<< Предыдущая

стр. 9
(из 12 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Способ выдела устанавливается соглашением участников права общей собственности. Если же соглашение о способе выдела не достигнуто, то этот вопрос решается судом по иску любого из участников общей собственности. При этом суд должен произвести выдел имущества в натуре, если оно является делимым и если это возможно без значительного ущерба его хозяйственному назначению. Так, можно легко разделить в натуре зерно, топливо. Иногда можно выделить часть дома. Выдел по требованию участника общей долевой собственности на дом принадлежащей ему доли может быть произведен судом в том случае, если выделяемая доля составляет
- 303 -

изолированную часть дома с отдельным входом (квартиру) либо имеется возможность превратить эту часть дома в изолированную путем соответствующего переоборудования.
Если выдел доли технически возможен, но с отступлением от размера Долей каждого собственника, суд с учетом конкретных обстоятельств может увеличить или уменьшить размер выделяемой доли при условии выплаты денежной компенсации за часть дома, присоединенную к доле выделяющегося собственника, либо за часть принадлежащей ему доли, оставшейся у остальных собственников. Если же выдел в натуре невозможен, то выделяющийся собственник может получить денежную компенсацию.
Право требовать выдела доли из общего имущества принадлежит не только участнику общей долевой собственности, но и его кредиторам. Согласно ст. 116 ГК, кредитор участника общей долевой собственности вправе предъявить иск о выделении доли его должника для обращения на нее взыскания (по любым долгам участника общей собственности).
Выдел доли следует отличать от раздела имущества. При разделе все участники общей собственности получают свои доли в натуре и тем самым общая собственность на имущество прекращается.
Право общей собственности государства и физических лиц на имущество, представляющее особую ценность, может быть в каждом отдельном случае прекращено на основании постановления Кабинета Министров с выплатой государством стоимости долей, принадлежащих физическим лицам. Судебный порядок разрешения споров о способе прекращения права общей собственности на эти случаи не распространяется.
Как было сказано, общее имущество физических и юридических лиц или только юридических лиц может быть образовано на основе заключаемого ими договора о совместной деятельности (ст.430 ГК). Участники данного договора становятся сособственниками объединенного имущества и сами же непосредственно осуществляют владение, пользование и распоряжение им. Никакого
-304-

специального юридического лица для управления общим имуществом они не создают. Руководство общей деятельностью по договоренности между собой они поручают одному из участников общей собственности, возлагая на него ведение общих дел (ст.431 ГК). На таких правовых началах строятся и эксплуатируются некоторые хозяйственные и культурно-бытовые комплексы. Правовое положение общего имущества в этих случаях также определяется нормами ГК, регулирующими общую долевую собственность, но с учетом особенностей, вытекающих из договора о совместной деятельности. Так, участник договора о совместной деятельности не вправе распоряжаться своей долей в общем имуществе без согласия остальных участников договора (ст.432 ГК). Расходы и убытки, возникающие в результате совместной деятельности, покрываются за счет общего имущества, если иное не установлено договором, и лишь недостающие суммы раскладываются между участниками договора пропорционально их взносам в общее имущество (ст.433 ГК).
Общая собственность не возникает, когда для совместной деятельности объединяется имущество юридических лиц - унитарных предприятий и учреждений, поскольку объединяемое ими имущество принадлежит им соответственно на праве полного хозяйственного ведения и праве оперативного управления. В этих случаях на объединенное имущество иных участников возникает право общего (долевого) полного хозяйственного ведения или оперативного управления. К этим отношениям (по аналогии) применяются нормы ГК об общей долевой собственности, если иное не установлено законом.
§ 3. Право общей совместной собственности
Право общей совместной собственности супругов, если иное не установлено договором (брачным контрактом), возникает на все имущество (за некоторыми исключениями), нажитое супругами во время брака. При этом указанное имущество считается принадлежащим им на праве общей совместной собственности, независимо от
-305-

того, кем из них и за чей счет оно было приобретено. Не имеет значения и то, на имя кого из них оформлено это имущество.
Раздельным имуществом, т.е. лично принадлежащим супругу, считается имущество, приобретенное каждым из супругов до вступления в брак (добрачное имущество), а также имущество, хотя и полученное одним из супругов во время брака, но в порядке наследования или в дар. Имущество, подаренное во время брака обоим супругам, считается их общим имуществом. Раздельным является имущество, предназначенное для индивидуального пользования супругов (одежда, обувь и пр.), если оно и было приобретено во время брака и за счет общих средств супругов. Ценные вещи и предметы роскоши считаются принадлежащими супругам на праве общей совместной собственности (ст.24 КоБС). Семейным законодательством (ст.25 КоБС) также предусмотрено, что имущество, хотя и являвшееся раздельной собственностью одного из супругов, но которое во время брака существенно увеличивается в своей ценности вследствие трудовых или денежных затрат другого из супругов или их обоих, может быть признано судом общей совместной собственностью супругов. Однако и на имущество, указанное в ст.24 и 25 КоБС брачным контрактом может быть установлен иной правовой режим. Например, брачным контрактом можно предусмотреть, что и добрачное имущество супругов будет считаться их общей совместной собственностью.
Супруги в отношении общего имущества, если иное также не предусмотрено брачным контрактом, имеют равные права владения, пользования и распоряжения им. Считается, что супруги пользуются равными правами на общее имущество и в том случае, если один из них был занят ведением-домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (ст.22 КоБС).
Поскольку общее имущество супругов принадлежит им на праве общей совместной собственности и право это не делится на доли, то распоряжение этим имуществом возможно лишь с их общего согласия. При этом
-306-

считается, что супруг, совершающий сделку по поводу общего имущества, действует с согласия другого супруга. Однако для совершения сделок по отчуждению общего имущества супругов, требующих обязательного нотариального удостоверения, согласие другого из супругов должно быть выражено в письменной форме (ст.23 КоБС).
Общая совместная собственность супругов прекращается в случаях смерти одного из супругов или расторжения брака. Возможно прекращение общей собственности супругов на уже принадлежащее им сообща имущество и во время состояния в браке по их взаимному согласию, а в случае спора - по решению суда. Однако имущество, вновь нажитое супругами, продолжающими состоять в браке, будет считаться их общей совместной собственностью. При определенных обстоятельствах суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов во время их раздельного проживания, собственностью каждого из них (ч.2 ст.28 КоБС).
Прекращение общей совместной собственности супругов предполагает раздел их общего имущества. Это в свою очередь означает, что предварительно в праве на это имущество должны быть определены доли супругов (доля супруга).
Согласно 4.1 ст.28 КоБС, в случаях раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются' равными. В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Самый же раздел общего имущества супругов осуществляется в соответствии с достигнутым между ними соглашением о способе его раздела. В случае отсутствия такого соглашения по иску супругов или одного из них. суд может постановить решение: о разделе имущества в натуре, если это возможно, без ущерба для его хозяйственного назначения; о распределении вещей между супругами с учетом их стоимости и доли каждого из супругов в общем имуществе; о присуждении имущества в натуре одному из супругов с возложением на него обя-
- 307

занности компенсировать другому из супругов его долю деньгами. При этом суд также принимает во внимание интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст.29 КоБС).
Право общей совместной собственности членов семьи, если иное не установлено договором между ними, возникает обычно на имущество, используемое членами семьи для ведения подсобного хозяйства или занятия другой хозяйственной деятельностью (огородничеством, садоводством и т.п.). В качестве такого имущества могут выступать жилые дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, продуктивный скот, птица, сельскохозяйственный и иной инвентарь, другое имущество. В состав этого имущества включается и само подсобное хозяйство (огород, сад), считающееся созданным с самого момента возникновения права собственности или иного права на земельный участок, на котором расположено это хозяйство (огород, сад). Собственностью членов семьи, ведущим своим совместным трудом личное подсобное хозяйство, является также произведенная ими продукция и полученные доходы.
Члены семьи в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, пользуются равными правами владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Все сделки по распоряжению указанным имуществом могут совершаться лишь с общего согласия членов семьи. Обычно они совершаются одним из членов семьи - главой семьи. Согласие на совершение их других членов семьи предполагается. Однако при совершении сделок по отчуждению общего имущества, требующих обязательного нотариального удостоверения, согласие всех других членов семьи должно быть выражено в письменной форме. Возникающие между членами семьи споры относительно порядка владения и пользования общим имуществом могут разрешаться судом.
Помимо общего имущества у членов семьи может быть и свое, лично им принадлежащее имущество. Если
308 -

в составе семьи имеются супруги, то у них возникает и общая совместная супружеская собственность.
Право общей совместной собственности членов семьи прекращается в случае распада семьи, выхода из нее кого-либо из членов семьи, отказа членов (члена) семьи от участия в ведении общего хозяйства и по другим основаниям. Раздел имущества, являвшегося общей совместной собственностью членов семьи, производится по правилам, установленным для раздела (выдела) имущества, подпадающего под режим права общей долевой собственности. Доля членов семьи в праве на имущество, приобретенное в результате совместного труда определяется исходя из равенства долей всех членов семьи. Однако она может быть уменьшена, если труд члена семьи был незначительным в приобретении общего имущества.
Право общей совместной собственности физических лиц (не членов семьи), если оно установлено заключенным между ними договором, возникает на имущество, приобретенное этими лицами в результате совместного труда на основе ранее заключенного ими договора о совместной деятельности (ст.430 ГК). Иначе говоря, при заключении договора о совместной деятельности указанные лица вправе, вопреки ст.432 ГК, предусмотреть в нем, что их денежные или иные имущественные взносы, а также имущество, созданное или приобретенное в результате совместной деятельности, будет принадлежать им на праве общей совместной, а не общей долевой собственности. Объектом этого вида общей совместной собственности, как было сказано в предшествующем параграфе, может быть, например, гараж, совместно возведенный физическими лицами на отведенном им земельном участке. Однако объектами этого вида общей совместной собственности может быть и любое другое имущество, в том числе используемое для осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
Участники и данного вида общей совместной собственности пользуются равными правами владения, пользования и распоряжения общим имуществом. Веде-
-309-

ние общих дел осуществляется по их общему согласию. Споры между ними о порядке владения и пользования могут быть предметом судебного рассмотрения. Совершение сделок по распоряжению общим имуществом возможно лишь с их общего согласия. Вместе с тем участники этого вида общей совместной собственности могут поручить одному из них ведение общих дел и соответственно предоставить ему право совершения сделок по общему имуществу. В этом случае лицу, которому поручено ведение общих дел, выдается доверенность, подписанная остальными участниками.
При прекращении общей совместной собственности физических лиц, объединившихся для совместной деятельности, первоначально она трансформируется в общую долевую собственность, а затем в соответствии с установленными долями в праве на общее имущество производится раздел этого имущества.
Право общей совместной собственности лиц, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, если иное не предусмотрено письменным соглашением между ними, возникает на следующие виды имущества: землю, хилые дома, квартиры, предметы домашнего хозяйства, продуктивный и рабочий скот, насаждения на земельном участке, средства производства, произведенную продукцию, транспортные средства, деньги, акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество потребительского и производственного назначения (ст. 13 Закона Украины "О собственности", ст.16 Закона Украины "О крестьянском (фермерском) хозяйстве").
Членами крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть лица, связанные семейными узами (супруги, их родители, дети, достигшие 16-летнего возраста, другие родственники), но при этом специально объединившиеся для работы в общем хозяйстве. Не считаются членами крестьянского (фермерского) хозяйства лица, в том числе и родственники, работающие в этом хозяйстве по трудовому договору (контракту) или иному гражданско-правовому соглашению (например, по договору подряда).
Особенностью крестьянского (фермерского) хозяйства является и то, что оно признается в системе на-
-310-

роднохозяйственного комплекса равноправной формой ведения хозяйства наряду с другими предусмотренными законом формами хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Поэтому крестьянское (фермерское) хозяйство может иметь свое особое наименование, печать и штамп, подлежит государственной регистрации в районном, городском Совете народных депутатов, предоставивших хозяйству земельный участок. Однако вряд ли обосновано считать его юридическим лицом, как это предусмотрено в ст.9 Закона Украины "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Существование у членов хозяйства общей собственности на имущество хозяйства исключает одновременное существование на это имущество права собственности самого хозяйства, равно как и права полного хозяйственного ведения. Имущество хозяйства принадлежит его членам и не за кем, кроме как за членами хозяйства, не закрепляется.
Поскольку имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве общей совместной собственности, то соответственно владение, пользование и распоряжение этим имуществом члены хозяйства осуществляют только по взаимному согласию. Вместе с тем практически все сделки, связанные с ведением крестьянского (фермерского) хозяйства, совершает его глава. Согласие на совершение этих сделок других членов хозяйства предполагается. На имя главы крестьянского (фермерского) хозяйства выдается и государственный акт о праве собственности на землю.
Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства ведет одновременно и к прекращению у членов хозяйства права общей совместной собственности на его имущество. Деятельность хозяйства прекращается в случаях решения членов хозяйства о прекращении его деятельности, использования земли не по целевому назначению, неиспользование земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение года с момента его предоставления, в других случаях, предусмотренных ст.29 Закона Украины "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Во всех этих случаях имущество, оставшееся после прекращения деятельности хозяйства,
-311-

используется в первую очередь для расчетов по оплате труда наемных работников, исполнения обязательств перед бюджетом, банком и другими кредиторами. Остальное имущество остается в общей собственности членов прекратившего свое существование крестьянского (фермерского) хозяйства или подлежит разделу между ними по их соглашению, а в случае спора - по решению суда (ст.ЗО Закона Украины "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"). В случае раздела общего имущества в праве общей собственности на это имущество определяются доли, в соответствии с которыми и производится его раздел.
Определяется доля на общее имущество хозяйства с последующим выделением ее в натуре также в случае выхода кого-либо из состава хозяйства. Однако земельный участок при этом разделу не подлежит. Он остается в общей совместной собственности тех, кто продолжает вести хозяйство. Вышедшему из хозяйства в соответствии с его долей выделяется иное имущество, а при невозможности выдела и данного имущества - выплачивается стоимость доли.

ГЛАВА 15 ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
§ 1. Общая характеристика других вещных прав
В данной главе будут рассмотрены следующие вещ-\ но-правовые институты: владение, сервитуты, суперфи-ций, право полного хозяйственного ведения и право оперативного управления. Первые три института - новые для гражданского права Украины. При командно-административной системе они не вписывались в рамки того гражданского права, имевшего в значительной мере характер публичного. Поэтому, если возникали, например, потребности использовать чужое имущество, то они удовлетворялись просто распорядительными актами органов государства, тем более, что право собственности на землю принадлежало исключительно государству. Что же касается владения, то оно также не признавалось в качестве самостоятельного института и поэтому, как таковое особо не регламентировалось и не защищалось.
Переход к рыночным отношениям, признание равными всех форм собственности и особенно признание права частной собственности на землю, развитие предпринимательства обусловили возникновение указанных вещно-правовых институтов.
Следует подчеркнуть, что гражданское законодательство бывшего Союза ССР все же в определенной мере признавало наличие владения. Так, ст.ЗО Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. содержало понятие приобретательской давности, а это есть ни что иное как владение. Что же касается других прав на чужие вещи, то хотя они и не включались в гражданское законодательство, но фактически существовали в отношениях между физическими лицами, особенно между соседями. Недаром же сервитутное право в законодательстве царской России называлось соседским правом. Так, например, с давних времен было заведено, что сосед соседу предоставляет возможность пройти через свой приусадебный участок к речке (право прохода), брать воду из своего Колодца (право пользоваться водой) и т.д. Нельзя не отметить, что Гражданский кодекс УССР 1922 г. признавал и право застройки на чужом земельном участке.
- 313 -

§ 2. Владение. Понятие и виды
Владением признается фактическое обладание вещью (имуществом). Но при этом следует иметь ввиду, что термин "владение" в юридической литературе употребляется в двух значениях: владение как самостоятельный правовой институт и владение как одно из правомочий права собственности. Эти два значения не следует путать. В настоящем параграфе владение рассматривается как определенный гражданско-правовой институт.
Предполагается, что в новом Гражданском кодексе Украины (как и в гражданском законодательстве стран с развитой рыночной экономикой) для установления владения достаточно будет признания лишь одного объективного фактора - фактического обладания вещью. При этом, подразумевается, что фактический владелец относится к вещи как к своей и владеет ею от собственного имени. Это субъективный фактор, который должен учитываться при формировании владения как самостоятельного института.
Фактическое обладание вещью означает, что объект владения находится в сфере фактического господства его владельца. При этом под фактическим владением следует понимать не кратковременное, а стабильное, продолжительное, более или менее давно сложившееся отношение. Владение должно быть открытым, беспрерывным и не вызывающим сомнения у третьих лиц. Кроме того, предполагается, что владение имеет место тогда, когда вещь или имущество находятся в наличии у владельца в тот момент, когда он осуществляет фактическое обладание.
Фактическое владение может осуществляться третьими лицами, но от имени владельца. В этом случае различают первичное владение и производное. Производное владение будет в том случае, когда владелец передаст третьему лицу фактическое обладание вещью (имуществом).
Владелец считается осуществляющим владение, если он не утратил контроль над объектом владения. Сам объект должен занимать в хозяйстве владельца место,
-314-

которое отвечает его назначению. Так, например, автомобиль стоит на улице, но под контролем владельца. Строительные материалы находятся во владении, если они сложены хотя и на улице, но напротив двора владельца и все знают, что они принадлежат именно этому владельцу. Домашние животные, птица находятся во владении, если даже они пасутся на лугу или в лесу либо плавают в пруду, но не утратили привычки возвращаться во двор владельца.
Другой - субъективный элемент - владельческая воля. Владелец должен считать, что объект владения принадлежит ему, что это его собственность, а он - собственник. В некоторых случаях владелец может добросовестно заблуждаться, считая себя собственником, в других сознательно обманывать окружающих, ведя себя как собственник. Это имеет место тогда, когда "владелец" тайно или насильно завладел чужой вещью (имуществом) и имеет намерение ее присвоить. Такое фактическое владение законом не должно защищаться.
Фактическое владение, отвечающее указанным выше объективным и субъективным признакам может основываться на определенном правовом титуле, а может и не иметь такого правового титула. В связи с этим необходимо различать просто фактическое владение и законное владение.
Законное владение - это владение лица, имеющего право собственности на имущество, владение арендатора, нанимателя и любое другое владение, осуществляемое на основании договора или ином правовом основании от имени собственника. Это владение не требует специальной владельческой защиты. Защита законного владения осуществляется гражданско-правовыми способами (виндикационными и негаторными исками), предусмотренными п.5 ст.48 Закона Украины "О собственности". Владельческая защита - это защита фактического владения, независимо от его законного основания (титула) или даже при отсутствии такого основания, если владелец добросовестно приобрел имущество и владеет им как своим. Следовательно, далеко не всякое фактиче-
-315-

ское обладание (имуществом) является владением, нуждающемся в правовой защите.
Действующее законодательство (ст. 145 ГК) различает законное и незаконное владение. Владение, как было сказано, признается законным, если оно опирается на одно из оснований (титул), предусмотренных законом. Соответственно всякое владение, в том числе и отвечающее указанным выше признакам, считается незаконным владением.
Незаконное владение, согласно той же ст. 145 ГК, подразделяется в свою очередь на добросовестное и недобросовестное.
Добросовестным признается владение, при котором незаконный владелец не знал и не должен был знать, что он владеет чужой вещью (имуществом). Отсюда критерием признания владения добросовестным является субъективный фактор - незнание о неправомерности своего владения.
Определение характера владения лежит на суде. Лишь он с учетом всех обстоятельств дела, по которому возникло владение вещью (имуществом), может установить имеет ли место добросовестное или недобросовестное владение. При этом суд, определяя добросовестность, должен исходить из того, что владелец не только не знал, но и не должен был знать, что он владеет чужой вещью. То есть обстоятельства, в связи с которыми произошло приобретение владения чужой вещью, не давали малейших сомнений относительно дозволенности такого приобретения. Вместе с тем суд должен иметь в виду, что Закон Украины "О собственности" презюмируют законность владения, пока судебные органы не докажут иное. Примером незаконного, но добросовестного владения может быть (что чаще всего происходит на практике) случай, когда покупатель приобретает вещь у продавца, который не имел права ее отчуждать, а обстоятельства купли-продажи не давали оснований для сомнений в правомерности, такой сделки.
Если владелец знал или должен был знать, что он владеет чужим имуществом, такое владения признается недобросовестным. Здесь применяется тот же субъектив
-316-

ный критерий определения недобросовестности владения. Суду в этих случаях надлежит установить, знал ли владелец или должен был знать о правомерности своего владения.Так, например, если около мотоциклетного завода кто-то продает запасные части из-под полы, то покупатель их, несмотря на утверждение, что он не знал, что приобретает краденные запчасти, вряд ли может считаться добросовестным приобретателем. Примером незаконного и недобросовестного владения является и владение похитителя, и скупщика заведомо краденного.
Подразделение фактического владения на добросовестное и недобросовестное имеет согласно ст.ст.145 и 148 ГК практическое значение при разрешении виндика-ционных исков, предъявляемых собственником в целях истребования из чужого незаконного владения. Однако здесь важно обратить внимание и на то, что в случае отказа собственнику в удовлетворении виндикационного иска, незаконный добросовестный приобретатель имущества, становится его собственником, т.е. законным владельцем. Это означает, что и по действующему законодательству фактическое добросовестное владение, хотя и не имеющее правового титула, вовсе не лишено известной правовой охраны. В случае добросовестности владения, при определенных обстоятельствах, такой владелец может приобрести право собственности на находящееся в его обладании имущество и в силу приобретательской давности. Более того, как сказано, например, в ст.234 ГК Российской федерации, до приобретения права собственности в силу приобретательской давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. Это уже чисто владельческая защита.
Как известно, институт владения, как таковой, возник в Древнем Риме, тогда же сложились и способы его защиты. По мысли историков-романистов предоставление правовой защиты фактическому владению объяснялось двумя факторами - желанием избегнуть само-
317-

управства и дать защиту фактическим добросовестным владельцам от незаконных посягательств со стороны третьих лиц.
Таким образом суть владельческой защиты (иногда ее еще называют поссесорной - от латинского слова possesio - владение) и по законодательству Украины должна состоять в том, что в суде не требуется доказывать свое право на владение. Защите должен подлежать сам факт добросовестного владения, которое оказалось нарушенным. К такой форме защиты фактического владения может прибегнуть и законный владелец, ибо не всегда представляется легким доказывание права на имущество. Если, однако, нарушитель фактического владения имеет на самом деле право на спорную вещь, то он может обратиться в суд с иском о защите своего права на эту вещь. В таком случае он должен доказать свое право на спорную вещь и при успешном доказывают ему будет присуждена эта вещь, хотя первоначально защиту получил незаконный, но добросовестный фактический владелец.
Таким образом, законный владелец пользуется двойной защитой - владельческой и защитой, основанной на правовом титуле владения. Владельческая защита в свою очередь предполагает возможность предъявления трех исков: а) для удержания наличного владения; б) для возврата утраченного владения; в) предупреждения нарушения владения.
Право предъявления иска об удержании наличного владения предоставляется фактическому владельцу, в случае самоуправного захвата его имущества. Владение в этом случае должно быть восстановлено в такое положение, в котором оно было до нарушения. Кроме этого, нарушитель обязан возместить причиненные нарушением убытки владельца.
Иск о возвращении утраченного владения может предъявить владелец имущества при лишении владения вещью (имуществом) третьими лицами, не имеющими никакого правового титула на спорное имущество. В этом случае владелец имеет право требовать возвращения вещи (имущества) со всеми приращениями, а также и

возмещения убытков, вызванных повреждением или уничтожением имущества.
Если владелец имеет основания ожидать нарушения своего владения со стороны кого-либо, он вправе требовать по суду принятия соответствующих мер по предупреждению этого возможного нарушения (так называемый превентивный иск).
Фактическое владение прекращается, а вместе с ним и владельческая защита, когда утрачивается хотя бы один из необходимых признаков (элеметов) фактического владения, при наличии которых оно может охраняться. В частности, владение прекращается в случае, когда имущество потеряно владельцем, в случае его физической гибели. Владение прекращается также, когда владелец сам отказывается от владения имуществом либо он лишается владения им решением суда.
§ 3. Сервитуты. Понятие и виды. Суперфиций
С возникновением права частной собственности на землю, собственники участков, на которых находились водоемы; пастбища, природные ископаемые и т.п. природные хозяйственные преимущества, стали ограничивать право пользования этими выгодами собственников земельных участков, обделенных данными преимуществами, а также запрещали проезд или проход через их участки либо взымали чрезмерную плату за это. Обделенные природными (хозяйственными) преимуществами земельные участки стали выводиться из хозяйственного оборота и поэтому возникла острая необходимость найти способ смягчить в достаточной мере либо даже устранить недостатки одного земельного участка за счет соседнего. Этого нельзя было достичь в полной мере с помощью договоров между собственником земельного участка, имеющего природные, хозяйственные преимущества и собственником обделенного подобными выгодами
участка.
Договор, как правовой способ разрешения указанных проблем, является ненадлежащим инструментом -его можно в любое время расторгнуть и тем самым пре-

кратать пользование выгодами соседнего земельного участка. Необходимо было найти стабильный способ,1 лучше всего вещный. Такой способ был найден в форме сервитутов. В период перехода Украины к рыночной экономике с ее равенством всех форм собственности, безусловно, возникла необходимость в ведении такого правового института и в национальном гражданском законодательстве.
Сервитут происходит от латинского слова servire -обслуживать. Суть его как правового инструмента состоит в том, что преимущества или недостатки одного земельного участка удовлетворяются за счет соседнего не на договорной основе, а средствами вещного права. Поэтому землесобственник, выгодами земельного участка которого пользуется собственник соседнего надела, не может прекратить это пользование в одностороннем порядке.
Сервитут - это право одного лица пользоваться вещью или имуществом, принадлежащим на праве собственности другому лицу в том или ином отношении или объеме, определенном сервитутом.
Субъектом сервитутного права может быть любое лицо, которое в том или ином отношении пользуется чужой вещью (имуществом) на основе сервитута. Субъектом сервитутного обременения является собственник вещи или имущества, на которое установлен сервитут. Никакое иное лицо не может быть обременено сервитутом.
Объектом сервитута может быть любое имущество:
земля, строения, предприятия, квартиры и т.п. Именно на эти объекты права собственности чаще всего устанавливают сервитута.
Сервитута характеризуются такими специфическими чертами.
Во-первых, это продолжительное и постоянное пользование чужим имуществом. Одноразовое или временное пользование не признается сервитутом.
Во-вторых, это пользование чужой вещью или имуществом не в полном объеме, а лишь в каком-то одном или нескольких отношениях. Например, право только на
- 320 -

проход пешком или на проход и проезд возом или машиной; право прокладки и эксплуатации линий передач и т.д. Таким образом, сервитут предоставляет ограниченное право пользования.
В-третьих, сервитутное право ограничивает право собственника, на имущество, на которое установлен-сервитут в объеме, определенном сервитутом.
В-четвертых, сервитутное право сильнее права собственности: сперва пользуется субъект сервитутного права, а потом собственник обслуживающего земельного участка. В то же время, сервитут не заменяет права собственности.
В-пятых, сервитут предоставляет лицу право пользования чужим имуществом бесплатно.
В связи с разнообразием объектов сервитута их принято подразделять на земельные и личные.
К земельным сервитутом относятся право прохода, проезда, провоза грузов, прогона скота и т.п. по чужой земле; право выпаса скота на чужих лугах, сенокоса, право пользования водой для полива, поения скота и других потребностей; право прокладки и эксплуатации линий передач, связи, трубопроводов, водоканалов, мелиоративных сооружений, дорог и т.д.
Могут устанавливаться и другие способы пользования чужой землею, главное, чтобы они не противоречили действующему законодательству.
Нетрудно заметить, что земельные сервитута можно также подразделить на два вида: 1) сервитута, направленные на использование выгод соседнего земельного участка и 2) сервитута, направленные на использование самого земельного участка. К первому виду относятся сервитута! на проход, проезд, провоз грузов, прогон скота; сервитута на использование сенокосов, пастбищ, водоемов, расположенных на чужой земле и другие подобные сервитута. \
Другую группу земельных сервитутов составляют права на прокладку и эксплуатацию линий передач, свя-, зи, трубопроводов, обеспечение водопоставками и мелиорации и т.п. Эти сервитута не требуют соседства и вызваны не потребностью восполнить недостатки одного
- 321

участка за счет другого. Они обусловлены потребностью использовать чужую землю для общегосударственных или коллективных потребностей. Субъектом сервитутных прав является не сосед земельного участка, а юридическое лицо, которое может находиться далеко не по соседству. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом.
Земельные сервитута переходят по наследству, отчуждаются любым дозволенным способом вместе с земельным участком. Земельный сервитут неотделим от самого земельного участка. Однако самостоятельным объектом гражданско-правовых сделок они не могут быть, т.е. сервитуты не могут быть предметом договора купли-продажи, залога, а также не могут передаваться каким-либо иным способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен.
Сервитут на право пользования чужой вещью или имуществом в интересах конкретного физического или юридического лица получили название литых. К личным сервитутом откосится право на пользование чужим имуществом без извлечения доходов (узус), право пользования чужим имуществом с получением доходов (узуфрукт).
Они устанавливаются на движимое и недвижимое имущество для физических лиц, как правило, вечно, а для юридических лиц - на время существования юридического лица. Но эти сервитуты могут устанавливаться и на более короткие сроки, т.е. личные сервитуты могут ограничиваться конкретными сроками.
Личные сервитуты, таким образом, существенно отличаются от земельных по субъекту, объекту и срокам. Земельные сервитуты всегда имеют своим объектом лишь землю, а личные - любое иное имущество. Субъектом земельного сервитута всегда является собственник господствующего земельного участка, кто бы не был им на время действия сервитута, а субъектом личного - конкретно определенное лицо. Земельные сервитуты, как правило, не ограничиваются конкретными сроками, а
322-

личные - ограничиваются четко определенными сроками.
Узуфрукт - вещное право конкретного лица (узуфрукгария) пользоваться и получать доходы из чужой непотребляемой вещи без изменения ее субстанции. Таким образом, узуфруктарий имеет право владеть и пользоваться чужой вещью в полном объеме, получать от нее любые доходы как природные, так и юридические. Узуфрукт можно предоставлять в пользование третьим лицам за вознаграждение либо без него. Узуфрукт возможен и без владения. Он не может отчуждаться и переходить по наследству, прекращается смертью узуфрукгария.
Узуфруктарий обязан пользоваться имуществом добросовестно, с надлежащей заботой. Он не может изменять вещь ни по каким причинам, даже если бы такое изменение улучшало бы ее. Узуфруктарий несет ответственность перед собственником имущества за умышленное или неосторожное причинение вреда.
Узус - это вещное право пользования чужой вещью (имуществом) без получения доходов. Узуарий может лишь пользоваться чужим имуществом, но не имеет права на доходы от него. По сути это не пользование, а лишь владение. Однако пользование также не исключается, в частности, узуарий имеет право пользоваться плодами вещи для удовлетворения личных потребностей. В то же время он не имеет права получать доходы от вещи. Узус отличается от узуфрукта значительно меньшим объемом прав.
Сервитуты устанавливаются различными способами. Чаще всего - завещанием, когда завещатель устанавливает сервитут в пользу своих наследников. Сервитут может быть установлен судебным решением, договором. Однако следует иметь в виду, что договор заключается не на право пользования чужой вещью или имуществом, а об установлении сервитута на право пользования чужим имуществом. Так, например, земельный сервитут может быть установлен по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка. В случае недостижения соглашения об установлении и условиях сервитута по иску лица, требую-
- 323-

щего его установления, спор об установлении и условиях сервитута должен разрешаться судом.
Законы могут содержать общие положения, являющиеся основанием для установления сервитутов. Так, например, в ст.40. Земельного кодекса Украины установлено, что собственники земельных участков и землепользователи обязаны разрешать проход к дорогам общего пользования, не чинить препятствий в проведении к смежному земельному участку необходимых коммуникаций.
Сервитута! могут устанавливаться и подзаконными нормативными актами. Так, исполком местного Совета народных депутатов может обязать своим постановлением конкретных собственников земельных участков предоставить их для прокладки линий связи или электропередач соответствующим организациям.
Прекращаются сервитута таким же способом, как и возникают. Кроме этого, право пользоваться чужим имуществом может прекращаться отказом субъекта сервитута от его использования, а также длительным неосуществлением его (давностью). Сервитут прекращается и в тех случаях, когда в одном лице соединяются собственник имущества и субъект сервитутного права.
Сервитуты прекращаются также истечением срока, на который они были установлены. Личные сервитута! прекращаются также смертью лица, в пользу которого они устанавливались.
Суперфиций - это долгосрочное, отчуждаемое и наследуемое право пользования чужой землей для застройки. Как правило, это долгосрочное пользование, но может быть установлено на определенный или неопределенный срок. В этом случае суперфиций является действительным до его прекращения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Это право может быть отчуждено любым способом, предусмотренным ГК. Однако следует иметь в виду, что отчуждается не сама земля, а право пользования ею.' Когда суперфициарий пожелает продать право пользования землей, он обязан уведомить об этом собственника земли, поскольку последний имеет преимущественное
-324-

право на выкуп этого права. Если же собственник откажется: от выкупа права пользования землей, суперфициарий может продать указанное право любому третьему лицу.
В случае смерти суперфициария суперфиций переходит по наследству.
Субъектами суперфиция могут быть любые физические и юридические^ лица, нуждающиеся в земельном участке для застройки.
Объектом суперфиция является земля, которая может использоваться для застройки. Собственник земельного участка может разрешить строительство на своем участке другим лицам. Права этих лиц (суперфициариев) возникают при условии получения необходимых разрешений, соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о назначении земельного участка. Суперфициарий может возводить на земельном участке сооружение, предусмотренное соглашением сторон. Естественно, это сооружение должно отвечать требованиям действующего законодательства. Нельзя, на-. пример, получить по суперфицию земельный участок под застройку в центре населенного пункта для строительства там экологически вредного производства или просто здания, которое может вредить окружающим.
Суперфициарий обязан пользоваться земельным участком добросовестно, не ухудшая его. Основной обязанностью суперфициария является плата за пользование землей, а также уплата налогов, установленных действующим законодательством за пользование землей. Как раз этим суперфиций в значительной мере отличается от сервитута, по которому пользование имуществом, в том числе и землею, является безвозмездным.
Суперфициарий обязан содержать земельный участок в надлежащем состоянии, исполнять все обязанности и нести все повинности, возлагаемые действующим законодательством на собственника земли.
Суперфиций устанавливается законом,решением суда либо договором об установлении суперфиция. Прекращается он истечением срока,на который был установлен, отказом суперфициария от дальнейшего использо-
325

вания земельного участка, длительным неиспользованием земли, а также соединением в одном лице собственника земельного участка и суперфициария. Естественно, суперфиций может быть прекращен законом или судебным решением.
После прекращения суперфиция возникает вопрос о судьбе сооружения. Прежде всего суперфициарий имеет право на возведенное им сооружение. Он может его снести и забрать себе, либо требовать от собственника земли надлежащей денежной компенсации. Однако он обязан возвратить собственнику землю в таком состоянии, в котором он получил ее по суперфицию.
Права суперфициария защищаются в судебном порядке такими же вещными исками, какими защищается право собственности.
54. Право полного хозяйственного ведения и нрав» оперативного увравленяя
Возникновение данных правовых институтов было обусловлено тем, что в процессе реализации расширенного воспроизводства и управления им, государство закрепляло выделенные из единого государственного имущества определенные комплексы имущества за образованными им же (государством) юридическими лицами, которые непосредственно осуществляли производственно-хозяйственную или иную деятельность. Первоначально за государственными юридическими лицами (как за предприятиями, так и за организациями и учреждениями) государственное имущество закреплялось на праве оперативного управления. Впоследствии государственное имущество за государственными предприятиями было закреплено на праве полного хозяйственного ведения, а за государственными учреждениями и организациями - на праве оперативного управления. Эти вещные права возникают с момента образования соответствующего юридического лица и включают в себя полномочия по владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом в пределах, установленных государством. Пределы осуществления права полного хозяйственного веде-
- 326 -

ния у государственных предприятий, которые занимаются производственно-хозяйственной деятельностью и находятся, как правило, на самостоятельном хозяйственном расчете, значительно шире, чем у оперативного управителя, т.е. учреждений и организаций, находящихся на государственном бюджете.
В период перехода к рыночной многоукладной экономике, в которой все субъекты гражданского оборота (физические, юридические лица и государство) становятся подлинно юридически равными, возникла настоятельная необходимость разграничить права собственников или учредителей и создаваемых ими юридических лиц. Представляется, что сами юридические лица, независимо от того, кто их создает (государство либо физические лица) не могут обладать имуществом на праве собственности, а только на ином, зависимом и производном от права собственности, вещном праве. Безусловно, что и полномочия этих юридических лиц должны быть различными по объему в зависимости от целей и видов хозяйственной деятельности.
Право полного хозяйственного ведения представляет собой особое вещное право юридического лица (корпорации), которое может владеть, пользоваться и распоряжаться предоставленным ему имуществом собственникам в установленных законом пределах для осуществления предпринимательской деятельности.
Осуществляя право полного хозяйственного ведения закрепленным за ним имуществом, юридическое лицо осуществляет в отношении этого имущества права и обязанности собственника в соответствии с учредительными документами и в пределах, установленных законодательными актами. Хотя юридическое лицо и осуществляет в отношении закрепленного за ним имущества права и обязанности собственника, это вовсе не означает, что оно заменяет собой собственника. Собственник имущества, переданного юридическому лицу, сохраняет в отношении его следующие права. Во-первых, сам собственник решает вопросы создания юридического лица. Во-вторых, он определяет цели деятельности создаваемого юридического лица и тем самым устанавливает
-327-

объем его право- и дееспособности. В-третьих собственник может осуществлять контроль за эффективностью использования и сохранения этого имущества, для чего может проводить либо аудиторскую, либо комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности. В-четвертых, собственник может принимать решение о реорганизации или ликвидации юридического лица и, соответственно, о судьбе имущества ликвидируемого юридического лица. И, наконец, в-пятых, собственник имеет право на получение прибыли от использования имущества, переданного в полное хозяйственное ведение. Размер доли прибыли, получаемой собственником, определяется учредительными документами.
Как видно из приведенного, хотя собственнику и принадлежат весьма существенные права, в то же время это не столь уже значительно влияет на возможности юридического лица по осуществлению своих правомочий как носителя (субъекта) этого вещного права. Осуществляя правомочие владения, юридическое лицо фактически обладает определенным имуществом, учитывает находящиеся на его самостоятельном балансе основные и оборотные средства.
Осуществляя правомочие пользования, юридическое лицо по своему усмотрению использует имущество собственника для достижения уставных' задач. При этом юридическое лицо самостоятельно планирует и реализует производственную, маркетинговую, рекламную, финансовую и иную деятельность, а собственник не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность юридического лица.
Правомочие распоряжения реализуется юридическим лицом путем совершения незапрещенных законом возмездных либо безвозмездных сделок по отчуждению произведенной продукции, имущества, выполнению работ, оказанию услуг. Как уже отмечалось, собственник имеет право на часть прибыли, оставшейся же частью распоряжается само юридическое лицо, направляя на создаваемые либо вкладывая в существующие фонды, на премирование работников, на расширение социально-культурной базы и т.п.). Юридическое лицо вправе ста-
-328-

новится эмитентом, т.е. выпускать ценные бумаги в пределах стоимости уставного фонда, заключать различные договоры: брать кредит, передавать имущество в аренду, покупать сырье и полуфабрикаты и т.д. и т.п.
В соответствии с законом, созданное собственником юридическое лицо отвечает по свои обязательствам всем закрепленным (как на праве полного хозяйственного ведения, так и на праве оперативного управления) за ним 1[муществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание по требованию кредиторов (п.2 ст.7 Закона Украины "О собственности"). Согласно закону собственник не отвечает по обязательствам созданных им юридических лиц, а они не отвечают по обязательствам собственника, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Украины. Так, например, в соответствии с Законом Украины "О хозяйственных обществах" учредители обществ с дополнительной ответственностью, полных и командитных, если имущества этих обществ не хватает для полного возмещения вреда отвечают и своим собственным имуществом в недостающей части в размерах, установленных законом.
Право оперативного управления - это финансируемое за счет собственника особое вещное право юридического лица (организации), владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законодательными актами, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
Субъектами права оперативного управления (оперативными управителями) могут быть юридические лица как занимающиеся предпринимательской деятельностью (например, создаваемые общественными организациями предприятия), так и не занимающиеся ею (профсоюзы, религиозные организации, некоторые госбюджетные учреждения и организации).
Собственник при передаче имущества в оперативное управление имеет право изымать это имущество или перераспределять его между другими созданными им юридическими лицами по своему усмотрению в соответствии с законодательными актами. Оперативный управитель не
-329-

может самостоятельно распоряжаться закрепленным за ним имуществом по своему усмотрению, а только в пределах, установленных законодательными актами или собственником. Особенно четко это проявляется в отношении финансируемых за счет собственника юридических лиц, в частности государственных бюджетных организаций или учреждений, которые не могут выходить за пределы установленной для них сметы расходов. Кроме этого, имущество, закрепленное за оперативным управителем, должно использоваться строго по целевому назначению (например, здания учебных заведений).
В тех случаях, когда оперативные управители имущества осуществляют дозволенную им собственником предпринимательскую деятельность, они имеют право самостоятельно распоряжаться оставшимися в их распоряжении доходами от такой деятельности и приобретенным за их счет имуществом. Но и в этом случае эти доходы или имущество принадлежит такому юридическому лицу не на праве собственности, а на праве полного хозяйственного ведения и на него распространяются соответствующие нормы о праве полного хозяйственного ведения.
В отличие от субъекта права полного хозяйственного ведения оперативный управитель несет не полную, а ограниченную ответственность по своим обязательствам средствами, имеющимися в его распоряжении. При недостаточности этих средств у оперативного управителя для полного возмещения ущерба ответственность (субсидиарную) в недостающей части несет собственник имущества.
В последнее время в украинском гражданском законодательстве возник новый институт вещного права -доверительная собственность. В соответствии с Декретом-Кабинета Министров Украины "О доверительных обществах", данные общества принимают от доверителей имущества (как физических, так и юридических лиц) полномочия собственников этого имущества и осуществляют правомочия по владению, пользованию и распоряжению в пределах, установленных договором. От имени доверительного общества с доверителями иму
- 330-

щества договор заключает доверенный. В данном договоре устанавливаются пределы осуществления полномочий доверенного, который должен действовать в интересах доверителя, устанавливается размер вознаграждения за эти действия. Объектами данного вещного права, производного и зависимого от права собственности, может быть любое имущество, не исключенное из гражданского оборота. Когда доверителем имущества выступает лицо физическое, то чаще всего объектом выступают ценные' бумаги, в том числе приватизационные.
В юридической литературе высказывалось мнение о существовании и иных ограниченных вещных прав юридических лиц на имущество собственника, в частности о праве арендного предприятия на арендованное имущество1. Представляется, что приведенные авторами аргументы ж позволяют согласиться с тем, что это особое вещное право, иначе пришлось бы признать, что во всех случаях, когда имущество собственника временно по договору (кайма, бытового проката, безвозмездного пользования имущества, хранения и т.д.) переходит во владение или пользование к контрагенту, то у последнего возникает особое вещное право. Представляется все хе, что эти отношения носят обязатсльствсн-нсиправовой, а не вещно-правовой характер.
На лиц, которые владеют имуществом на праве полного хозяйственного ведения, оперативного управления и доверительной собственности распространяются положения относительно защиты права собственности. Эта защита осуществляется судом, арбитражным или третейским судом.
* Гражданское право. T.I / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1993. С.291-292.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
§ 1. Понятие обязательственного права
Обязательственное право - это часть гражданского права Украины, которая регулирует общественные отношения главным образом в сфере имущественного оборота и регламентирует как отношения между субъектами предпринимательской деятельности, так и в сфере удовлетворения потребительских запросов граждан. В отличие от права собственности, которое определяет состояние закрепленное™ имущества между определенными лицами, отражая статику имущественных отношений, обязательственное право опосредствует процесс движения имущества от одних лиц к другим, т.е. динамику имущественных отношений. В основном это отношения, возникающие в связи с осуществлением права собственности (права полного хозяйственного ведения, оперативного управления и других вещных прав) в тех случаях, когда собственник или управомоченное лицо вступает в отношения с другими лицами, в частности, при переходе имущества от одного лица к другому.
Определенная группа норм обязательственного права охватывает отношения, возникающие вследствие нарушения субъективных гражданских прав: права собственности и других вещных прав, личных неимущественных прав субъектов гражданского права (охранительные обязательства).
Обязательственное право регулирует также взаимоотношения сторон по производству различного рода работ, например, возведению зданий и сооружений, ремонту машин и механизмов и других предметов. К ним
-332-

примыкают также отношения по созданию или использованию объектов интеллектуальной и промышленной собственности (произведения науки, литературы, искусства, изобретения, полезные модели и т.п.). Особая группа норм обязательственного права рассчитана на урегулирование отношений по оказанию услуг, например, по перевозке грузов и пассажиров, биржевых и доверительных операций, услуг юридического характера и т.п.
Товарно-денежный оборот в условиях рыночных отношений, в которых все субъекты гражданского права участвуют на основе юридического равенства, самостоятельности и инициативы, охватывается обязательственным правом, ставшим универсальным правовым средством регламентации этих отношений. Только благодаря нормам обязательственного права субъекты гражданского права могут удовлетворить свои самые различные производственные и потребительские потребности.
Обязательственное право подразделено на два больших раздела: общие положения об обязательствах и отдельные виды обязательств. В первом разделе сосредоточены нормы, регламентирующие общие вопросы прав"о-вого регулирования товарно-денежных рыночных отношений (возникновение обязательств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств, перемена лиц в обязательствах, ответственность за нарушение обязательств и прекращение обязательств). Во вторую группу включены нормы, отражающие специфику правового регулирования отдельных видов обязательств. Их большая часть основана на двух- и многосторонних сделках, заключаемых по воле самих сторон (купли-продажи, поставки, подряда, имущественного найма, перевозки, хранения и т.д.). Эти обязательства называются договорными, а регулирующие их нормы - договорным правом. Они играют главенствующую роль в системе обязательственного права и их значение при переходе к рыночным отношениям будет постоянно возрастать.
Некоторые виды обязательств возникают помимо, и Даже против воли их участников, в силу наступления юридических фактов, предусмотренных в законе. Эти
-333

обязательства называются «недоговорными, (охранительными) и к ним относятся обязательства из причинения вреда, спасания имущества и неосновательного приобретения или сбережения имущества.
Нормы обязательственного права сосредоточены прежде всего в Гражданском кодексе Украины и в иных Законах Украины: "Об аренде государственного имущества"1, "О залоге"2, "Об авторском праве и смежных правах", "Об охране прав на изобретения и полезные модели"3, "Об охране труда"4 и др. Они содержатся и в целом ряде других нормативных актов, издаваемых Кабинетом Министров Украины, Национальным банком Украины, актах отдельных министерств и ведомств. В условиях рыночных отношений субъекты предпринимательской деятельности, заключая те или иные договоры, стремятся максимально детализировать свои права и обязанности, предусматривая иногда и иные, неведомые нашему законодательству гарантии соблюдения своих прав. Нормативные акты обязательственного права зачастую, и как правило, являются комплексными - содержащими в себе не только гражданско-правовые по своей природе нормы, но и относящиеся к иным отраслям законодательства (административного, налогового и т.п.).
Нормы обязательственного права, регулируя определенные отношения, группируются и по вицам человеческой, и прежде всего предпринимательской деятельности (по реализации продукции материального производства, по производству и реализации объектов интеллектуальной собственности, капитальному строительству, обеспечению передвижения материальных благ в пространстве, торговому обслуживанию).
1 Ведомости Верховного Совета Украины. 1995. № 15. Ст.99.
2 Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 47. Ст.642.
3 Ведомости Верховного Совета Украины. 1994. № 13. Ст.64. № 7. Ст.32. •
Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 49. Ст.668.
- 334-

Нормы обязательственного права содержат достаточное количество дефиниций. Они могут быть подразделены на общие, относящиеся ко всем институтам обязательственного права, специальные, применяемые лишь к отдельным видам обязательственных отношений и единичные, устанавливающие либо исключение из общего правила поведения, либо иное правило с учетом особенности участвующего в правоотношении лица.
В своем существе обязательственное право образует относительно замкнутую, единую систему правовых норм, что предопределено характером возникающих отношений и объективными экономическими закономерностями рыночных отношений. Оно чрезвычайно динамично и восприимчиво к новым реалиям общественной и особенно хозяйственной жизни, в силу чего постоянно развивается и обновляется.
§ 2. Обязательственное нравоотношевие. Ввды обязательств
Обязательство - это такое гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатите деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст.151 ГК).
Обязательство, таким образом, представляет собой такое гражданско-правовое отношение, в котором упра-вомоченное лицо действует в качестве кредитора, а обязанное - в качестве должника. Вместе с тем термин "обязательство" употребляется на практике и в ином смысле. Под обязательством иногда понимают обязанность должника, иногда - документ, в котором закреплен долг перед кредитором (например, обязательство при продаже товаров в кредит).
Обязательства, как правило, носят имущественный характер. Однако, в силу обязательства могут быть совершены и другие действия неимущественного характера (представительство^ суде либо выполнение иного пору-
- 335 -

чения неимущественного характера, оказание информационных услуг и т.д.). Такие обязательства могут быть связаны с имущественными требованиями, если они носят возмездный эквивалентный характер, либо когда лицу, их совершающему, предоставлено право требовать возмещения произведенных по их исполнению затрат. Обязательства могут быть вообще лишены каких-либо имущественных притязаний (опционные соглашения, соглашения о сотрудничестве и др.).
^В литературе высказывалось мнение, что в системе обязательств необходимо выделить особую группу обязательств, лишенных имущественного содержания, так называемые организационные обязательства Такими, например, являются обязательства по исполнению государственного заказа, по представительству и др. Вряд ли в этих случаях есть достаточные основания для выделения обязательств с неимущественным содержанием в отдельную группу или вид. Они так или иначе связаны с формированием имущественных обязательств, служат только для того, чтобы надлежащим образом были организованы имущественные отношения субъектов предпринимательского права, и в отрыве от этого лишены-практического значения.
Обязательственные правоотношения тесно связаны с правоотношениями собственности. Однако, если имущественные отношения, регулируемые правом собственности, носят абсолютный характер, то имущественные отношения, регулируемые обязательственным правом, являются относительными. Если в вещных правоотношениях обладателю прав противостоит неопределенное количество лиц, то в обязательственных отношениях они складываются между вполне определенными лицами:
продавцом - покупателем, арендодателем - арендатором.
Характерной особенностью обязательственного правоотношения является достаточно четкая определенность его участников. Даже в тех случаях, когда в обязательстве участвует несколько сторон либо на стороне каждой одновременно выступает несколько лиц (содолжников, сокредиторов) они всегда точно определены, индивидуали
1 Красавчиков O.A. Гражданские организационно-правовые отношения // Сов. государство и право. 1966. № 10. С.50-57.

зированы. В силу этого фактора права кредиторов носят относительный характер, так как адресованы точно определенной стороне (должнику) в отличие от "абсолютных прав" (например, права собственности), при которых на иных лиц-несобственников возложена обязанность воздерживаться от их нарушения. Отличны обязательственные правоотношения от отношений собственности и по способу осуществления. Так, право собственности в основном осуществляется самим собственником, а обязательственное право может быть реализовано лишь при посредстве другого лица - должника.
Содержанием обязательственного правоотношения является право требования, принадлежащее управомочен-ному лицу - кредитору и лежащая на должнике обязанность. Обязательства неоднородны и отличаются друг от друга рядом признаков, прежде всего по содержанию, характеру и распределению прав и обязанностей, особенностями объектного и субъектного состава.
В зависимости от того, какая -обязанность лежит на должнике - совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения - обязательственные правоотношения подразделяются на обязательства с положительным содержанием и обязательства с отрицательным содержанием.
С.И.Вилънянский справедливо отмечал, что обязательства только с отрицательной обязанностью (содержанием) для гражданского права не типичны. Отрицательная обязанность (воздержание от совершения определенных действий) сопровождает положительную (совершение определенных действий)1. Например, по договору аренды арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в пользование (положительное действие), но и воздержаться от использования этого имущества в своем интересе даже в тех случаях, когда оно находится на его территории (отрицательная обязанность); лицензиат, получивший право использования запатентованного изобретения (положительные действия) на основе простой лицензии должен воздержаться от дальнейшей передачи этого права другим лицам на основе сублицензии (отрицательная обязанность).
1 См.: Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву. X., 1968. С.280-281.

В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами обязательства подразделяются на односторонние и двухсторонние.
Односторонним именуется такое обязательство, при котором у кредитора есть только право, а у должника -лишь обязанность. Так, по договору займа заимодавец вправе требовать возврата долга, а другая сторона (заемщик) - лишь должен этот долг возвратить; по обязательству из возмещения вреда - потерпевшее лицо вправе требовать возмещения причиненного ему вреда, а причинигель обязан его возместить. Обязательства, по которым каждая из сторон одновременно является носителем прав и обязанностей - по одному вправе требовать, а по встречному должна исполнить требование другой стороны, называются двусторонними. Такими в гражданском праве являются подавляющее число обязательств: купли-продажи, найма, подряда, перевозки и др. В силу этого двухсторонние обязательства принято еще называть взаимными. Например, по договору купли-продажи продавец обязан передать в собственность покупателя вещь, но вправе требовать от него уплати обус-лоиденной договором цены и, наоборот, оплативший покупку покупатель вправе требовать передачи ему купленной вещи, т.е. права и обязанности сторон корресповди-руются.
По общему правилу особенности личности участвующих в обязательственных правоотношениях лиц существенного влияния на возникновение, изменение и прекращение обязательств не оказывают. Законодатель-"ством предусматривается возможность их замены в случае смерти гражданина либо реорганизации юридического лица, поскольку права и обязанности участвующих в обязательственном правоотношении лиц переходят к их правопреемникам. Однако, законом предусматриваются также и случаи, когда это сделать просто невозможно. Как правило, это связано с особыми личными качествами субъектов правоотношения, которые и возникали с учетом этих качеств. Так, по договору художественного заказа, предусматривающего личную обязанность художника нарисовать картину, передача этой обязанности его
-338-

правопреемникам становится просто бессмысленной. На такие обязательства не распространяются ряд общих правил обязательственного права. Они прекращаются по правилам ст.ст.223, 392 ГК. Особым случаем прекращения обязательств является ликвидация юридического лица, в том числе путем банкротства, если правопреемство иных лиц в силу отсутствия активов делает невозможным исполнение, например, денежных обязательств.
В зависимости от оснований возникновения обязательственные правоотношения подразделяются на договорные и »недоговорные, В основе договорных обязательств лежит сделка, а в основе внедоговорных - либо (в большинстве случаев) противоправное действие обязанного лица (причинение морального или имущественного вреда), либо дозволенное непротивоправное действие лица по исполнению общей конституционной обязанности (охранять общественный порядок, жизнь и здоровье граждан, защищать имущественные права и интересы). Внедоговорные обязательства, иногда именуемые деликтными, в последнее время получили наименование охранительных.
В зависимости от степени определенности предмета обязательства на момент возникновения обязательства они подразделяются на альтернативные и факультативные. Так, в соответствии со ст. 14 Закона Украины "О защите прав потребителей"1 потребителю при продаже ему вещи ненадлежащего качества, если это специально не оговорено самим соглашением между сторонами, предоставлено право по своему усмотрению требовать:
либо замены некачественной вещи на качественную, либо безвозмездного устранения обязанной стороной обнаруженных недостатков, либо самому их устранить и потребовать возмещения произведенных в связи с этим затрат, либо потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, либо вообще расторгнуть договор. Таким образом, альтернативным именуется такое обязательство, в котором управомоченной стороне предоставлено право по своему выбору реализовать одну из предоставленных
1 Ведомости Верховного Совета Украины. 1994. № 1, Ст. l. - 339-

правовых возможностей. Не исключается и альтернативная обязанность должника. Так, по ранее действующему законодательству право выбора варианта поведения при продаже вещи ненадлежащего качества принадлежало не покупателю (кредитору), а продавцу (должнику).
В факультативном обязательственном правоотношении сторонам вместо одного действия при наступлении определенных обстоятельств предоставляется право совершения иного действия. Так, вследствие гибели переданной по договору найма индивидуально определенной вещи ее возврат невозможен, и в этом случае наниматель обязан вернуть ее стоимость. Не противоречит закону и возврат другой такой же вещи, обладающей теми же по-требительски»1и свойствами.
Различают также акцессорные обязательства. Акцессорное (дополнительное) обязательство всегда сопутствует основному и призвано его обеспечить. Так, договор займа может обеспечиваться залогом либо поручительством. Обязанность залогодателя и поручителя возникает лишь при неисполнении либо ненадлежащем исполнении основного обязательства, в данном случае - возврата денег либо вещей определенных родовыми признаками. Эта обязанность призвана гарантировать интересы кредитора.
В зависимости от распределения прав и обязанностей между сокредиторами и содолжниками обязательственные правоотношения подразделяются на долевые и солидарные, а по возлагаемым обязанностям на третьих лиц, непосредственно не являющихся участниками данных обязательств, и на субсидиарные. Более подробный анализ этих видов обязательств содержится в следующих параграфах.
§ 3. Основания возникновения обязательств
Основаниями возникновения обязательств признаются определенные юридические факты или их совокупность (юридические составы), с наступлением которых нормы права связывают возникновение установление обязатель-
-340-

ственного правоотношения между управомоченным и обязанным лицом.
Обязательства возникают из договора, иных правомерных действий, а также иных оснований, не противоречащих закону. Они возникают также вследствие причинения вреда, безосновательного обогащения либо сбережения имущества за счет другого лица без достаточных к тому оснований. Возникновение обязательственных правоотношений, таким образом, -связывается с конкретными юридическими фактами, как предусмотренных прямо законодательством, так и не предусмотренных, но не противоречащим общим началам и смыслу гражданского законодательства.
В соответствии со ст.4 ГК обязательственные правоотношения возникают:
- из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Сделки являются наиболее часто встречающимся в гражданском обороте основанием возникновения обязательств, поскольку они в целом построены на диапозитивных началах и позволяют их участникам наиболее полным образом учитывать их интересы;
- из административных актов, в силу которых может возникнуть обязанность у субъектов предпринимательской деятельности по производству, сбыту и обмену производимой ими товарной продукции, выполнению работ или услуг. Как правило, правовым средством включения таких субъектов в систему государственного регулирования являются государственные контракты и государственные
заказы;
- в результате создания объектов творческой деятельности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, новых сортов растений и видов животных, знаков для товаров и услуг, создание произведений литературы, науки и искусства. При этом следует иметь в виду, что в связи с легальным признанием и закреплением в законодательстве права интеллектуальной собственности эти отношения изменили свой характер т стали абсолютными, и перевод их в состояние динамики в связи с особенностью этих объектов имеет ряд своих отли-
341

чительных особенностей. Обязательственные отношения, будучи основанными на абсолютных правах, состоят в отрицательной обязанности невладельцев прав интеллектуальной собственности воздерживаться от нарушений. Помимо этого возникают и обязательственные отношения, вытекающие из факта нарушения личных и имущественных прав авторов, при предоставлении временной правовой охраны объектов промышленной собственности на время их квалификации, и отношения, основанные как на факте создания отмеченных результатов, так и на сделках по их распоряжению;
- вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие приобретения или сбережения имущества за счет другого лица без достаточных к тому оснований. Такие обязательства носят охранительный односторонний характер и могут в зависимости от длительности исполнения обязанности должником быть подразделены на длящиеся (возмещения вреда» причиненного повреждением здоровья либо гибелью кормильца) и компенсационные - одноразовая компенсация морального вреда. Для длящихся охранительных обязательств характерно то, что точно неизвестен суммарный размер обязанности должника, они относительно постоянны и возобновляются каждый раз после исполнения предыдущего платежа, могут корректироваться в зависимости от тех или иных обстоятельств (достижение совершеннолетия одним из сокредиторов, ухудшение имущественного положения должника), носят непередаваемый, характер и не могут быть прекращены зачетом. Так, при повреждении здоровья обязанное лицо должно возмещать утраченный потерпевшим заработок столько времени, сколько будет;
подтверждаться нетрудоспособность, наступившая вследствие допущенного должником нарушения. Кроме I того, при ухудшении состояния здоровья потерпевшего возможно предъявление и дополнительных требований о I возмещении средств, затраченных на лечение. Возмсще-1 ние же морального вреда производится талька раз в' установленных судом пределах и является компенсацией! за понесенные потерпевшим моральные страдания.;

<< Предыдущая

стр. 9
(из 12 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>