом случае он сохраняет право обращать взыскание в последующем и на другие вещи (права), являющиеся предметом залога. Требования последующих залогодержателей удовлетворяются за счет стоимости залога после полного обеспечения требований предыдущего залогодержателя. В том случае, когда третье лицо удовлетворило требования залогодержателя, то к нему переходят одновременно с правом требования обеспечивающий его залог. .
Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, арбитражного суда, третейского суда, если иное не предусмотрено законом, а также в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариусов.
Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется судебным исполнителем на основе исполнительного листа суда или приказа арбитражного суда, либо исполнительной надписи нотариусов. Сама реализация заложенного имущества производится с аукционов (публичных торгов), если иное не предусмотрено договором, а реализация заложенного имущества государственных предприятий и открытых акционерных обществ, созданных в процессе корпорати-зации, все акции которых находятся в государственной собственности - исключительно с аукционов (публичных торгов). В том случае, если аукцион не состоится, то залогодержатель вправе с согласия залогодателя оставить вещь у себя по начальной цене, а если залогодатель не даст такого согласия - имущество реализуется в установленном порядке.
Реализация заложенных имущественных прав производится путем уступки залогодателем залогодержателю требований, вытекающих из этих прав. Залогодержатель
- 401 -

имеет право требовать в судебном порядке перевода на него заложенного права с момента возникновения права обращения взыскания на предмет залога.
В тех случаях, когда сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, является недостаточной для полного удовлетворения требований залогодержателя, он имеет право, если иное не установлено законом или договором, получить разницу за счет иного имущества должника в порядке очередности, установленной законодательством. Если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница подлежит возврату залогодателю. Если при реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия (открытого акционерного общества, созданного в процессе корпоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности), являющегося предметом залога, выручена денежная сумма, превышающая размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница засчитывается в соответствующий бюджет.
Залогодатель имеет право в любое время до момента реализации предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство (вернув долг или ту его часть, исполнение которой просрочено).
Залог сохраняет силу в том случае, если по одному из оснований, предусмотренных законом, имущество или имущественные права, составляющие предмет залога, переходят в собственность другого лица. Залог сохраняется и в случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка залогодержателем обеспеченного залогом требования другому лицу либо перевод долга, возникшего из обеспеченного залогом требования, на другое лицо.
Право залога прекращается в случаях: прекращения обеспеченного залогом обязательства; приобретения права собственности залогодержателем на заложенное имущество^, принудительной продажи заложенного имущества; окончания срока действия права, составляющего
-402-

лредмет залога. Если кредитор по основному обязательству отказывается принять обеспеченное залогом денежное требование ответчика, сумма вносится залогодателем на депозит государственной нотариальной конторы или частного нотариуса. В том случае, когда внесенная сумма полностью покрывает долг, залог также прекращается.
В соответствии с действующим законодательством различают пять видов залога'.
1) Ипотека - это залог земли, другого недвижимого имущества (зданий, сооружений, квартир, целостных имущественных комплексов, предприятий и т.п.), остающихся во владении и пользовании у залогодателя или третьего лица.
Ипотечный залогодержатель вправе, если иное не предусмотрено законом или договором: проверять документально и фактически наличие, размер, состояние и условия сохранности предмета залога, требовать от залогодателя надлежащего хранения предмета залога, требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога. Если предмет залога утрачен не по вине залогодержателя и залогодатель его не заменил, то залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства.
Ипотечный залогодатель обязан совершать действия, необходимые для поддержания предмета ипотеки в надлежащем состоянии; досрочно исполнить основное обязательство, если это не противоречит содержанию обязательства; он вправе реализовать с письменного согласия залогодержателя предмет ипотеки с переводом на приобретателя основного долга, обеспеченного залогом; с письменного согласия залогодержателя передавать предмет ипотеки в аренду.
2) Залог товаров в обороте или переработке - это залог, предметом которого могут быть сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовая продукция и т.п. При залоге товаров в обороте или переработке залогодатель сохраняет за собой право владеть, пользоваться и распоряжаться предметом залога. В случае отчуждения заложенных товаров залогодатель обязан заменить их
-403-

другими товарами такой же или большей стоимости. Поэтому при данном залоге указанное имущество перестает быть предметом залога с момента их вручения приобретателю либо транспортной организации для отправки приобретателю или передачи на почту для пересылки, а вновь приобретенные залогодателем товары, предусмотренные в договоре залога с момента возникновения на них права собственности, становятся предметом залога.
3) Заклад - это залог недвижимого имущества, которое передается залогодателем во владение залогодержателю. По соглашению сторон предмет заклада' может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя (твердый залог), а индивидуально определенная вещь может быть снабжена знаками, подтверж-. дающими залог.
Залогодержатель по договору заклада обязан принимать меры, необходимые для сбережения предмета заклада, в предусмотренных договором случаях получать приносимую предметом заклада прибыль в интересах залогодателя (например, урожай); если допускается пользование предметом заклада, то регулярно сообщать об этом залогодателю; страховать предмет заклада в интересах и за счет залогодателя; уплачивать налоги и сборы за счет залогодателя; немедленно уведомлять залогодателя об опасности гибели или повреждения предмета заклада;
немедленно вернуть предмет заклада после исполнения залогодателем основного обязательства.
Залогодержатель, если это предусмотрено договором, может пользоваться предметом заклада, а полученные им доходы должен направлять на покрытие расходов, связанных'с содержанием предмета заклада. Полученные, от использования предмета заклада доходы, могут также засчитываться в счет погашения процентов по долгу, обеспеченного закладом либо самого долга. Если возникает угроза гибели предмета заклада не по вине залогодержателя, то он имеет право потребовать от залогодателя его замены, а если получит отказ - досрочно обратить взыскание на предмет заклада. Если залогодержатель сохраняет или использует предмет заклада ненадлежащим образом, залогодатель в любое время вправе тре-
-404-

бовать прекращения залога или досрочно исполнить обеспеченное закладом требование.
Залог- движимых вещей в ломбарде - это также вид заклада, который осуществляется специализированными организациями - ломбардами, а также другими организациями, для которых предоставление кредитов гражданам под залог является предметом их деятельности, если они имеют на это лицензию. Заложенные вещи во всех случаях передаются ломбардам, который не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.
В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, он вправе на основе исполнительной надписи нотариуса по окончанию льготного двухмесячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.
За утрату или повреждение предмета заклада залогодержатель несет ответственность в размере стоимости утраченного имущества, а за повреждение предмета заклада - в, размере суммы, на которую снизилась стоимость заложенного имущества.
4) Залог имущественных прав - это залог, предметом которого являются права требования залогодателя по обязательствам к своим должникам. Залогодатель может заключить такой договор залога как на принадлежащее ему на момент заключения договора права требования по обязательству, в котором он является кредитором, так и таких, которые могут возникнуть в будущем. В этом случае в договоре должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю, о чем этот должник обязан быть уведомлен. Срочное право требования (например, к наследникам должника) может быть предметом залога только до окончания срока его действия (в приведенном примере - до 6 месяцев).
При залоге имущественных прав, если иное не предусмотрено договором, залогодатель обязан исполнить действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права; не делать уступки заложенного права; не совершать действий, прекращающих заложенное право или уменьшающих его стоимость;
- 405 -

принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств третьих лиц; уведомлять залогодержателя об изменениях, происшедших в заложенном праве при его нарушении со стороны третьих лиц.
Залогодержатель, если иное не предусмотрено договором, имеет право требовать в судебном порядке в любое время перевода на себя заложенного права, если залогодатель нарушил свои обязанности, выступать в качестве третьего лица в суде, в котором рассматривается иск о заложенном праве; в случае нарушения залогодателем .обязанности самостоятельно применять' все меры для защиты заложенного права.
В том случае, если должник залогодателя до выполнения им обязательства, обеспеченного залогом, выполнит свою обязанность, все полученное при этом залогодателем становится предметом залога, о чем залогодатель обязан немедленно уведомить залогодержателя. При получении от своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель обязан по требованию залогодержателя перечислить соответствующие суммы на счет залогодержателя во исполнение обязательства, обеспеченного залогом, если иное не установлено договором залога.
5) Залог ценных бумаг (векселей и т.п.), которые могут передаваться путем совершения передаточной надписи (индосамента), осуществляется путем индосамента и вручения залогодержателю этой ценной бумаги. Ценные бумаги, которые не передаются индосаментом, переходят по соглашению сторон. По соглашению сторон ценные бумаги могут быть переданы на сохранение на депозит государственной нотариальной конторы, частного нотариуса или банка. „
Если законом или договором не предусмотрено иное, купонные листы на выплату процентов, дивидендов и другие доходы от указанного в ценной бумаге права являются предметом договора залога только в тех случаях, если они переданы кредитору залогового обязательства.
При залоге ценных бумаг на предьявителя действуют нормы, которые предусмотрены Законом Украины
-406-

"О залоге" для залога товаров в обороте или переработке.
§ 4. Поручительство
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего обязательства в полном объеме или в части.
Сторонами в договоре поручительства являются кредитор по основному обязательству и поручитель. Возможны случаи участия в договоре поручительства и нескольких поручителей. Соглашение о поручительстве должно заключаться под угрозой его недействительности в письменной форме. Поручительство может быть оформлено в виде договора, заключаемого между главным должником и поручителем в пользу третьего лица -кредитора по основному долгу.
Обеспечительный характер поручительства заключается в том, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником кредитор вправе предъявить свое требование к поручителю. При этом поручитель, если иное не было установлено договором, отвечает в том же объеме, что и должник, в частности, за уплату процентов, за возмещение убытков, за уплату неустойки (штрафа, пени). Для кредитора обеспечительное значение поручительства проявляется и в том, что должник и поручитель, согласно закону, считаются солидарно ответственными перед ним. Однако эта норма закона является диспозитивной. Поэтому стороны вправе предусмотреть в договоре и иную форму ответственности поручителя (например, субсидиарную). В тех случаях, когда в договоре участвует несколько поручителей, их ответственность строится следующим образом. Лица, давшие поручительство совместно (по одному договору поручительства), отвечают перед кредитором солидарно, если иное не было предусмотрено договором. Лица, давшие поручительство не совместно (по различным договорам поручительства), не несут солидарной ответственности перед кредитором, но если иное не устано-
-407-

влено в договоре, несут солидарную ответственность с должником.
Закон наделяет в связи с этим поручителя определенными правами и возлагает на него обязанности в случае предъявления к нему иска кредитором. Так, поручитель вправе выдвигать против требований кредитора все возражения, которые мог бы представить должник. Это право поручитель не утрачивает и тогда, когда сам должник признал свое обязательство или отказался от выдвижения своих. возражений. Поручитель обязан, .в случае предъявления к нему иска, привлечь к участию в деле должника. Нарушение этой обязанности дает право должнику, при предъявлении к нему обратного требования (в порядке регресса) поручителем, исполнившим обязательство» выдвигать все возражения, которые он имел против кредитора.
В свою очередь должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. Это необходимо для того, чтобы не произошло "двойное" исполнение обязательства. Нарушение должником этого требования закона, повлекшее за собой исполнение обязательства поручителем, порождает у последнего право обратного требования (регресса) к должнику. Должник в этом случае вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное.
К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора по этому обязательству. Если поручителей было несколько, то каждый из них имеет право обратного требования (регресса) к должнику в размере уплаченной этим поручителем суммы. Кроме этого, поручитель имеет право на вознаграждение за услуги, которые он предоставил должнику, если это предусмотрено договором.
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. Кроме того, поручительство прекращается и тогда, когда кредитор в течение шести месяцев со дня наступления срока исполнения по основному обязательству не предъявил иска к поручителю. Если срок исполнения по основному обязательству
408

не был указан или был определен моментом востребования, то при отсутствии иного соглашения ответственность поручителя прекращается по истечении одного года со дня заключения договора поручительства.
§ 5. Гарантия
Действующее законодательство, и в частности Гражданский кодекс Украины, не содержит легального определения гарантии как способа обеспечения обязательства. Вместе с тем в ст. 196 ГК содержится указание на то, что нормы, регулирующие поручительство (ст.ст. 191, 194 ГК), распространяются на гарантии, выдаваемые одними организациями в обеспечение погашения задолженности других, если иное не установлено законодательством Украины. В этой связи в юридической литературе было высказано мнение о том, что гарантию можно рассматривать как особый вид поручительства в отношениях между организациями1.
Таким образом, гарантия - это договор, по которому одно юридическое лицо (гарант) обязуется погасить задолженность перед кредитором другого юридического лица в случае неисполнения последним обеспеченного гарантией обязательства. Обеспечительная функция гарантии заключается в том, что при неисполнении должником основного обязательства, которое обеспечивается гарантией, кредитор имеет право взыскать сумму непогашенной задолженности с юридического лица - гаранта. Следовательно, гарантия сходна с поручительством по кругу участвующих в ней лиц: кредитор, должник и третье лицо - гарант. Сходство гарантии с поручительством проявляется и в том, что, как уже отмечалось, на гарантию распространяются некоторые нормы о поручительстве. И, наконец, это сходство заключается в том, что гарант
1 Советское гражданское право. 4.1 / Под общ. ред. В.Ф.Маслова и А.А.Пушкина - Киев, 1983. С.434. Правда, в юридической литературе высказывалось мнение о том, что гарантия - это самостоятельный способ обеспечения обязательств. - См.: Советское гражданское право. T.I M, 1979. С.507.
-409

(так же как и поручитель) в случае неисполнения основного обязательства должником обязан отвечать перед кредитором.
В то же время гарантия отличается от поручительства рядом существенных особенностей. Во-первых, субъектами данного правоотношения могут быть не любые лица, а только юридические. Во-вторых, сфера применения гарантии значительно ухе, поскольку по действующему законодательству Украины гарантия применяется только в банковской деятельности. Так, согласно ст.З Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в число банковских операций входит выдача банками поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих их исполнение в денежной форме. Национальный банк Украины выступает гарантом кредитов, предоставляемых субъектам внешнеэкономической деятельности иностранными банками, финансовыми и другими международными организациями (п.5, 4.5 ст.8 указанного Закона). Более того, в соответствии с указом Президента Украины от 5.07.1995 г., государственным предприятиям запрещается выступать гарантами при предоставлении субъектам предпринимательской деятельности банковских кредитов.
Следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации ст.ст.366-377 посвящены банковской гарантии как способу обеспечения исполнения обязательства и эти нормы с достаточной полнотой регламентируют данные правоотношения, определяют права и обязанности всех сторон, пределы их ответственности. Так, например, ст.366 ГК РФ предусматривает, что в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или. страховая организация (гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. В ст.375 ГК РФ указывается, что предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.
1 Голос Украины, 22 августа 1995 г. -410-

Прсдставляется, что и в новый Гражданский кодекс Украины необходимо включить аналогичные нормы, регулирующие гарантию как особый способ обеспечения исполнения обязательств.
§ 6. Задаток
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и обеспечение его исполнения (чЛ ст 195 ГК).
Из приведенного определения задатка следует, что он выполняет три функции: платежную, удостоверитель-ную и обеспечительную.
Платежная функция задатка проявляется в том, что деньги, передаваемые одной стороной другой, идут в зачет сумм, причитающихся по договору. Удостоверитель-ная функция заключается в том, что передача задатка свидетельствует о наличии между сторонами главного обязательства. Наконец, обеспечительная функция задатка выражается в том, что закон предусматривает имущественные последствия (определяет судьбу денежных сумм, переданных в качестве задатка) в случае неисполнения одной из сторон обязательства, обеспеченного задатком. Так, если за неисполнение обязательства, обеспеченного задатком, ответственна сторона, давшая задаток, она его теряет и задаток остается у другой стороны. В случае, когда за неисполнение обязательства ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (ч.2 ст. 195 ГК).
Кроме того, сторона, ответственная за неисполнение обязательства, обязана возместить другой стороне убытки, с зачетом суммы задатка. Однако эта норма закона является диспозитивной, и поэтому в договоре может быть предусмотрена иная связь между задатком и убытками, возникшими в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного задатком.
-411 -

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. ГК такого правила не содержит, и поэтому здесь должны применяться общие правила о форме сделок.
Задаток следует отличать от аванса, представляющего собой денежную сумму, передаваемую одной стороной другой в счет причитающихся с нее платежей по договору. Аванс, в отличие от задатка, не выполняет обеспечительной функции, и поэтому, если по выданному авансу в будущем отпадут основания платежа по договору, он подлежит возврату. Возвращается аванс и в случае отказа какой-либо стороны от исполнения договора.
Для того чтобы денежные суммы, передаваемые одной стороной другой, считались задатком, в соглашении это обстоятельство должно быть специально оговорено. Следует также иметь в виду, что в отличие от залога предметом задатка являются не вещи, а деньги.

ГЛАВА 20 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ПРЕКРАЩЕНИЕ
§ 1. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности
Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств, как и ответственность, определяемая другими отраслями права за соответствующие нарушения, представляет собой меру правового воздействия на лицо за совершенное им правонарушение. По нормам обязательственного права ответственность наступает не только за нарушение обязательства, возникающего из договора, одностороннего правомерного действия или закона, но и в силу охранительных обязательств, возникающих, например, вследствие причинения имущественного и морального вреда (ст.440, 4401 ГК).
Гражданско-правовая ответственность - это возложение на лицо, ответственное за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства либо за нарушение иного, охраняемого законом права, неблагоприятных имущественных последствий, предусмотренных правовой нормой. Например, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства закон возлагает на должника обязанность возместить кредитору причиненные этим убытки (ст.203 ГК), уплатить неустойку (ст. 179 ГК). В случае причинения кому-либо имущественного вреда на лицо, совершившее такое правонарушение возлагается обязанность возместить этот вред (ст.440 ГК). Моральный (неимущественный) вред, причиненный физическому или юридическому лицу деяниями другого лица, нарушившего их законные права, возмещается лицом, причинившим вред (ст. 4401 ГК).
Таким образом, гражданско-правовая ответственность - это всегда мера воздействия, применяемая к правонарушителю. Поэтому ее необходимо отличать от других мер защиты гражданских прав (например, признания по суду или арбитражному суду того или иного права), когда в действиях соответствующих лиц, к кото-
-413-

рьм предъявлено требование, вообще отсутствуют признаки какого-либо правонарушения.
Однако не во всех случаях совершения правонарушения примененные к правонарушителю меры воздействия могут считаться мерами гражданско-правовой ответственности. Например, в случаях, когда лицо незаконно завладевает чужим имуществом, оно, несомненно, совершает правонарушение. Обязанность его вернуть по виндикационному иску имущество титульному владельцу (собственнику, нанимателю и т.д.) не есть гражданско-правовая ответственность, поскольку на него, кроме возврата имущества никаких других имущественных обременении не возлагается. Следует иметь в виду, что и в случаях нарушения некоторых обязательств, когда к должнику применяется такая мера воздействия, как присуждение к исполнению обязанности в натуре, это не является гражданско-правовой ответственностью. Она хотя и обусловлена правонарушением, но также на сопряжена с возложением на должника иных имущественных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из основной его обязанности по обязательству. Для гражданско-правовой ответственности характерно именно то, что она всегда выражается в возложении на должника дополнительной обязанности, ущемляющей его имущественные интересы.
Гражданско-правовой ответственности по обязательствам присуще также то, что это всегда ответственность правонарушителя перед потерпевшим. Поэтому ее следует отличать от других предусмотренных гражданским законодательством мер ответственности (например, взыскание исполненного по противозаконной сделке в доход государства), которые по своей природе являются административно-правовыми. Нельзя не отметить и такую особенность гражданско-правовой ответственности, как возможность добровольного исполнения составляющей ее содержание ответственности.
Вопрос о понятии юридической ответственности, в том числе и гражданско-правовой, - один из кардинальных вопросов. В науке он является дискуссионным. Так, сложилось целое направление, согласно которому понятием юридической ответственности охватываются любые
- 414 -

применяемые юрисдикционными органами принудительные меры воздействия на правонарушителя1. С этих позиций гражданско-правовая ответственность, например, за нарушение обязательств включает в себя также все принудительные меры воздействия на должника, в том числе и такие, как понуждение его к реальному исполнению обязательства. Вместе с тем добровольное исполнение должником обязанности, могущей быть возложенной на него юрисдикционными органами за совершенное правонарушение, ответственностью не считается. Только факт государственного принуждения к исполнению обязанности необходимо входит в содержание наличия юридической ответственности2.
С такой трактовкой ответственности вряд ли можно согласиться. Во-первых, при такой постановке вопроса (когда охватываются вес меры принудительного воздействия) понятие ответственности утрачивает свои специфические признаки и перестает играть роль особого института в гражданском праве. Во-вторых, не учитывается, что гражданско-правовая ответственность по обязательствам носит всегда компенсационный характер. Поэтому она может быть реализована и без вмешательства юрисдикционных органов, в силу лишь одной возможности принуждения и осознания правонарушителем своего проступка.
Получило определенное развитие и такое направление, согласно которому ответственность - это регулируемая правом обязанность лица дать отчет в своих действиях3. Несомненно, при применении к правонарушителю мер юридической ответственности весьма желательно, чтобы он отдавал "отчет в своих действиях". Когда правонарушитель понимает и осознает, за что он привлекается к ответственности, значительно повышается воспитательное воздействие применяемых к нему мер ответственности. И все же приведенное понимание юридической ответственности не может считаться достаточным хотя бы потому, что к ответственности правонарушитель привлекается и тогда, когда он не отдает и не желает отдавать отчет в своих действиях.
Гражданско-правовая ответственность существует в рамках соответствующего гражданского правоотношения, поскольку она выражается в несении определенных имущественных обязанностей правонарушителем перед потерпевшим. Поэтому необходимо различать основания
' Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С.83.
2 Братусь С.Н. Указ. соч. С.43.
3 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С.8, 11.
-415-

возникновения ответственности и ее реализацию. Основанием возникновения ответственности являются юридические факты - неправомерные действия субъектов гражданского права. Реализация ответственности - это исполнение добровольно или в принудительном порядке лежащей на правонарушителе обязанности по возмещению убытков, причиненного имущественного или морального вреда, которая возникла у него вследствие совершения им правонарушения.
Понятие гражданско-правовой ответственности тесно связано с понятием санкции, в которое нередко также вкладывается различный смысл. Согласно одному из них санкция представляет собой часть правовой нормы, предусматривающей меры воздействия к лицам, которые не соблюдают ее предписание1. Однако под санкциями иногда подразумеваются предусмотренные правовой нормой меры воздействия на правонарушителей. В этом смысле понятием санкции охватываются, конечно, и меры гражданско-правовой ответственности, являющиеся одной из ее разновидностей. Наконец, термином "санкция" принято обозначать и те имущественные предоставления (уплата неустойки, возмещение убытков, возмещение имущественного и морального вреда), к которым обязывается правонарушитель в силу возложенной на него гражданско-правовой ответственности. В этом смысле. понятия "санкция в обязательстве" и "ответственность по обязательству" совпадают, являются тождественными.2
Нормы "Общих положений" обязательственного права об ответственности главным образом рассчитаны на применение в случае нарушения договорных обязательств, т.е. обязательств, опосредствующих развитие
1 Основы теории государства и права / Под ред. С.С.Алсксеева. М., 1969. С.246.
2 Однако полностью отождествлять меры гражданско-правовой ответственности с понятием санкций в этом смысле нельзя, ибо и любые иные меры (понуждение к реальному исполнению обязательства, взыскание исполненного в доход государства, понуждение к возврату вещи по виндикационному иску и т.д.) являются такого рода санкциями.
- 416 -

нормальных отношений имущественного оборота. И это вполне естественно, так как именно данным обязательствам принадлежит ведущая роль в экономическом обороте. Соответственно и правонарушение, являющееся основанием возникновения ответственности, выражается в недолжном поведении лица (должника) в таком обязательственном правоотношении.
Нарушение обязательства может выступать либо в виде неисполнения, либо в виде ненадлежащего исполнения. Если под неисполнением обязательства понимается несовершение должником ни одного из предусмотренных обязательством действий, то под ненадлежащим исполнением следует понимать как частичное неисполнение какой-либо обязанности по нему, так и такое исполнение, которое не соответствует тем или иным условиям обязательства (например, исполнение должником предусмотренной обязательством уплаты денег с пропуском установленного срока).
Все применяемые к должнику меры гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств могут быть отнесены к общим или специальным формам ответственности.
В качестве общей формы ответственности выступает обязанность должника возместить убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Эта мера ответственности применяется в случаях нарушения любого договорного обязательства, вследствие чего она и рассматривается как общая форма ответственности. Однако для привлечения должника к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков необходимо, чтобы нарушение обязательства действительно повлекло за собой наступление у кредитора убытка.
К специальным формам ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства относятся взыскание неустойки (штрафа, пени), некоторые другие меры (например, потеря задатка), которые одновременно являются и способом обеспечения обяза-
-417-

тельств1. Эти меры ответственности применяются лишь в случаях нарушения тех обязательств, для охраны которых они особо предусмотрены законом или договором. Поэтому они и считаются специальными формами ответственности. Особенность этих мер ответственности состоит в том, что они применяются и тогда, когда нарушение обязательства должником не повлекло за собой возникновение у кредитора убытков. В основе своей они носят не только компенсационный, но и стимулирующий (штрафной характер).
Все формы ответственности выполняют важную воспитательную функцию, поскольку они служат средством укрепления договорной дисциплины, обязывают к строгому соблюдении взаимных интересов участников обязательства.
§ 2. Убытки и условия их взыскания
Под убытками в соответствии с законом понимаются расходы, произведенные кредитором, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные им доходы, которые кредитор получил бы, если бы обязательство было исполнено должником надлежащим образом (ч.2 ст.203 ГК). В условиях товарно-денежного обращения убытки обычно выступают в качестве денежной оценки тех неблагоприятных имущественных последствий, которые выражаются в понесенных расходах, утрате, повреждениях имущества и неполученных доходах.
Убытки подразделяются на два вида. Одни из них, состоящие из произведенных кредитором расходов, понесенных утрат и повреждений его имущества, называются положительным ущербом в имуществе. Другие, которые выступают как неполученные кредитором доходы, называются утраченной или упущенной выгодой.
По общему правилу должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору убытки в полном
1 Следует отметить, что закон, возлагая на должника обязанность по возмещению убытков и дальнейшему исполнению обязательства в натуре, также придает и возмещению убытков значение способа обеспечения исполнения обязательства.
-418-

объеме, т.е как положительный результат в имуществе, так и упущенную кредитором выгоду. Такую ответственность за нарушение обязательств принято называть в гражданском праве полной.
Однако гражданскому праву известна и ограниченная, или неполная, имущественная ответственность. Имеются в виду установленные законом случаи взыскания с должника только определенной части причиненных им убытков.
Так, ограниченная ответственность в пределах положительного ущерба, например, предусмотрена для подрядчика по договору подряда на капитальное строительство (ст.356 ГК). Ограниченную ответственность в этих же пределах перед грузополучателем несет и железная дорога за утрату, повреждение или недостачу грузов. Граждане по договору друг с другом также могут установить ограниченную ответственность. Не допускается соглашение об ограничении их ответственности, если размер ответственности для данного вида обязательств точно определен законом (ст.206 ГК).
Условия взыскания убытков. Первым из таких условий ответственности является противоправность поведения должника, т.е. несоответствующее требованиям закона и данного обязательства действие либо бездействие должника. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником является нарушением лежащей на нем обязанности и презюмируется как противоправное, пока должник не докажет обратное. Если должник не выполнил своей обязанности по договору в связи с тем, например, что управомоченными на то органами государства было временно запрещено или приостановлено производство соответствующих работ, то такое неисполнение обязательства должником нельзя признать противоправным. Соответственно не будет противоправным нарушение обязательства и в условиях действия непреодолимой силы. Таким образом, противоправность действия или бездействия должника определяется по объективным признакам несоответствия требованиям закона или же конкретного обязательства.
-419-

Противоправность тесно связана с другим условием - виновностью должника, определяемой уже по субъективным признакам, характеризующим его психическое отношение к совершенному противоправному действию (бездействию), и наступившему результату - неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства.
Вина как условие ответственности выясняется только в связи с признанием противоправности поведения должника. Без противоправности нет и вины, поскольку она может относиться только к поведению, противоречащему требованиям закона и существу обязательства.
В зависимости от того, желал ли правонарушитель наступления противоправных результатов или как-то иначе охватывал их своим сознанием, решается вопрос о делении вины на два ее вида, или формы: умышленную и неосторожную.
Неосторожная вина в гражданском праве в свою очередь подразделяется на простую и грубую. Под простой неосторожностью в гражданском праве понимается такое отношение лица к своему поведению, при котором оно по своим субъективным свойствам не предвидело и не желало наступления неправомерных последствий, но объективно могло и должно было их предвидеть. Под грубой неосторожностью понимается такое отношение лица к своему поведению, при котором оно хотя и не желало наступления неблагоприятных последствий, однако их предвидело, но либо относилось к ним безразлично, либо же самонадеянно пыталось их избежать. Грубой неосторожностью охватывается также И сознательное пренебрежение общепризнанными и специальными правилами предосторожности, небрежное отношение к своим договорным и иным обязанностям.
Таким образом грубая неосторожность включает в себя как элементы самонадеянности, так и некоторые элементы косвенного умысла.
С делением в гражданском праве вины на умысел, простую и грубую неосторожность связываются практические последствия, но не для решения вопроса об определении размера взыскиваемых убытков (последние при любой форме вины должны присуждаться в полном
-420-

объеме), а для установления требуемого по закону достаточного субъективного условия, при котором возможно их взыскание. Так, согласно ч.2 ст.418 ГК, если по истечении срока хранения, предусмотренного в договоре, или срока, указанного хранителем, имущество не будет взято обратно сдавшим его на хранение, хранитель впредь отвечает за утрату, недостачу или повреждение этого имущества лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. До истечения же сроков хранения хранитель отвечает и за простую неосторожность.
В связи с тем, что должниками в гражданско-правовых обязательствах наряду с гражданами выступают юридические лица, важное значение имеет вопрос и о том, какие действия работников юридических лиц и при каких условиях считать порождающими ответственность самих юридических лиц, в чем должна выражаться их неправомерность или виновность. В общем виде ответ на этот вопрос, но применительно к обязательствам из причинения вреда, содержится в ст.441 ГК, предусматривающей, что организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее работников при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей.
Как видно из текста приведенной статьи, противоправность действий работников юридического лица понимается в самом широком смысле. Такими считаются любые действия, которые причиняют вред охраняемому законом субъективному праву или интересам других лиц. Однако требуется, чтобы неправомерные действия были совершены в связи с исполнением лежащих на работнике трудовых (служебных обязанностей). Если же они и совершаются им хотя и от имени юридического лица, но без наделения на то необходимыми правомочиями, то такие действия не порождают ответственности юридического лица.
Исходя из этого под виновностью юридического лица следует понимать виновное совершение неправомерных действий теми работниками, которые исполняют возложенные на них по закону или договору обязанности. Поскольку вся деятельность юридических лиц

<< Предыдущая

стр. 11
(из 12 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>