<< Предыдущая

стр. 8
(из 13 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

'"См.: Виткяиич)1 П. П Указ. соч. С.73, 145, 146 и др.
183

сятся'54. Поэтому за пределами рассмотрения здесь оставляются многие важные отношения, в частности конституционные'55.
Как уже отмечалось в предыдущей книге, отрасли советского права не изолированы друг от друга, местами они перекрещиваются, но все же их разграничение должно соблюдаться. Поэтому мы говорим, что государство внутри страны выступает субъектом гражданских правоотношений при выпуске государственных займов, в роли гаранта по вкладам в Сберегательный банк, в случаях взыскания в доход государства исполнения по противозаконным (ст. 169 ГК), другим неправомерным сделкам (ст.179ГК); при реквизиции и конфискации (ст.242, 243 ГК); переходе в собственность государства бесхозяйного имущества (ст.225 ГК), изъятии бесхозяйственно содержимого имущества (ст.230-231 ГК); при купле-продаже и иных сделках (ст.454 ГК); в случаях объявления произведения достоянием государства (ст.502 ГК), а также выкупа авторского права и патента (ст.501 и 522 ГК); наследования (ст.534 и 552 ГК) и в других случаях. Все эти случаи рассматриваются в соответствующих частях предмета гражданского права.
Представительство
1. Представительством называется совершение сделок представителем от имени представляемого в силу полномочия, порождающих права и обязанности непосредственно для представляемого (ст. 182 ГК)156. Следовательно, закон закрепляет конструкцию «представительства-деятельности»157. В литературе существует также конструкция «представительства-правоотношения»158, которая, очевидно, является менее четкой, потому что представительство зачастую выступает элементом более широкого правоотношения -между родителем и ребенком, между предприятием и работником и т.п. Высказывалось и мнение, что представительство - это юридический способ, прием159, тоже недостаточно четкое и не получившее распространения.
Представительство имеет место, во-первых, при совершении сделок родителями или опекунами. Во-вторых, любой дееспособный граж-
'"Тамже.С.Вб^О.
'"См.: Тархов В. А. Конституционные отношения//Правоведение. 1981. №2. С.23.
'"См.: Суд. практика. 1947. Вып.5. С. 16: 1953. № I. C.35.
'"См.: Советское гражданское право. М., 1986. 4.1.С.224.
'"См.: Невзгодина Е.Л. Представительство по гражданскому праву//Сов. гос-вои право. 1978. № 3. С. 118; Советское гражданское право. Киев, 1983. Ч. I. С. 190; Советское гражданское право. М., 1985. T.I. С.262.
'"См.: Андреев В. К. Представительство в гражданском праве. Калинин, 1978. С.20, 22.
184

данин может предоставить другому полномочие на совершение сделки, если он сам не может совершить ее вследствие своей занятости, отсутствия либо по иным причинам. В-третьих, органы юридических лиц вправе предоставить представителям полномочия на совершение сделок от имени юридического лица. Представителями и представляемыми могут быть как граждане, так и юридические лица.
Представительство нередко обусловлено в литературе невозможностью совершения сделки представляемым, однако закон такого условия не требует. Представительство может быть вызвано соображениями удобства, юридической неосведомленностью и другими причинами160. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе (ч.4 ст. 182 ГК)161.
Представитель обязан соблюдать интересы представляемого. Он не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением коммерческого посредничества.
Различается представительство, вытекающее из закона («законное» или обязательное) и основанное на договоре (договорное или добровольное).
Непосредственно из закона вытекает представительство, осуществляемое в силу определенного правового положения лица, которому закон предоставляет право выступать представителем другого. Так, ст.64 СК предоставляет право родителям выступать в качестве представителей своих несовершеннолетних детей, ст.32 ГК предоставляет такое же право опекунам, ст.50 КТМ СССР признает капитана судна законным представителем судовладельца и грузо-владельцев в отношении сделок, вызываемых нуждами судна, груза и плавания162. Закон предусматривает и другие случаи обязательного представительства163.
Во всех остальных случаях, когда представительство не вытекает непосредственно из закона, оно основывается на волеизъявлениях представителя и представляемого, почему и называется договорным, хотя договор заключается не всегда.
Фактически представительство распространено больше, чем это вытекает из Гражданского кодекса. В законе говорится о сделках, совершаются же и иные юридические действия16'1. По теме «Граждане» отмечалось, что малолетние вправе приобретать продукты питания и
'"См.: Бюлл Верх. суда РСФСР. 1978. №7. С. 15; 1983. № 11. С. 13; 1984. № 1. С.3.
""См., напр.: СП СССР. 1980. №6. Ст.43. П.7.
'"См.: Суд. практика. 1953. № 1. С.44.
'"См.: Сов. юстиция. 1975. № 1. С.33.
'"См : Гражданское право БССР. Минск, 1975. T.I. С,152.
185

т.п. Общеизвестно, что эти приобретения делаются малолетними не только лично для себя, но и для родителей по их поручению, для всей семьи. Это даже считается полезным в воспитательных целях. Ясно, что в таких случаях имеет место представительство. Оно не предусмотрено законом, но и не противоречит ему. Почти в таком же положении, как малолетние, оказываются граждане, ограниченные в дееспособности. Думается, что они вправе даже заключать договоры на представительство по совершению мелких бытовых сделок, по крайней мере на территории тех республик, которые ограничение дееспособности не считают препятствием для договора поручения.
Кроме того, неоформленное представительство появляется в случаях, аналогичных предусмотренному упомянутой ст. 50 КТМ, когда возникает необходимость каких-то действий с третьими лицами по поводу имущества, находящегося во владении лица, не являющегося формально представителем его собственника. Таково положение совершеннолетнего члена семьи отсутствующего страхователя по обязательному страхованию имущества165, таким же может быть и положение пастуха в описанном автором этой книги деле166.
Следовательно, кроме общеизвестных видов представительства по закону и по договору, существует, вероятно, еще третий вид, не предусмотренный законом.
В законе говорится о существовании представительства, основанного на административных актах. Сравнительно редкими случаями этого может быть назначение хранителя наследственного имущества (ст.556 ГК), да возложение обязанностей представителей на военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Приводимые в литературе иные примеры показывают, что действительным основанием представительства в них является не административный акт, а трудовой договор, приказ же о назначении на должность лишь оформляет его167. Другое дело, что положение некоторых лиц, становящихся представителями (усыновителей, опекунов), определяется судом (ст. 125 СК), актами органов местного самоуправления (ст.34-35 ГК). Но основаниями представительства и в этих случаях являются не административные акты, а указания закона (ст.32 ГК, 64 СК). Когда представителю по закону дается административным актом разрешение на совершение контролируемых сделок (ст.37 ГК), это тоже не является основанием представительства168.
'"См.: Ведом. Верх. Совета СССР. 1981. № 40. Ст.1111 П. 16. СП СССР. 1981. № 28 Ст. 165. П.2.
'"См.: Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву Саратов 1973.С.430.
'"См.: Советское гражданское право М., 1979. Т I. С 2! 2: Советское гражданское право. Киев, 1983. 4.1 С.194; Советское гражданское право. М., 1985. T.I. С 268.
'"См.: Советское гражданское право. М.. 1986. 41. С.231.
186

Обычно различают внутреннее отношение между представляемым и представителем и внешнее отношение между представляемым и третьим лицом. Более правильна трехчленная конструкция, в которой к названным двум прибавляется отношение между представителем и третьим лицом16'.
2. Полномочие представляет собою круг действий, которые представитель вправе совершать от имени представляемого. Такое понимание вытекает, по-видимому, из ст. 182 ГК. Имеются и другие определения полномочия как субъективного права170 или права, подобного входящему в содержание правоспособности171.
Обладая полномочием, представитель совершает сделку своим волеизъявлением, соответствующим воле представляемого. Этим представитель отличается от других лиц, содействующих совершению сделки, однако сделку не совершающих. Например, один гражданин просит другого передать третьему, что он желал бы заарендовать сарай. Деятельность второго ограничивается тем, что он передает третьему пожелание первого и затем, возможно, ответ третьего первому. Такое лицо называется посланцем, его действия заменяют переписку. Иначе, если первый просит второго найти ему наймодателя интересующего его строения. Тогда второй выступает в роли посредника, он не просто передает волеизъявление, но и отыскивает лицо, с которым первый мог бы вступить в сделку, хотя сделки и не совершает. Возможно, что посреднику будет предоставлено и полномочие, тогда он одновременно станет и представителем.
Основанием полномочия может быть непосредственно закон, указывающий не только основание представительства, но и круг действий, которые представитель может совершить. При договорном представительстве основанием является либо договор поручения, либо трудовой договор. В таких случаях, как правило, полномочие выражается в доверенности, но иногда оно может явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п., являющиеся представителями предприятий и учреждений, в которых работают).
Если представитель совершит сделку с превышением полномочия, то такие его действия приравниваются к тем случаям, когда кто-либо действует от имени другого лица без полномочия172. Подобные действия порождают, изменяют или прекращают права и обязанности
169 См.: Там же. С. 183.
'™См: Советское гражданское право. М., 1985. T.I. С.267.
171 См.: Рясенцев В. А. Понятие и юридическая природа полномочия представителя в гражданском праве//Методические материалы ВЮЗИ. М, 1948. Вып.2. С.7; Советское гражданское право. М, 1986. Ч. 1.С. 228; Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1988. №3. С.10.
'"См.: Суд. практика. 1953. № 2. С.36; Бюлл Верх. суда РСФСР. 1961. № 1. С.13;
1989 № 1.C 12;Сов.юстиция. 1964. № 21. С.31.
187

представляемого лишь при одобрении им совершенных действий. Одобрение имеет обратную силу, то есть действия не уполномоченного лица считаются действительными с момента их совершения, а не с момента одобрения173.
Представительство без полномочия, не одобренное представляемым, не имеет юридического значения для представляемого, но может иметь значение для представителя. Если его контрагент понес от совершения сделки убытки, то он вправе требовать их возмещения с представителя.
Кроме того, следует иметь в виду, что представительство может быть скрытым, когда представитель совершает сделку для другого лица не от имени представляемого, а от своего имени. Такие действия нельзя рассматривать в качестве представительства. Их правовые последствия освещаются в соответствующей теме.
3. Доверенностью называется письменный документ, в котором доверитель (представляемый) выражает полномочие представителя (доверенного, поверенного - ст. 185 ГК)174. Доверенность не является формой отношений между представляемым и представителем, их отношения, как уже сказано, оформляются договором поручения либо трудовым договором. Доверенность же необходима для отношений представителя с третьими лицами. Она представляет собою одностороннюю сделку представляемого, поэтому ее нельзя назвать основанием представительности175. К ней предъявляются общие требования действительности сделок, в частности, доверитель должен быть лицом правоспособным и дееспособным17'. Правоспособным и дееспособным (во всяком случае достигшим 16 лет) должен быть также поверенный.
Доверенность бывает общей, охватывающей широкий круг действий (например, доверенность на управление филиалом организации или имуществом гражданина), и специальной, предоставляющей полномочие на совершение определенного действия (например, на получение перевода в отделении связи). Общая доверенность всегда выдается на более или менее длительный срок, специальная - либо тоже на определенный период времени, если уполномоченное действие должно повторяться, либо может быть разовой. В любом случае обязательно должна быть указана дата выдачи доверенности, иначе она будет недействительной. Срок доверенности внутри страны не может превышать трех лет, если же он не указан, то доверенность действует в течение одного года. Удостоверенная государственным
'"См,: Хоз-во и право. 1980. № 10. С.85.
'"См.: Суд. практика. 1947. Вып.3. С. 19; Сов. юстиция. 1971. № 22. С.ЗЗ; 1974.№ 4. С.34.
'"См.: Правоведение. 1982. № 4. С.97.
'"В исключительном случае может быть признано действительным действие. совершенное по доверенности недееспособного, когда представитель впоследствии стал единственным наследником представляемого (см.: Соц. законность 1954. №8. С 90),
188

нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей, не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим доверенность (ст. 186 ГК).
Доверенность должна быть удостоверена нотариусом, за исключением случаев, когда удостоверение доверенности допускается в ином порядке (ст. 165 ГК)177. Доверенность юридического лица подписывается его руководителем, а на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей также главным (старшим) бухгалтером и удостоверяется приложением печати (ст. 185 ГК)178.
Поверенный обязан совершать порученные действия лично и может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на то доверенностью либо вынужден к этому обстоятельствами в интересах доверителя. О передаче полномочия следует известить доверителя и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому передано полномочие, иначе поверенный будет отвечать за действия этого лица как за свои собственные (ст. 187 ГК).
Действие доверенности прекращается исполнением разового поручения, истечением срока, волеизъявлением доверителя или поверенного, вследствие смерти одного из них или прекращения юридического лица (ст. 188 ГК). Действие доверенности продолжается до момента, когда поверенный или третьи лица, с которыми он вступил в сделку, узнали или должны были узнать о прекращении доверенности. Прекратившая действие доверенность, за исключением исполненной, возвращается доверителю либо его правопреемнику (ст. 189 ГК)179. Уведомление третьих лиц о прекращении доверенности производится посылкой им извещений или путем публикации в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 4 ноября 1927 г. «О порядке прекращения доверенностей»180.
'"См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1974. № 3. С.8; Сов. юстиция. 1976. № 1. С.ЗЗ;
1985. №2. С.34.
"См.: Сов. юстиция. 1977. № 13. С.ЗЗ. '"См.: Сов. юстиция. 1974 №4. С.84. ""СУ РСФСР. 1927. № 112. Ст.756.

ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
Вещи
1. Вещи - это материальные явления, предметы природы, как в их естественном состоянии, так и приспособленные человеком к его потребностям, признаваемые объективным правом в качестве объектов субъективных прав.
Классификация вещей основана на их правовом положении и правовых последствиях, вытекающих из их экономического положения и естественных свойств.
По экономическому и правовому положению различаются средства производства и предметы потребления, основные и оборотные средства и другие. Эти деления связаны с различным правовым положением объектов права собственности и рассматриваются подробнее в соответствующей теме.
Чисто юридическим является деление вещей на изъятые и не изъятые из гражданского оборота. Изъятие из оборота может быть различной степени. Земля, ее недра, воды и леса, являясь достоянием народов, могут предоставляться в собственность и другие вещные права в виде отдельных участков и с ограничениями. Ряд предметов по своему значению для народного хозяйства, по соображениям государственной безопасности или по иным основаниям могут приобретаться лишь по особым разрешениям либо в порядке и пределах, установленных законом (ст. 129 ГК)'.
Довольно сложным представляется понятие валютных ценностей (ст. 141 ГК). Закон относит к ним иностранную валюту (банкноты, казначейские билеты, монеты); платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие) в иностранной валюте; драгоценные металлы -золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии и природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, а также жемчуг), за
'См.: Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле». // Ведомости... РФ. 1992 № 45. Ст.2542; ноет. СМ СССР от 23 июля 1975 г. «Об установлении единого порядка приобретения, учета и хранения охотничьих ружей» // СП№ 18. Ст. II 0; СП РСФСР. 1976 №8. Ст 57; Соц. законность 1977. №5 С.41; 1981. № 4. С.75; Указ Президента РФ от 22.02.92 г. «О видах продукции (работ и услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Ведомости № 10. Ст. 492; Закон РФ от 20 мая 1993 г. «Об оружии» // Рос. газ. 1993. 15 июня; Рос. юст. 1995. №9. С 59.
190

исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов и камней, а также лома таких изделий2. По применению закона возник ряд вопросов, разрешаемых судебной практикой3.
Верховным Советом СССР 29 октября 1976г. принят Закон об охране и использовании памятников истории и культуры4. В соответствии с ним продажа, дарение и иное отчуждение памятников истории и культуры допускаются с обязательным предварительным уведомлением государственных органов охраны памятников. При продаже памятников государство имеет преимущественное право покупки.
Естественным является деление вещей на движимые, свободно перемещаемые, и недвижимые, существующие только при непосредственной связи с землей, но законодательство может провести это деление и по иным признакам (ст. 130 ГК)5.
Различаются вещи индивидуально-определенные и вещи, определяемые родовыми признаками. Индивидуально-определенными являются прежде всего вещи уникальные, единственные в своем роде, каковыми бывают, как правило, подлинные произведения искусства. В остальных случаях индивидуальная определенность вещей создается не столько их естественным свойством, сколько соглашением сторон, которые выделяют из общей массы однородных вещей предметы, отличающиеся какими-то более или менее существенными признаками либо просто местом их нахождения, прикреплением к ним индивидуализирующих знаков и т.п. Родовые признаки указывают только на более или менее общие свойства вещей (пшеница, письменный стол, бензин), а выделение их из общей массы производится весом, счетом или мерой: 2 ц пшеницы, 1 стол, 20 л бензина и т.д. По общему правилу индивидуально-определенные вещи оказываются незаменимыми, а родовые - заменимыми- С этими их качествами связаны определенные юридические последствия (ср., например, ст.298 и 463 ГК).
Вещи могут быть делимыми и неделимыми. Последними считаются вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их хозяйственного назначения (ст. 133 ГК). О возможности раздела строений - в главе о праве собственности.
Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее
'См.: Ведом. Верх. Совета СССР. 1991. № 12 Ст.316; СП СССР. 1989. №18. Ст.58; №35 Ст. 163; 1990.№1.Ст9: 10; Бюлл. норм. актов... 1988. №9. С 43; 1991. №12. С.З.
'См.: Бюлл. Верх. суда СССР 1966. № 1. С.ЗЗ; 1978. № 4. C.2I; 1980. № 3 С.17; № 5. С.27: 1981.№6.С.4; 1985. № 1.С.36. 1987. №4. С.37.
'Ведомости... СССР. 1976. № 44. Ст.628; 1983. № 39. Ст.583; Вед. РФ 1992. № 49 Ст 2936; СП СССР 1982. №26. Ст. 133; 1990. №3. Ст.21; Бюлл. норм. актов... 1986. №9. С.41
' В иностранном законодательстве понятие недвижимости значительно шире. См Гражданское и торговое право капиталистических государств М., 1966. С. 161
191

использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное (ст. 134 ГК).
Вещи делятся на потребляемые и непотребляемые. Первые отличаются тем, что пользование ими связано с их уничтожением (например, дрова). В литературе подобное определение потребляемых вещей подчас сопровождается оговорками и примерами, с которыми нельзя согласиться6. Сырье как таковое тоже прекращает свое существование с производственным потреблением его, превращаясь в новые, ранее не существовавшие предметы. Деньги не могут быть отнесены к потребляемым вещам, это не соответствует общепринятому словоупотреблению7. Если исходить при определении вещей как потребляемых и непотребляемых из иного признака - сохраняют ли вещи свои первоначальные качества после однократного использования8, то ясно, что деньги сохраняют свое качество после неоднократного употребления. О них немного позже. От потребляемых вещей следует отличать вещи изнашиваемые, пользование которыми хотя и не направлено непосредственно на их уничтожение, но быстро создает отличия от новой вещи (например, обувь); вещи скоропортящиеся, которые и без употребления вскоре теряют первоначальные качества (например, свежее молоко)9. Количественные изменения вещей, вызванные непреднамеренной усушкой, утруской и тому подобными явлениями, образуют понятие естественной убыли10.
Законодательство проводит различие между главной вещью, непосредственно служащей удовлетворению определенных потребностей, и принадлежностью, призванной служить главной вещи и связанной с ней общим назначением (ст. 135 ГК). Судебная практика признает надворные постройки принадлежностью жилого дома". Как главная вещь, так и принадлежность должны носить законченный характер, допускающий существование одной без другой (например, дом и сарай, очки и футляр). Этим принадлежность отличается от составной части («что не может быть отделено... без повреждения и существенного обесценения вещи» - ст. 131 ГК Украины, 42 ГК Узбекистана), без
'См.: Советское гражданское право. 1979. Т. I.C.I 83; Советское гражданское право. 1982.Ч.1.С.143.
7 См.: Словарь русского языка. М., 1959. Т.З. С.457-458.
' См.: Советское гражданское право. М., 1985. T.I. С. 184. Отнесение денег к потребляемым вещам привело к неточности перевода. Ср.: Дигесты Юстиниана. М., 1984. С. 152, строки 1-2, 27 и 4, 28 сверху (D.7.5.5.1).
'См.: Бюлл. норм. актов... 1988. №2. С. 37; Правило перевозок грузов. М., 1977. 4.1. С.336-348.
'" См.: Правила перевозок грузов. С.323; Бюлл. норм. актов... 1986. № 6. С.43.
"См.: Соц. законность. 1961. № 10. С.84; 1981. №4. С.77; Бюлл. Верх. суда СССР. 1981.№2.С.9;№5.С.15.
192

которой вещь не имеет законченного характера (например, велосипедная цепь). С этим различием связаны определенные юридические последствия: передача очков без футляра будет надлежащим исполнением, если из обстоятельств сделки не вытекало иного, отчуждение же велосипеда без цепи всегда будет некомплектным.
Поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества (ст. 136 ГК).
К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку Законом или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности (ст. 137 ГК).
В случаях и в порядке, установленных законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)(ст.138ГК).
Объектом гражданских прав является информация, составляющая служебную или коммерческую тайну. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами. Информация составляет служебную или коммерческую тайну, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (ст.139ГК).
2. Своеобразными вещами являются деньги, потребительная стоимость которых заключается не в их вещественных качествах, а в номинальном выражении12. Поэтому деньги почти всегда выступают как родовые вещи, несмотря на наличие у них индивидуализирующих признаков. Они выполняют функции меры стоимости (масштаба цен), средства обращения товаров, средства платежа, средства производственного накопления и индивидуального сбережения, мировых денег (ст. 140 ГК). Они могут быть предметом купли-продажи разных валют и для коллекций, а также найма (например, для выставки).
12 См.: Закон РФ от 25 сентября 1992 г. «О денежной системе РФ» // Ведомости... 1992. №43. Ст. 2406; Правила определения признаков платежеспособности билетов Государственного банка СССР и государственных казначейских билетов СССР образца 1961 г., а также металлической монеты, утв. Правлением Госбанка СССР 22 ноября 1960 г. // Основные правила торговли. М., 1976. С.323; Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства. М., 1927.
193

3. Ценными бумагами считаются документы, предъявление которых необходимо для осуществления выраженного в них имущественного права: облигации, чеки, коносаменты, векселя, акции, выигравшие лотерейные билеты и др. (ст. 142-149 ГК)'3. Они усиливают устойчивость гражданского оборота, сокращают количество денег в обращении, облегчают платежи и распоряжение товарами.
В зависимости от способа определения носителя выраженного в них права ценные бумаги делятся на именные, ордерные и предъявительские. Последние являются наиболее простыми, в них носитель права не указан, в качестве его выступает любой законный владелец ценной бумаги (пример - облигации советских государственных займов). Передача предъявительских ценных бумаг от одного лица к другому может совершаться без какого-либо оформления. В именной ценной бумаге прямо указывается имя лица, которому принадлежит осуществление выраженного в ней права, примером именных ценных бумаг могут служить употребляемые в советском гражданском обороте чеки; Передача таких бумаг может осуществляться в форме, установленной для уступки требования (ст. 389 ГК). В ордерной ценной бумаге первоначально указывается имя не носителя осуществляемого по этой бумаге права, а лица, определяющего этого носителя, например:
«заплатите приказу фирмы «Салют»14. Нередко ценные бумаги носят смешанный характер, являются одновременно именными и ордерными, что облегчает их обращение: «заплатите фирме «Салют» или ее приказу». Указанное лицо путем надписи на ценной бумаге определяет, кому именно должно быть произведено исполнение, либо оно должно быть произведено предъявителю ценной бумаги, либо приказу какого нового лица следует произвести исполнение. Таким образом, ордерная ценная бумага или превращается в именную либо предъявительскую, или остается и у следующего держателя ордерной. Пока ордерные бумаги употребляются у нас только во внешней торговле. Переход их от одного лица к другому оформляется передаточными надписями (индоссаментами). Подробнее ценные бумаги рассматриваются в связи с расчетными и кредитными отношениями.
4. Слово «имущество» в законодательстве употребляется в
13 См.: Ведомости... РФ 1991. №31. Ст. 1024; 1994. №28. Ст.2970, 2972; 1995. № 28. Ст.2639; № 36. Ст.3527.№ 46.СТ.4447; 1996. №17. Ст.1918; Бюлл. норм. актов... 1995. № 1. С.9; №2. С. 17; Соц. законность. 1982. № 11. С.51; АгарковМ. М. Учение о ценных бумагах. М., 1927; Правовые проблемы экономической реформы. Ярославль, 1991.
14 Отсюда происходит и название ордерных бумаг, потому что латинское слово, перешедшее к нам через немецкий язык, order = приказ, а вовсе не английский «порядок» ( Мартьянова Т.С., Белов В.А. Ценные бумаги: эволюция становления и развития // Правоведение. 1992. № 6. С.60), которое ближе непосредственно к латинскому ordo = ряд, но ряда-то у ордерных бумаг может и не быть, слово же «приказ» входит в текст образца переводного векселя.
194

различном значении. Как правило, под имуществом понимаются вещи (ст.316ГК). В иных случаях под имуществом понимается совокупность имущественных прав, принадлежащих данному лицу, не только прав на вещи, но и прав получения по обязательствам (ст. 18, 24, 43 ГК). Наконец, под имуществом может пониматься совокупность имущественных прав и обязанностей, тогда различается актив и пассив в имуществе (ст.48, 58 ГК).
Действия
1. Объектами относительных гражданских прав, которые могут быть осуществлены лишь при определенном поведении обязанных лиц, всегда являются действия этих лиц. В тех случаях, когда действия должников направлены на передачу вещей, эти вещи называются предметом договора. Например, объектом договора купли-продажи выступают действия продавца по передаче вещи, а предметом договора - продаваемая вещь (ст.454 ГК). Если действия должника не связаны с передачей вещей, то они носят названия работы или услуги.
2. Разграничение работ и услуг - спорно. Авторы учебника 1973г. относят перевозку грузов к услугам, ссылаясь на К. Маркса, указывающего, что продукт процесса производства промышленности, осуществляющей перевозки и связь, не оказывается новым вещественным продуктом, товаром'5, но упускают из виду находящиеся на следующей странице слова Маркса: «Что касается потребления этого полезного эффекта транспортной промышленности, то и в этом отношении он совершенно не отличается от других товаров. Если он входит в индивидуальное потребление, то вместе с потреблением исчезает его стоимость; если он потребляется производительно, так что сам является стадией производства товара, находящегося в перевозке, то его стоимость переносится как дополнительная стоимость на самый товар»'6. И далее: «здесь предмет труда подвергается известному материальному изменению», «труд также и в этой сфере воплощается в товаре»17. Следовательно, перевозка пассажиров действительно является услугой'8, а перевозка грузов - работой. Поэтому Маркс и назвал транспортировку товаров «продолжением процесса производства»19. К тому же непосредственный перевод экономических отношений в юридические конструкции не всегда возможен20. Нам нужно отграничить обязательства подрядного типа от обязательств,
"См.: Советское гражданское право. М., 1973. Т.2. С.202.
" Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С.65.
i7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.26. 4.1. С.423; Т.48. С.62.
"См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.26. 4.1. С.422; Т.48. С.61.
" Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т.24. С. 171; Т.48. С.373.
20 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.37. С.418.
т 195

направленных на оказание услуг, а политическую экономию этот вопрос вряд ли интересует. Маркс определяет услугу как «полезное действие той или иной потребительной стоимости - товара ли, труда ли»21 и проводит различие не между работой и услугой, а между трудом производительным и непроизводительным, называя последний услугой, хотя бы он воплощался в новых вещах, как, например, труд портного22. В то же время существуют и услуги, не оставляющие осязательного результата23, что и может послужить критерием для разграничения интересующих нас двух типов обязательств. Осязательный результат нельзя, очевидно, отождествлять с созданием новой вещи, иначе из подряда выпадает не только перевозка, но и ремонт24. Кроме того, в отношениях смешанного характера место правоотношений в системе гражданского права определяется удельным весом тех или иных их разновидностей. В перевозках наибольший удельный вес в народном хозяйстве, в судебной и арбитражной практике имеют перевозки грузов, что и определяет место перевозочных отношений в системе обязательств. Иначе обстоит дело с отношениями хранения, экономически мало отличающимися от перевозок25. Здесь по количеству сделок и судебных дел господствуют отношения с участием граждан, в которых хранение выступает как услуга, вследствие чего эти отношения включаются в группу обязательств, направленных на оказание услуг.
3. Иначе различает деятельность кооперативов Закон о кооперации. Одни и те же работы или услуги относятся к производственной либо потребительской деятельности в зависимости от того, для кого они предназначены. Если кооператив создается для обслуживания других лиц, то он относится к типу производственных. Если же кооператив образуется для нужд своих членов, что не исключает обслуживания и других лиц, то он относится к типу потребительских.
Нематериальные блага, их защита
1. Статьи 1 Основ гражданского законодательства и гражданских кодексов различали личные неимущественные отношения, связанные и не связанные с имущественными отношениями. В обоих случаях объектами таких отношений являются нематериальные (личные неимущественные) блага, однако в одних случаях использование этих благ связывается с получением имущества, в других такой связи нет. Например, авторство представляет собою нематериальное благо, но
21 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23. С.204.
^См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.26. 4.1. С.411; T.48. С.52.
^Там же. С.414 и 55.
"См.: Маркс К., Энгельс Ф Соч. Т.26. 4.1. С. 139.
» См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.24. С. 155; T.48. С.374.

его осуществление и защита могут быть связаны с выплатой авторского вознаграждения - имущественным благом. Наоборот, существование чести и достоинства граждан и организаций не связано с имуществом, и гражданско-правовая защита их непосредственно не связывается с имущественными взысканиями в пользу носителей этих благ. Отсюда другое различие: если в первой группе можно говорить о праве на нематериальные блага, то во второй это не всегда возможно.
Ныне действующий Гражданский кодекс связывает все личные неимущественные отношения с имущественными, хотя и выделяет нематериальные блага (гл.8).
Нематериальные блага характеризуются тесной связью с личностью носителя, неотделимостью от нее. Такими благами являются имя гражданина и наименование юридического лица, авторство произведения, честь и достоинство гражданина и организации и т.п.
Отношения, связанные с именем гражданина, регулировались в основном семейным законодательством. Это понятно, потому что присвоение имени происходит при регистрации рождения ребенка, что связано с родительскими отношениями, между родителями и детьми. В тех случаях, когда родителей нет, те же вопросы решаются опекунами или фактическими воспитателями, органами опеки и попечительства. Все эти отношения охватываются сферой семейного права. Семейное законодательство содержит и акты гражданского состояния, поэтому перемена имен тоже касается этой сферы, хотя внешне кажется не связанной с семейными отношениями. В настоящее время имя и записи актов гражданского состояния переносятся в сферу гражданского права (ст. 19 и 47 ГК). Вместе с тем следует согласиться с некоторыми предложениями по дальнейшему совершенствованию связанного с этими отношениями законодательства, в частности, по разумному ограничению свободы родителей и других лиц в выборе имени ребенка26, которое может подчас создать для подросшего гражданина немало неприятностей.
Наименование юридического лица связано с его правосубъект-ностью и регулируется общими положениями гражданского права, а товарный знак-нормами, регулирующими творческую деятельность. Нарушения же как наименования, так и пользования товарным знаком связаны с причинением убытков, поэтому данные неимущественные отношения здесь не рассматриваются.
Продукты творческой деятельности - это внешне выраженные решения научных, технических, литературных, эстетических и иных проблем, идеи, существующие в сознании людей, нематериальные блага. Гражданское право различает объекты авторского права, изобретательского права, права на промышленный образец. Авторское право не предусматривает исчерпывающего перечня своих объектов.
:t См.: Развитие советского гражданского права на современном этапе. М 1986 С.211.
197

Перечень объектов права на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец является исчерпывающим. Подробное ознакомление с ними относится к соответствующему разделу курса.
Необходимо иметь в виду, что почти все продукты творческой деятельности облекаются в форму - вещей рукописей, книг, машин, картин и т.д. Такие вещи могут быть самостоятельными объектами гражданских прав, отличаясь от других вещей своими индивидуальными или родовыми признаками.
Неисчерпывающий перечень личных неимущественных благ дан в ст. 150 ГК: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства.
Однако следует учесть, что эти блага относятся к категории абсолютных и потому могут существовать, только будучи прямо предусмотренными законом. Гражданское право регулирует личные неимущественные отношения, поскольку иное не предусмотрено законом. Ссылка на ч.1 ст.4ГК27, очевидно, некорректна, потому что из сопоставления ее с ч.2 той же статьи видно, что неисчерпывающий перечень относится к таким, из которых рассматриваемые отношения не возникают. Применение нормы права по аналогии, как известно, не должно противоречить прямому указанию закона. В будущем гражданское законодательство может предусмотреть более широкое регулирование личных отношений28 Однако отраслевая природа охраны иных неимущественных благ недостаточно ясна. Об этом уже шла речь в предыдущем разделе, и повторять сказанное там, очевидно, нет необходимости.
2. В настоящее время, кроме защиты чести, достоинства и деловой репутации, которая дальше будет рассмотрена подробно, каждая республика СНГ предусматривает защиту еще одного личного неимущественного блага. Все республики, кроме Казахстана. предусматривают охрану интересов гражданина, изображенного в произведении изобразительного искусства. Охрана заключается в том, что опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускаются лишь с согласия изображенного, а после его смерти - с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это делается в государственных или общественных
^См.: Советское гражданское право. 1983 Ч, I. С. 186. Ныне ci.8 ГК. 211 См.: Гражданско-правовое положение личности в СССР. М.. 1975. С.27; Мале-ин II С. Гражданский закон и права личности в СССР. С.27: Правоведение 1982. № 2. С. 111: Развитие советского гражданского права... С 207 и ел.
198

интересах либо изображенное лицо позировало автору за плату (ст.514 ГК).
Гражданские кодексы Узбекистана (ст.540) и Казахстана (ст.491) предусматривают, что опубликование писем допускается лишь с согласия их адресата, а после его смерти - с согласия пережившего супруга и детей умершего.
Охрана интересов изображенного лица и адресата писем являются ограничениями прав авторов изображения и письма, почему логичнее и рассматривать их в соответствующем разделе гражданского права.
3. Нередко говорится о праве на честь и достоинство. Это не совсем точно. Субъективное право определяется как возможность и обеспеченность определенного поведения. Что же касается чести и достоинства, то объективное право вовсе не определяет, как должен вести себя их носитель, что он может с ними делать. Говорят, что абсолютное право дает возможность его носителю требовать от окружающих воздержания от нарушения его права29. Это верно. Однако субъективное право, если оно действительно является таковым, предоставляет его носителю возможность и самому как-то действовать, а не только взывать к окружающим, чего в данном случае нет. Право предусматривает лишь одно - защиту чести и достоинства в случае их нарушения'" Следовательно, правильнее говорить о субъективном праве защиты чести и достоинства граждан и организаций31.
До принятия Основ гражданского законодательства защита чести и достоинства осуществлялась в гражданско-процессуальном порядке по трудовым делам".
Статья 152 ГК (ранее ст. 7) указывает, что гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих их честь и достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности".
Из этого следует, что закон предусматривает защиту чести, достоинства и деловой репутации от такого нарушения, как клевета. Должен быть установлен факт распространения порочащих честь и достоинство сведений. Форма изложения сведений значения не имеет. Если сведения, соответствующие действительности, распространяются в порочащей форме, то для осуждения распространителя по ст. 152
^См.: Правоведение. 1984. №6. С.37.
"'См.; Советское гражданское право. 1983. 4.1. С.182.
" См.: Гражданско-правовая охрана интересов личности. М . 1969. С.59: Яков-лен В. ф Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений Свердловск. 1972. С.47: Халфшш Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 1 24.
''-См.. Трудовое законодательство. М.. 1949. С.41; Суд. практика. 1950. № 3. С 26.
"См.; Сб. пост. Пл. Верх. суда РФ. М., 1994. С. 124: Бюлл. Верх. суда РФ. 1995. j\° 7 С 4-6; Бюлл. Верх суда РСФСР 1963. № I. С.5.
199

оснований нет. Верховный суд СССР правильно обращал внимание на то, что ст.7 не предусматривает ответственности за оскорбление34. Необходимо различать гражданско-правовую и уголовно-правовую защиту интересов личности35.
Уголовное право, сосредоточивая свое внимание на ответственности и наказании, считает возможным применять их за такие сравнительно менее общественно опасные действия лишь при распространении заведомо ложных позорящих другое лицо измышлений (ст. 129 УК), то есть ответственность за умышленно совершаемые такие действия. Распространение клеветнических измышлений без умысла уголовным правом не предусматривается. Лицо, распространяющее позорящие другого не соответствующие действительности сведения, услышанные от кого-то, уголовной ответственности не подлежит, если оно не задумывалось над значением распространяемых чужих измышлений или поверило им36. Нетрудно, однако, понять, что для потерпевшего не столь уж важно, злостно его порочат или «добросовестно», хотя общественная опасность тех и других действий, конечно, различна. Но ему предоставляется право преследовать обидчика либо в уголовном, либо в гражданском порядке37.
Понятно и то, почему гражданское право не предусматривает ответственности за оскорбление.
Во-первых, гражданское судебное разбирательство призвано установить определенный факт, соответствие или несоответствие определенного обстоятельства действительности. При оскорблении же речь идет не о факте, а о форме, в которую облечено определенное обстоятельство, безразлично, является ли оно фактом или вымыслом. Для установления оскорбления требуется лишь суждение о правонарушении, имеющее место при любом разбирательстве, а не о наличии или отсутствии защищаемого блага, что характерно для гражданских дел. Поэтому по делам об оскорблении не требуется гражданское судопроизводство.
Во-вторых, гражданское право ставит своей целью восстановление нарушенных чести и достоинства, для чего требуется утверждение суда о несоответствии определенных сведений действительности. Для защиты же от оскорбления требуется не столько восстановление, ибо очевидно, что оскорбительная форма не отражает действительности (действи-
"См.: Иски граждан и организаций об опровержении сведений, порочащих их честь и достоинство//Соц. законность. 1964. № 12. С.21; Бюлл. Верх. суда РСФСР. № 2. C.I 1. Вместе с тем в литературе ставится вопрос о том, чтобы предусмотреть меры защиты и от распространения соответствующих действительности травмирующих сведений (см.: Гражданско-правовое положение личности в СССР. С.28-29).
"См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1976. № I. C.7; 1980. № I. С.6.
"См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1965. № 9. С. 10.
"См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1976. № 1. C.7.
200

тельность может быть отражена лишь содержанием утверждения, а не формой его), сколько наказание. Наказание по делам неимущественного характера достаточно эффективно достигается мерами административно-правового и уголовно-правового характера.
В-третьих, гражданско-правовая защита чести и достоинства была введена отчасти из-за недостаточности средств защиты, связанных с наказанием виновников. При оскорблении же честь и достоинство должны защищаться именно путем осуждения и наказания виновных лиц. Это достигается путем применения ст. 130 УК. Невиновное оскорбление может иметь место в случаях, когда человек не понимает значения своих действий, но тогда он объяснить ничего не сможет в качестве ответчика. Поэтому в гражданско-правовой защите от оскорбления нет необходимости и ст. 152 ее не предусматривает, как это видно из текста данной статьи.
Иск по ст. 152 может быть предъявлен в уголовном деле или независимо от него38. При этом необходимо лишь соблюдение ч.З ст.55 ГПК, равно как и ст.28 УПК, определяющих преюдициальное значение приговоров и решений. Другие акты органов дознания, следствия, прокуратуры и суда такого значения не имеют. Сведения, содержащиеся в судебных постановлениях, обжалуются в установленном для них порядке39.
Следует согласиться с высказывающимся в литературе мнением, что основанием защиты чести достоинства является факт распространения сведений, не соответствующих действительности, независимо от моральной оценки этого факта. Авторы, предлагающие предоставить на усмотрение суда суждение о том, порочат ли истца распространенные о нем сведения, не соответствующие действительности, вводят не основанное на законе ограничение защиты личных благ граждан и организаций40. Честь и достоинство это не только общественная оценка личности, но и самооценка, уважение к себе, сознание своих прав, своей ценности. Существование чести и достоинства, равно как и нарушение их, не зависят от представлений только окружающих, а тем более лишь одного из них - судьи41. К.Маркс говорил: «Что такое честь, что такое деликатность? Что такое посягательство на них? Это целиком зависит от индивида, с которым я имею дело, от степени его образованности, от его предрассудков, от его самомнения»42. Почему суд должен соглашаться с распространением не соответствующих
"См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1976. № 1. C.7. "См.: Бюлл. Верх. суда РФ. 1995. № (,. C.I.
"См.: Правоведение. 1982.№5.С.70;Сов.гос-воиправо. 1982.№12. С.60; Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. М., 1990. С.159.
41 См.: Цивилистические проблемы правового статуса личности в социалистическом обществе. Саратов, 1982. С. 109; Сов. юстиция. 1985. № 23. C.7.
42 Марче К., Энгельс Ф. Соч. Т.б. С.242.
201

действительности сведений о гражданине или организации, хотя бы и не видел в этих сведениях ничего порочащего?43
Не относятся к компетенции судебных органов записи в протоколах собраний44. Не подлежат судебному рассмотрению требования об опровержении порочащих честь и достоинство сведений, если эти требования сводятся к оспариванию приказа об увольнении работника и должны разрешаться вышестоящим в порядке подчиненности органом45 или судом по трудовым делам.
Не может быть иска при отсутствии распространения, когда сведения каким-либо лицом сообщены только потерпевшему46. Однако в литературе не без оснований ставится вопрос о возможности защиты интересов потерпевшего и в этих случаях47, хотя нельзя не учитывать возможных трудностей доказывания подобных фактов.
Из текста ст. 152 следует, что для ее применения безразлично, имеется ли вина распространителя. Ответственности одинаково подлежит лицо, распространившее о другом порочащие его сведения, действовало ли оно умышленно, неосторожно или невиновно. Не имеет значения и время распространения сведений. В силу ст.208 ГК исковая давность не применяется по требованиям, вытекающим из нарушения неимущественных прав и нематериальных благ. Это указание должно применяться и к праву на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
По предъявленному иску истец должен доказать факт распространения ответчиком сведений, которые истец считает порочащими. На ответчике лежит доказывание факта, что сведения, указываемые истцом, соответствуют действительности либо ответчиком вовсе не распространялись. Мнение, будто бы истец тоже должен доказывать несоответствие действительности распространенных о нем сведений, противоречит тексту ст. 152 и выгораживает клеветника, хотя истец, разумеется, не лишен права доказывать и это обстоятельство.
Иск о защите чести и достоинства может быть предъявлен любым заинтересованным лицом, его представителем или прокурором. В качестве заинтересованного лица может выступить субъект, о котором распространены ложные порочащие его сведения, а также его родственники. Защищаются честь и достоинство не только живых лиц, но и умерших.
43 См.: Бюлл. Верх суда РСФСР. 1979. № 1 С.14.
•н См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1970. № 3. С.5. Это положение оспаривает Ерошенко А.А. Проблемы гражданского состояния. Краснодар, 1980. С.78.
"См.: Соц. законность. 1982. № 1. С.74-75; Бюлл. Верх. суда РФ. 1992. №9. С.З.
* См.: Пост. Пл. Верх. суда РФ от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести достоинства граждан и организаций» // Бюлл. Верх. суда РФ. № 11. С.7-8; Бюлл. Верх. суда СССР. 1989 № 4 С.33. Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1989. № 6. С. 12; 1990. № 2. С.4.
"См.: Сов. гос-во и право. 1980. № 10. С.130; Ярошенко К. Б. Указ. соч. С.161
202

Более сложен вопрос об ответчике. Он решается просто, если распространителем является только гражданин или юридическое лицо. Если сведения распространены недееспособным, в качестве ответчика должно выступать лицо, обязанное иметь за ним надзор, по аналогии со ст. 1073 и 1076 ГК, но независимо от своей вины, так как речь идет не о наказании, а об опровержении распространенных сведений. Если сведения распространены в печати, то ответчиком должен быть в любом случае орган печати, а также автор, когда он известен. Участвующий в деле автор должен выступать в качестве ответчика. Неправильно рассматривать автора в качестве третьего лица48. Когда автор неизвестен, то единственным ответчиком выступает орган печати49 или иного средства массовой информации.
Однако порочащие сведения могут быть распространены в органе печати, не являющемся юридическим лицом, когда и организация, которой данный орган принадлежит, не является юридическим лицом (например, листок добровольной народной дружины), а автор выступил под псевдонимом или анонимно. Действующее законодательство предусматривает выступление в качестве истцов и ответчиков только организаций, обладающих правами юридического лица. Опорочение может происходить также путем распространения анонимных писем. При невозможности предъявления иска защита может осуществляться по правилам особого производства по аналогии с делами об установлении фактов, имеющих юридическое значение, с применением элементов вызывного производства50, либо в общественном или уголовном порядке.
При распространении порочащих измышлений несколькими лицами потерпевший может ограничиться предъявлением иска к одному из распространителей, если для него важно само признание судом отсутствия измышленного факта. Однако решение по такому иску обязывает к опровержению только ответчика, поэтому может явиться необходимым предъявление иска ко всем распространителям51.
При удовлетворении иска в защиту чести и достоинства суд должен установить порядок опровержения порочащих сведений. Если такие сведения распространены в средствах массовой информации, то и опровергнуты они должны быть в тех же средствах массовой информации. В случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения содержатся в документе, он подлежит замене52. Статья 152 ГК
'См.: Бюлл Верх. суда РСФСР. 1979. № 1. С.14.
"См.: Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1963. № 1. С.5; Соц. законность. 1964. № 12. С.18;
Бюлл. Верх. суда СССР. 1972.№ 1.С.13.
"См.: Карманов Ф. О защите чести достоинства граждан //Сов. юстиция. 1987 № 14.С.28.
51 См.: Ерошенко А.А. Гражданско-правовая защита чести и достоинства личности //Сов. гос-во и право. 1980. № 10. С. 140.
"См.: Бюлл. Верх. суда СССР. 1990. № 5. С.12.
203

значительно расширила охрану чести и достоинства. Если распространены иным способом - устно, в письме и т.д., то опровергнуты они могут быть в печати, объявлением, выступлением на собрании и т.п. В необходимых случаях суд должен сформулировать текст опровержения, чтобы оно было четким и не допускало различных толкований". Способы опровержения во всяком случае должны обеспечить реабилитацию потерпевшего. Нельзя согласиться с тем, будто бы отказ в выселении при отсутствии систематического нарушения правил общежития выступает одновременно средством реабилитации54. Во-первых, порочащим может быть и поведение, не являющееся основанием для выселения. Во-вторых, отказ в выселении сам по себе никого не обязывает к опровержению, требуемому законом.
Во-первых, установлено, что гражданин или организация (юридическое лицо), в отношении которых средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие их права и законные интересы, имеют право на публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации55. По смыслу закона, эти сведения не обязательно должны быть клеветническими и ответ на них может выражать не опровержение, а уточнение каких-то опубликованных данных, ущемляющих права и законные интересы заинтересованного лица. Одновременно законодательством установлено ограничение, не нарушающее прав потерпевшего, но избавляющее суды от бесспорных дел: требование гражданина или организации о публикации опровержения либо ответа в средстве массовой информации рассматривается судом только в том случае, если редакция средства массовой информации отказала в такой публикации либо не произвела публикацию в месячный срок.
Во-вторых, если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
В-третьих, гражданин или юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
Норма эта в нашем законодательстве совершенно новая. Предложения ввести имущественное возмещение неимущественного вреда вносились постоянно, однако прямого решения данного вопроса в законе не было, из чего делался вывод, будто бы такого возмещения не
» См.:Бюлл. Верх. суда РСФСР. 1989. № 4. C.I 1-12. "См ; Сов. гос-вои право. 1980. № 10. С.138. "См. также: Ведомости... РФ. 1991. № 7. Ст.ЗОО.
204

допускает наше законодательство56. Это не так. Видимо, не случайно Верховный суд РСФСР, не признавая некоторых договоров, ссылался на то, что они не предусмотрены ГК57, а относительно денежного возмещения «морального ущерба» мотивировал отказ ссылкой не на закон, а на советское правосознание5". И до введения этой нормы в законодательство судебная практика прочно придерживалась недопустимости такого возмещения. Теперь по применению нового законодательства несомненно возникнут большие трудности.
Естественные трудности увеличиваются колебаниями в законодательстве. В ст.7 ГК РСФСР и Законе «О защите прав потребителей» говорится о возмещении морального вреда гражданину, а Основы гражданского законодательства предоставили такое право и юридическому лицу, к тому же говорят и о возмещении убытков, о чем в ранее принятых законах не говорилось. В ст.7 ГК сказано, что неимущественный вред возмещается «средством массовой информации, а также виновными должностными лицами и гражданами»59. Получается, что для ответственности средства массовой информации его вина не требуется. Однако Верховный суд СССР, говоря о размере возмещения, указывал, что он должен зависеть от «степени вины средства массовой информации»60. Статья 151 ГК говорит о степени «вины нарушителя».
По структуре гражданского законодательства это норма общей части, относящаяся ко всем случаям. Ст. 152 касается предусматриваемых ею случаев, а ст.1099-1101 принадлежат к обязательствам из причинения имущественного вреда.
Статья 152 ГК, подтвердив возмещение убытков и морального вреда, не говорит о вине, а ст.1100 прямо гласит, что «компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда... вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию». Это чрезмерно жестокое решение, особенно по отношению к распространителю, являющемуся жертвой своей доверчивости. Одно дело опровержение, которое тоже может стоить недешево, а другое дело уплата огромных сумм, запрашиваемых ныне потерпевшими, тем более, что ст. 1101 почему-то предписывает учитывать степень вины причинителя только в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
Верховный суд Российской Федерации в упомянутом постановлении разъяснил: «Размер возмещения морального (неимущественного) вреда
56 См.: Советское гражданское право. М., 1965. Т.2. С.334.
57 См.: Сборник разъяснении Верховного суда РСФСР. М., 1932. С.47.
"См.: Судебная практика РСФСР. 1927. № 6. C.I 1.
"Такая же формулировка в Законе СССР «О печати и других средствах массовой информации» // Ведомости. 1990. № 26. Ст.492,39, а также в Законе РФ «О средствах массовой информации» /№ 7. Ст.ЗОО, 62.
«'См.: Вести. Верх. суда СССР. 1991. №6. С.9.
205

определяется при вынесении решения в денежном выражении в зависимости от характера и содержания публикации, порочащей честь и достоинство гражданина, ущемляющей его права, иные охраняемые законом интересы и его репутацию, от степени распространения недостоверных сведений, а также других заслуживающих внимания обстоятельств, связанных с распространением таких сведений». Разумеется, такого разъяснения мало.
Прежде всего необходимо попытаться найти границу между действительно неимущественным вредом и вредом имущественным6'. Оплата потерянного времени62 вряд ли представляет собою возмещение неимущественного вреда: если потерян заработок, то он поддается точному исчислению, если такой потери нет, то следует определить ее условно, как это делается по обязательствам из причинения вреда63. Помехи от шумов и т.п. иногда можно успешно устранить с помощью негаторных исков64.
Утверждение, будто бы не существует чисто морального вреда65, может быть правильным только в терминологическом смысле. Избрание законодателем для неимущественного вреда прилагательного «моральный» крайне неудачно. Оно сразу же опровергается пояснительными словами «физические или нравственные страдания»: если физические, то явно не «моральные»; а в большинстве исков речь идет о страданиях, ничего общего не имеющих с моралью. С древних времен в человеке различали тело и душу, в соответствии с чем говорили о телесных либо душевных недугах. Однако естественнонаучное понимание данного различия стояло рядом с религиозным представлением о «душе», вследствие чего от этого слова надо было отказаться. Это сделал уже Ювенал, сказавший «mens sana in corpore sano»66. Синоним «духа», «души» является в естественнонаучном плане «психика»67, поэтому в Уголовном кодексе удачно говорится о «физических и психических страданиях» (ст. 117). Хотя не исключено в отдельных случаях, что будет оскорблено при нарушениях чести, достоинства и деловой репутации и чисто нравственное чувство. Поэтому было бы правильнее говорить о неимущественном вреде (физических, психических, эмоциональных переживаниях).
"См.: Малеин Н. С. Возмещение вреда, причиненного личности. М., 1965. С.29.
"См.: Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С.202.
"См.: СП СССР. 1984. №24. С.451 .Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР. Саратов. 1988. С. 132.
"См.: Социалистическая законность. 1963. № 3. С.81.
"См.: Юридическая ответственность: общие проблемы и отраслевые особенности. Владивосток, 1990 С.42.
" У нас же традиционно переводится: «здоровый дух в здоровом теле» (словарь иностранных слов. М., 1954. С.848): mens не дух (animus), а ум!
"См.: Словарь русского языка. М., 1957. T.I. C.61S-6\9, Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1969. С.507.
206

Профессор Боннер полагает, что честь, достоинство, физические или нравственные страдания свойственны только человеку, вследствие чего возмещение морального вреда юридическому лицу не может иметь места68. С этим можно было бы согласиться лишь применительно к юридическому лицу типа учреждений69, да и то только образуемому единолично гражданином, являющимся в то же время и работником данного юридического лица (ст. 18 ГК), поскольку в таком случае образованное предприятие имеет чисто юридический характер и не способно само по себе испытывать ни радости, ни страдания. Однако во всех случаях, когда имеется коллектив юридического лица, то он отделяется от своего учредителя и независимо от него способен испытывать разнообразные чувства. Тем более нельзя разрывать коллектив и юридическое лицо типа корпораций, в них юридическое лицо - это коллектив7". Разумеется, отождествлять коллектив с человеком нельзя, многие чувства свойственны только отдельному человеку. Но коллектив, подобно человеку, может подчас испытывать и физические страдания (например, голод, вследствие прекращения заказов предприятию из-за клеветы) и чувство обиды даже из-за недооценки, не говоря уже об охаивании предприятия. Иначе потеряло бы смысл награждение юридических лиц. Что же касается таких качеств как воля и интеллект, то коллектив несомненно способен превзойти отдельного человека (см. след. раздел). Поэтому ст.7 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, думается, более основательно решала вопрос о защите неимущественных прав, чем действующее законодательство.
Верховный суд РФ в постановлении от 20 декабря 1994 г.7'распространяет возможность компенсации морального вреда на трудовые отношения. С этим согласиться нельзя по следующим основаниям.
Во-первых, пункт 3 ст.1 Основ гражданского законодательства, на который ссылается Верховный суд, с 1 января 1995 г. не применяется на территории Российской Федерации (ст.З Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ»).
Во-вторых, Гражданский кодекс, в связи с которым прекратила действие указанная норма Основ, не содержит аналогичной нормы.
В-третьих, трудовые отношения не подпадают под определение отношений, регулируемых гражданским законодательством (ст.2 ГК). Трудовые отношения строятся на подчинении трудящегося нанимателю (ст. 15 и 127КЗоТ).
В-четвертых, в отличие от ст. 15 ГК, предусматривающей возмещение
"См.: Боннер А. Можно ли причинить моральный вред юридическому лицу?//Рос. юстиция.1996. №6 С.44.
"См.: Тирхов В. А. Советское гражданское право. Саратов, 1978. 4.1. С.46.
'"См.: Венедикта» А. В. Государственная социалистическая собственность. М., 1948. С.657; Тархов В. А. Там же. С.47.
71 Бюлл. Верх. суда РФ. 1995. №3. С. 10.
207

имущественного вреда во всех случаях его причинения другим лицам при наличии условий ответственности, в отношении морального вреда подобной нормы в гражданском законодательстве нет. Статья 151 предусматривает его компенсацию при совершении действий, нарушающих личные неимущественные права либо посягающих на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. Следовательно, речь идет о двух видах отношений (ст.2), неимущественных и имущественных. Возможность денежной компенсации первых сформулирована ст. 151 в общем виде, а возможность денежной компенсации морального вреда в имущественных отношениях должна быть предусмотрена Законом. Такая возможность предусмотрена названными ст.1099-1101 ГК, законами о защите прав потребителей, о средствах массовой информации, об охране окружающей среды, о статусе военнослужащих. Трудовые отношения являются имущественными, возможность компенсации морального вреда в них законом не предусмотрена и потому указание Верховного суда от 20 декабря 1994 г. утратило силу с 1 января 1995 года.
Закон не определяет размера возмещения. В литературе предлагалось установить предел на невысоком уровне72, затем дифференцировать размер от чисто символического до 900-кратного минимального уровня оплаты труда". В нормативном порядке предписывается лишь исходить из определенных показателей.
В ст. 151 сказано: принимать во внимание степень вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Ст.1101 предписывает учитывать требования разумности и справедливости. Верховный суд в постановлении от 29 сентября 1994 г.74 добавляет к этому, что размер компенсации не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы, подлежащей взысканию неустойки, а должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю нравственных и физических страданий в каждом конкретном случае. В постановлении от 20 декабря 1994 г. также говорится, что компенсация морального вреда не должна быть связана с размером удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований и иск может быть предъявлен как наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно. В постановлении от 25 апреля 1995 г.75 сказано, что если не соответствующие действительности порочащие сведения были распространены
72 См.: Соц. законность. 1991. №7. С. 15.
73 См.: Рос. юстиция. 1994. №10. С. 18-19. "См.: Бюдл. Верх, суда РФ. 1995. № 1. С.4. " См.: Бюлл. Верх. суда РФ. 1995. № 7. С.5-6.

<< Предыдущая

стр. 8
(из 13 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>