<< Предыдущая

стр. 7
(из 10 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Закон, как видим, не содержит четких указаний относительно того, в каком качестве соответствующий наследник должен был проживать в жилом помещении, а также относительно того, что следует понимать под выражением "не имеющий иного жилого помещения". Очевидно, что эти вопросы также отнесены к компетенции суда, который, рассматривая дело о разделе наследства (выделе из него доли), должен будет на основе указаний п. 3 ст. 1168 определить лицо, в наибольшей степени нуждающееся в жилом помещении.
В то же время представляется вполне возможным высказать ряд соображений, касающихся границ применения условий, дающих в соответствии с п. 3 ст. 1168 преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли жилого помещения при невозможности его раздела в натуре. Прежде всего очевидно, что, говоря о "проживании", закон, несмотря на отсутствие прямого указания об этом, имеет в виду постоянное или преимущественное проживание наследника в соответствующем помещении, а не временное его пребывание в нем в связи с краткосрочной или периодической потребностью (учеба, каникулы, командировка и т.п.). В то же время не должно иметь значения то, в каком качестве наследник проживает в жилом помещении - как член семьи собственника или по договору с ним. Наконец, закон не обусловливает проживание обязательностью совместного с наследодателем проживания в этом помещении ко дню открытия наследства.
Вместе с тем условие об отсутствии у наследника "иного жилого помещения" не может, на наш взгляд, толковаться в том смысле, что основание владения "иным жилым помещением" не имеет значения для решения вопроса о том, отвечает ли наследник условиям п. 3 ст. 1168 или нет. Такое толкование неизбежно привело бы к противопоставлению возможности получить жилое помещение в собственность и обладания иным жилым помещением по договору найма, что заведомо ущемляет права наследника на получение имущества в собственность.
Поэтому суд, рассматривая дело о разделе наследства (выделе из него доли), должен будет толковать условие об отсутствии у наследника "иного жилого помещения" практически дословно - как отсутствие у него жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности или по договору социального найма.
Кроме того, рассматривая обстоятельства конкретного дела, суд может принять решение о наличии преимущественного права на жилье и у наследника, имеющего в собственности иное жилое помещение, когда такое помещение не может быть использовано для проживания (расположено вне региона постоянного жительства наследника, не отвечает санитарным и техническим требованиям, используется наследником совместно с другими лицами и т.д.) с учетом его профессионального, имущественного и семейного положения.
Приведенные примеры убеждает в том, что законодатель обоснованно ушел от выработки детальных критериев соответствия наследников условиям предоставления преимущественного права, предусмотренного п. 3 ст. 1168 ГК РФ, установив лишь самые общие требования. Отдавая разрешение данных и многих других коллизий на усмотрение суда, законодатель недвусмысленно указал, что наличие у наследника на праве собственности иного пригодного для проживания жилья не позволяет этому наследнику претендовать на преимущественное получение в счет своей наследственной доли жилого помещения, входящего в состав наследства.

8.3. Предметы обычной домашней обстановки и обихода

Как уже отмечалось, часть третья ГК РФ внесла изменения в порядок наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода. Первая новелла связана с установлением преимущественного права на получение при разделе наследства предметов обычной домашней обстановки и обихода тем из наследников как по закону, так и по завещанию, который проживал на день открытия наследства совместно с наследодателем (ст. 1169 ГК РФ)*(229). Вторая новелла выражается в установлении правила, согласно которому соответствующие предметы наследник получает в счет своей наследственной доли*(230), а не независимо от нее, как это предусматривалось ранее. Третья новелла заключается в том, что указанное преимущественное право подлежит применению к разделу наследственного имущества в течение трех лет со дня открытия наследства (ч. 2 ст. 1164 ГК РФ), а по истечении трех лет предметы обычной домашней обстановки и обихода подлежат разделу по общим правилам о разделе общей собственности (гл. 16 ГК РФ).
Однако законодатель, как и ранее, не сформулировал сколько-нибудь определенных критериев отнесения того или иного имущества к предметам обычной домашней обстановки и обихода, что, очевидно, означает сохранение значения судебной и нотариальной практики, сложившейся ранее при применении данного института. Положение закона о передаче предметов обычной домашней обстановки и обихода наследникам, проживавшим с наследодателем, понималось судебной практикой как указание на то, что соответствующие наследники пользовались этими предметами для удовлетворения своих повседневных бытовых нужд (см. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 "О судебной практике по делам о наследовании"*(231)).
Что касается состава предметов обычной домашней обстановки и обихода, то судебная практика, относя к ним телевизоры, радиоприемники, различные бытовые электроприборы, столовую посуду, кухонную утварь, художественную литературу и т.п., вполне однозначно исключала из этого круга жилой дом, автомобиль, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности. В то же время особо подчеркивалось, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включать в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, должен разрешаться с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом независимо от их целевого назначения не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность (см. п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 по делам о наследовании).

Раздел IX. Наследование вкладов граждан
в предпринимательскую деятельность, а также плодов, продукции
и доходов от нее


Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах - Наследование предприятия - Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства - Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе

Закрепление в ст. 18 ГК РФ права гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, используя для этого свое личное имущество, а также участвовать самостоятельно и (или) совместно с другими гражданами в создании юридических лиц, в частности хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов, путем внесения в их имущество вкладов (паев) и сохранение за участниками обязательственных прав в отношении имущества этих юридических лиц (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ) обусловило необходимость законодательного регулирования судьбы таких имущественных прав и имущества, вложенного в предпринимательскую деятельность, после смерти их владельца.
Гражданский кодекс РФ определяет правила наследования доли (пая) в уставном (складочном) капитале (имуществе) хозяйственных товариществ и обществ, а также производственных кооперативов, предприятия, как имущественного комплекса, и доли в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства.

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах
и обществах, производственных кооперативах

1.1. Состав наследства, связанного с участием
в хозяйственных товариществах, обществах,
производственных кооперативах

Статья 1176 ГК РФ установила общее правило, в соответствии с которым наследники полного товарища, вкладчика товарищества на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива наследуют его долю (пай) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, а наследники акционера - принадлежавшие ему акции.
В состав наследства может входить принадлежащая наследодателю доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества, общества или пай в имуществе производственного кооператива полностью или только частично. Эта позиция находит подтверждение и в судебной практике.
Так, по одному из споров о наследовании Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала совместной собственностью супругов долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Вклад в уставный капитал был внесен умершим супругом во время брака. Доказательств того, что имущество, переданное в качестве вклада, либо доля умершего в уставном капитале является только его собственностью (подарены ему, получены по наследству и т.п.), не было представлено. Поэтому согласно ст. 34 СК РФ доля в уставном капитале, внесенная одним из супругов в период брака за счет общих доходов супругов, является их совместной собственностью независимо от того, на чье имя она зарегистрирована, если супруги не заключили брачный договор, предусмотревший иное.
Таким образом, при определении состава имущества, наследуемого после смерти участника общества с ограниченной ответственностью, суд включил в него только 1/2 часть доли в уставном капитале этого общества, так как вторая половина этой доли является собственностью пережившего его супруга (п. 2 ст. 254 ГК РФ).
Аналогично должен решаться вопрос и в отношении доли в складочном (уставном) капитале хозяйственного товарищества, общества с дополнительной ответственностью и пая в имуществе производственного кооператива, представляющих собой общую совместную собственность супругов.
В состав наследуемого после смерти полного товарища, участника общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или члена производственного кооператива входят имущественные права и обязанности, объем которых зависит от размера его доли в уставном (складочном) капитале соответствующего товарищества или общества либо пая в имуществе кооператива. Одним из основных имущественных прав является право на получение части прибыли хозяйственного товарищества и общества либо производственного кооператива, распределенной до момента открытия наследства. Порядок распределения прибыли, условия и требования, которые предъявляются к ее распределению и выплате, установлены ст. 74 ГК РФ, ст. 28 и 29 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и ст. 12 Закона о производственных кооперативах.
Представляется, что право на получение части прибыли наследуется на общих основаниях, а не в порядке, установленном ст. 1183 ГК РФ, так как часть прибыли (дивиденды) вряд ли можно признать суммами, предоставляемыми гражданину в качестве средств к существованию.
Поэтому наследник должен представить нотариусу помимо документов, подтверждающих долю (пай) умершего в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо в имуществе производственного кооператива, также документ, подтверждающий размер не полученной в связи со смертью прибыли, причитающейся на долю (пай) наследодателя. Размер доли полного товарища удостоверяется учредительным договором полного товарищества или товарищества на вере (п. 2 ст. 70 и п. 2 ст. 83 ГК РФ); вкладчика товарищества на вере - свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику товариществом при внесении вклада (п. 1 ст. 85 ГК РФ), и учредительным договором товарищества на вере (п. 2 ст. 83 ГК РФ); участника общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью - учредительным договором и уставом такого общества. Пай члена производственного кооператива состоит из его паевого взноса, размер которого определяется уставом кооператива (п. 2 ст. 108 ГК РФ), и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда). Состав и порядок определения размера пая предусматриваются уставом кооператива.
Документами, подтверждающими размер прибыли, причитающейся на долю (пай) умершего, может служить выписка из решения общего собрания хозяйственного товарищества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, производственного кооператива о распределении прибыли между участниками (ст. 28 Закона об обществах с ограниченной ответственностью; п. 1 ст. 15 Закона о производственных кооперативах), а также учредительные документы этих организаций, определяющие порядок распределения прибыли, и документ о неполучении умершим причитающейся ему части прибыли.
Кроме имущественных прав, в состав наследства могут входить и имущественные обязанности. Так, согласно п. 2 ст. 78 ГК РФ наследник участника полного товарищества несет ответственность по обязательствам этого товарищества перед третьими лицами, по которым в соответствии с п. 2 ст. 75 ГК РФ отвечал бы выбывший участник, в пределах перешедшего к нему по наследству имущества умершего товарища.
Статья 27 Закона об обществах с ограниченной ответственностью закрепляет обязанность участников вносить помимо вкладов в уставный капитал и вклады в имущество общества, если это предусмотрено его уставом. Внесение таких вкладов не изменяет размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале, но влияет на размер чистых активов общества.
Закон не решает вопрос о судьбе обязанности по внесению вклада в случае смерти участника общества до ее исполнения. Он может быть разрешен по аналогии. Пункт 4 ст. 26 Закона об обществах с ограниченной ответственностью установил, что выход участника из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. Поэтому по аналогии с п. 4 ст. 26 Закона и разъяснениями, данными в пп. "ж" п. 14 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 "О некоторых вопросах применения Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью"*(232), смерть участника не должна освобождать его наследников от обязанности перед обществом по внесению такого вклада, возникшей до открытия наследства.
На основании п. 2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью определенному участнику могут предоставляться дополнительные права и на него могут возлагаться дополнительные обязанности помимо прав и обязанностей, общих для всех участников. Установленный этими статьями порядок предоставления дополнительных прав и возложения дополнительных обязанностей свидетельствует о том, что они имеют личный характер, неразрывно связанный с конкретным участником общества: предоставляются и возлагаются они индивидуально общим собранием, квалифицированным большинством голосов, с согласия самого участника. В соответствии со ст. 383 ГК РФ не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью. Кроме того, абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 указанного Закона закрепляют запрет на переход дополнительных прав и обязанностей участника к приобретателю доли (ее части) при ее отчуждении, который по аналогии может быть применен к наследованию таких прав и обязанностей. Поэтому представляется, что они не должны переходить по наследству.
Наследники акционеров наследуют акции, принадлежавшие умершему. Они должны подтвердить принадлежность акций наследодателю, их количество и номинальную стоимость, виды и категории, сумму причитающихся умершему дивидендов и неполученныхим.
В соответствии со ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев ценных бумаг документарной формы удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии). Права же на бездокументарные ценные бумаги удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав в депозитарии - записями по счетам депо в депозитарии.
В связи с тем что доля (пай) в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или имуществе производственного кооператива, а также акция предоставляют участнику (акционеру) право участвовать в управлении указанными организациями, возникает вопрос, с какого момента наследник может осуществить это право, в частности возможно ли это до истечения шестимесячного срока на принятие наследства и при каких условиях.
Документом, подтверждающим переход права наследодателя на долю (пай), акции в хозяйственных обществах, товариществах и производственных кооперативах к наследникам, является свидетельство о праве на наследство, которое может быть получено по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Но оно может быть выдано и до истечения этого срока, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Таким образом, наследник может получить свидетельство о праве наследования доли (пая) в уставном (складочном) капитале, имуществе или акций ранее шести месяцев. Однако участвовать в управлении хозяйственным товариществом, обществом и производственным кооперативом могут только их члены. Поэтому в том случае, если наследник, получивший свидетельство о наследовании до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, будет принят в хозяйственное товарищество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью или производственный кооператив, к нему перейдет право на участие в управлении, в том числе путем голосования на общем собрании.
Таким образом, имущественные права, представленные долей (паем) в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью либо производственного кооператива, переходят по наследству независимо от принятия наследника в эти коммерческие организации, а неимущественные права, в частности, на участие в управлении организацией только в случае принятия в них наследника.
Иные правила установлены для наследников акционеров. Наследники, к которым перешли акции, становятся участниками акционерного общества. Статус акционера такой наследник приобретает с момента, когда на основании выданного ему свидетельства о праве наследования акций в реестр акционеров внесена запись о его имени. С этого момента он получает возможность участвовать в управлении акционерным обществом. Для участия в общем собрании ст. 51 Закона об акционерных обществах предусматривает особый порядок. Наследник может быть включен в реестр акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по истечении сроков составления такого списка, установленных ст. 51 Закона, и поэтому будет не вправе принять в нем участие.

1.2. Порядок принятия наследника
в хозяйственное товарищество, общество или производственный кооператив

В связи с различным характером отношений между участниками указанных в ст. 1176 ГК РФ коммерческих организаций (отношения полных товарищей, членов производственного кооператива и участников обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью основаны не только на вложении капиталов, в отличие от акционеров и вкладчиков в товариществе на вере, но и в большей или меньшей степени на доверительных или иных личных отношениях) по-разному решается вопрос о принятии наследника в соответствующие организации.
Наследник доли в складочном капитале вкладчика товарищества на вере или акций, принадлежавших умершему акционеру, автоматически становится соответственно вкладчиком товарищества или акционером. Следует отметить, что ГК РФ устанавливает одинаковые правила для акционеров открытых и закрытых акционерных обществ, а также акционерных обществ работников (народных предприятий).
По-иному решается вопрос о судьбе участия наследника в полном товариществе и товариществе на вере в качестве полного товарища, обществе с ограниченной или дополнительной ответственностью и производственном кооперативе. Прием наследника в эти организации может быть поставлен в зависимость от согласия остальных участников (членов) на переход к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества или на его вступление в хозяйственное товарищество либо производственный кооператив.
В соответствии с абз. 1 п. 7 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью по общему правилу для перехода доли умершего в уставном капитале к наследникам не установлено никаких ограничений. Однако на основании абз. 3 п. 7 указанной статьи устав общества может предусматривать, что переход доли в уставном капитале к наследникам участника допускается только с согласия остальных участников. Порядок получения такого согласия установлен п. 8 ст. 21 названного Закона. Оно считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к участникам общества или иного определенного уставом срока получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них. Наследник становится участником общества по истечении указанного или иного установленного уставом срока, если в течение такого срока не получено ни одного отказа в принятии наследника в общество, либо еще до истечения такого срока, если в этот период получено письменное согласие на принятие наследника от всех участников общества.
Наследник доли в складочном капитале хозяйственного товарищества на основании п. 2 ст. 78 ГК РФ должен получить согласие полных товарищей (членов) на вступление в него.
В отношении производственных кооперативов п. 4 ст. 111 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. Прием в члены кооператива является исключительной компетенцией общего собрания, принимающего решение простым большинством голосов присутствующих на этом собрании членов кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива (п. 1, 2 ст. 15 Закона о производственных кооперативах).
Иные правила, устанавливаемые уставом кооператива на основании п. 4 ст. 111 ГК РФ, могут предусматривать запрет приема наследников в члены кооператива или устанавливать какие-либо ограничения на их прием.
В отличие от Закона об обществах с ограниченной ответственностью законодательство о хозяйственных товариществах и производственных кооперативах не определяет порядок получения наследником согласия на вступление. Если такой порядок не предусмотрен и учредительными документами указанных юридических лиц, то, видимо, согласие следует считать неполученным, если в разумный срок после обращения наследника за его получением последовал отказ хотя бы от одного из полных товарищей (членов) или не получено ответа ни от кого из них, так как в соответствии со ст. 438 ГК РФ молчание является отказом.
Вступление наследника в хозяйственное товарищество в качестве полного товарища, в общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, производственный кооператив может быть обусловлено не только необходимостью получения согласия на его принятие, но и другими обстоятельствами, предусмотренными законом. Главные условия - это желание наследника стать участником соответствующей коммерческой организации и наличие у него необходимой для этого правосубъектности.
В отношении последнего требования Гражданский кодекс РФ устанавливает разные правила для граждан, не обладающих полной дееспособностью. В частности, такой гражданин может быть наследником акций и, следовательно, стать акционером. Управление этими акциями, а также осуществление прав акционера в зависимости от объема дееспособности наследника будут осуществлять законные представители недееспособного (либо он сам с их согласия) или доверительный управляющий. Прием в хозяйственные товарищества либо в общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, а также в производственный кооператив зависит от возраста наследника: для товариществ и обществ - 18-летнего, а производственных кооперативов - 16-летнего. Помимо этого, наследник не должен быть на основании решения суда признан недееспособным вследствие психического расстройства. Представляется, что такое решение вопроса в Кодексе, в особенности в отношении принятия наследника в юридические лица, в деятельности которых не требуется его личное участие (общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, товарищества на вере в качестве вкладчика), вряд ли является последовательным и соответствующим интересам несовершеннолетних и признанных недееспособными граждан, так как лишает их источника дохода в виде распределяемой между участниками части прибыли.
Нормами об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц могут предусматриваться условия, соблюдение которых необходимо при принятии наследника в хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы. Так, для наследника полного товарища требуется, чтобы он на момент вступления в товарищество был зарегистрирован в качестве коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 66 ГК РФ), не являлся участником другого полного товарищества (п. 2 ст. 69 ГК РФ) или полным товарищем в коммандитном товариществе (п. 3 ст. 82 ГК РФ). Помимо этого принятие наследника в товарищество зависит от того, продолжит ли оно свою деятельность после смерти участника-наследодателя (п. 1 ст. 76 ГК РФ).
Статья 7 Закона о производственных кооперативах устанавливает требование к количеству членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности. Число таких членов не может превышать 25% числа членов кооператива, принимающих такое участие. Если на момент решения вопроса о принятии наследника в члены кооператива 25% его членов не принимают трудового участия в деятельности кооператива, наследник может быть принят в кооператив только при условии, что он будет лично трудиться в нем. В противном случае ему должно быть отказано в принятии в кооператив.

1.3. Последствия непринятия наследника
в хозяйственное товарищество,
общество с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, производственный кооператив

Если наследнику отказано в согласии на вступление в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо на переход к нему доли в уставном капитале хозяйственного общества, ему должна быть выплачена действительная стоимость унаследованной доли (пая) либо передана соответствующая ей часть имущества.
Необходимо различать номинальную и действительную стоимость доли (пая) участника (члена). Номинальная стоимость - первоначальная денежная оценка вклада (пая) при внесении его в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества либо имущество производственного кооператива. Порядок оценки вкладов и паевого взноса (номинальной стоимости доли) установлен, в частности, ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и п. 2 ст. 10 Закона о производственных кооперативах.
Действительная же стоимость доли зависит не только от размера уставного (складочного) капитала или паевого фонда, но и всего имущества общества, товарищества, производственного кооператива. Так как это имущество представляет собой имущественный комплекс, в который входят все виды имущества, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, то действительная стоимость доли (пая) участника общества или товарищества либо члена кооператива определяется исходя из общей стоимости имущества за вычетом долгов общества перед третьими лицами. Поэтому действительная стоимость доли (пая) - это часть стоимости чистых активов, пропорциональная размеру доли (пая) участника хозяйственного общества или товарищества либо производственного кооператива.
Ни Гражданский кодекс РФ, ни законы о хозяйственных обществах и производственных кооперативах не содержат определения чистых активов.
Специальные законы о хозяйственных обществах по-разному решают вопрос о компетенции относительно порядка оценки стоимости чистых активов, а Закон о производственных кооперативах вообще не содержит указаний на этот счет. Согласно п. 3 ст. 35 Закона об акционерных обществах стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Такой порядок был утвержден Приказом Министерства финансов РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ"*(233).
В п. 3 ст. 20 Закона об обществах с ограниченной ответственностью закреплено, что стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами. Такой закон пока не принят.
При оценке стоимости чистых активов необходимо учитывать специальные положения, предусмотренные законами о некоторых организационно-правовых формах юридических лиц, в частности норму ст. 27 Закона об обществах с ограниченной ответственностью о возможности внесения участниками общества вкладов в имущество общества, которые не являются вкладами в уставный капитал общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставным капитале общества. Однако такой вклад влияет на размер чистых активов общества, исходя из которого определяется действительная стоимость доли каждого участника общества (пп. "ж" п. 14 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14.
В соответствии в п. 1 ст. 109 ГК РФ и п. 1 ст. 11 Закона о производственных кооперативах уставом кооператива может быть установлено, что часть его имущества составляет неделимый фонд, решение об образовании которого принимается членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива. Создание такого фонда имеет правовое значение для определения действительной стоимости пая члена кооператива. В связи с тем что имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в паи членов кооператива (абз. 2 п. 1 ст. 11), пай члена кооператива, переходящий по наследству, состоит в этом случае из паевого взноса умершего члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива, за исключением неделимого фонда.
В постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 указаны действия суда, рассматривающего спор о размере действительной стоимости доли участника. Это разъяснение имеет общий характер и должно применяться в случае оспаривания наследником размера действительной стоимости доли, определенной соответствующим юридическим лицом.
Суд должен проверить обоснованность доводов наследника, а также возражений юридического лица на основании представленных сторонами доказательств, предусмотренных гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством, в том числе заключения проведенной по делу экспертизы.
За выдачу свидетельства о наследовании взимается государственная пошлина, размер которой зависит от стоимости наследуемого имущества. Поэтому наследник помимо документов, подтверждающих размер наследуемой доли (пая) в уставном (складочном) капитале (имуществе) хозяйственного товарищества или общества, производственного кооператива, должен представить нотариусу документы, подтверждающие действительную стоимость этой доли.

1.4. Форма и порядок выплаты действительной
стоимости доли (пая) не принятому в хозяйственное товарищество,
общество с ограниченной (дополнительной)
ответственностью или производственный
кооператив наследнику

Форма и порядок выплаты действительной стоимости унаследованной доли (пая) наследнику, которому отказано в принятии в хозяйственное общество, полное товарищество либо производственный кооператив, предусматриваются ГК РФ, иными законами или их учредительными документами.
Форма выплаты наследнику причитающейся доли (в деньгах или натуре) по-разному определяется для указанных юридических лиц. Пункт 4 ст. 111 ГК РФ и п. 3 ст. 7 Закона о производственных кооперативах императивно закрепляют правило о выплате наследнику стоимости пая умершего члена кооператива.
Пункты 2 и 1 ст. 78 ГК РФ устанавливают денежную форму выплаты действительной стоимости доли умершего полного товарища в качестве общего правила, однако допускают возможность предусмотреть учредительным договором иное (т.е. выдачу на стоимость доли имущества в натуре).
В отношении наследников участника общества с ограниченной ответственностью правила о форме выплаты содержатся в ГК РФ и Законе об обществах с ограниченной ответственностью, которые на первый взгляд могут показаться противоречивыми. Согласно п. 6 ст. 93 ГК РФ отказ в согласии на переход доли к наследникам влечет обязанность общества выплатить наследникам ее действительную стоимость или выдать им имущество в натуре на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества. Согласно ст. 320 ГК РФ такое обязательство является альтернативным, и потому право выбора (выплачивать долю в деньгах или выдавать ее в натуре) принадлежит обществу, если из закона или иных правовых актов не вытекает иное.
Пункт 5 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает, что при отказе участников общества дать согласие на переход доли к наследникам общество обязано выплатить последним действительную стоимость доли либо с их согласия выдать в натуре имущество такой же стоимости. Таким образом, специальный закон на основании ст. 320 ГК РФ установил иные требования к исполнению альтернативного обязательства, и потому выдача наследникам имущества в натуре возможна лишь при наличии их согласия.
Разные правила установлены и в отношении порядка определения действительной доли. Доля умершего полного товарища определяется по балансу, составленному на момент его смерти (п. 1, 2 ст. 78 ГК РФ), участника общества с ограниченной ответственностью - на основании бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти (п. 5 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
В Законе производственных кооперативах на этот счет указания нет, поэтому при отсутствии соответствующих правил в уставе кооператива необходимо исходить из ст. 1112 ГК РФ, согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, включая имущественные права и обязанности, и ст. 1113-1114 ГК РФ, связавших момент открытия наследства с днем смерти гражданина. Поэтому действительная стоимость пая умершего члена кооператива при отсутствии иных указаний в уставе должна определяться по балансу, составленному на день его смерти.
Ни один нормативный акт, за исключением Закона об обществах с ограниченной ответственностью, не определяет срока, в течение которого наследникам должна быть выплачена действительная стоимость доли (пая) или выдано на эту стоимость имущество в натуре. Пункт 5 ст. 23 названного Закона установил, что доля умершего, на переход которой к наследникам не дали согласия участники общества, переходит к обществу, и оно на основании п. 8 ст. 23 обязано выплатить наследнику ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к обществу этой доли, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. Момент перехода доли к обществу определен п. 7 ст. 23 - это получение от любого участника общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан, являвшихся участниками общества. Установлен и источник выплаты доли. Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала (абз. 2 п. 8 ст. 23).
Если учредительными документами хозяйственных товариществ или производственных кооперативов не определен срок выплаты наследнику доли (пая) или выдачи имущества в натуре, видимо, следует руководствоваться правилами ст. 314 ГК РФ, в соответствии с которыми обязательство должно быть исполнено в разумный срок после своего возникновения. Представляется, что обязательство хозяйственного товарищества или производственного кооператива по выплате наследнику доли (пая) или выдаче имущества в натуре возникает с момента, когда ему было отказано в принятии в качестве полного товарища (члена) в соответствующую коммерческую организацию, т.е. получения отказа от кого-либо из участников или неполучения ответа на заявление о приеме. Если в разумный срок хозяйственное общество или производственный кооператив обязательство не исполнит, то оно подлежит исполнению в течение семи дней со дня предъявления наследником соответствующего требования.
В п. 13 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 подчеркнуто, что при невыплате стоимости доли участнику в случаях, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью, в установленный срок он вправе требовать ее взыскания в судебном порядке, а п. 18 предоставляет суду право при рассмотрении споров, связанных с несвоевременным выполнением денежных обязательств по выплате наследнику действительной стоимости доли умершего участника, удовлетворить наряду с требованием о взыскании долга и требование о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ. Представляется, что эти правила имеют общий характер и должны применяться к нарушению обязательства по выплате доли наследодателя хозяйственными товариществами и производственными кооперативами.

1.5. Наследование акций, доли (пая) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного товарищества или общества
либо в имуществе производственного кооператива, не оплаченных полностью
на момент открытия наследства

К моменту открытия наследства участник (член) хозяйственного общества или товарищества либо производственного кооператива может не оплатить полностью свою долю (паевой взнос) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), так как законодательство предусматривает возможность их оплаты при создании этих коммерческих организаций в рассрочку.
Участники хозяйственных обществ, за исключением акционерных, и товариществ должны внести половину вклада (оплатить половину своей доли), а члены производственного кооператива - не менее 10% паевого взноса к моменту государственной регистрации соответствующего юридического лица. Оставшаяся же часть оплачивается полными товарищами в сроки, установленные учредительным договором (п. 2 ст. 73 ГК РФ), а участниками обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и членами производственных кооперативов, в течение года после государственной регистрации соответствующего юридического лица (п. 3 ст. 90 и п. 2 ст. 109 ГК РФ).
При учреждении акционерных обществ не менее 50% акций оплачивается в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества, а остальные - в течение года после государственной регистрации, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.
При открытии наследства до наступления срока, установленного для полной оплаты доли (паевого взноса), объем имущества, переходящего к наследникам, зависит от принятия наследника в хозяйственное общество или товарищество либо производственный кооператив. В случае принятия к наследнику переходит доля умершего в уставном (складочном) капитале или пай и обязанность по внесению в пределах установленного срока неоплаченной части доли (пая), при отказе же в принятии наследнику компенсируется действительная стоимость доли (пая) пропорционально оплаченной части либо выдается соответствующая ей часть имущества в натуре (в производственном кооперативе - только денежная компенсация).
Если наследство открывается после наступления срока для внесения вклада (паевого взноса) полностью, то в обществах с ограниченной ответственностью к наследованию частично оплаченной доли может быть применен п. 3 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. В соответствии с этим пунктом доля участника, не внесшего в срок свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, переходит к обществу, которое, в свою очередь, обязано выплатить этому участнику действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании общества), или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
Таким образом, в случае смерти участника общества, полностью не внесшего свой вклад к установленному сроку, его наследники по общему правилу могут претендовать только на выплату соответствующей части действительной стоимости вклада или выдачу на эту стоимость имущества в натуре.
Уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено, что к обществу переходит только часть доли наследодателя, пропорциональная неоплаченной части вклада. В этом случае при наличии согласия участников на принятие наследников в общество доля в оплаченной наследодателем на момент открытия наследства части переходит к наследникам, которые становятся участниками общества. В противном случае им выплачивается денежная компенсация либо выдается имущество в натуре.
В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона о производственных кооперативах пай члена кооператива состоит из паевого взноса и соответствующей ему части чистых активов (за исключением неделимого фонда). Поэтому, если по истечении года с момента государственной регистрации член кооператива умер, не оплатив полностью паевой взнос, к наследникам, принятым в кооператив, должны перейти пай умершего в оплаченной части, а также долг наследодателя по внесению оставшейся неоплаченной части паевого взноса и его ответственность за просрочку внесения паевого взноса в форме неустойки и убытков или в иной форме, предусмотренной уставом кооператива на основании п. 2 ст. 108 ГК РФ.
В случае непринятия наследника в члены кооператива ему должна быть выплачена действительная стоимость пая умершего
в оплаченной части, за вычетом неустойки и убытков за просрочку внесения паевого взноса, так как возможен зачет требований наследников к кооперативу и последнего к ним в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
Представляется, аналогично должен решаться вопрос и в отношении вкладов полных товарищей, не оплаченных полностью к моменту открытия наследства, с той только разницей, что п. 2 ст. 73 ГК РФ устанавливает ответственность за просрочку внесения вкладов в форме неустойки в размере 10% годовых с невнесенной части вклада и возмещения убытков, если иные последствия не установлены учредительным договором, а п. 1 ст. 78 ГК РФ допускает замену выплаты стоимости имущества выдачей его в натуре.
Статья 34 Закона об акционерных обществах закрепляет два правила в отношении неполной оплаты акций, которые могут иметь значение для наследования. В соответствии с первым при неполной оплате акций в течение года с момента государственной регистрации право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу. Второе допускает взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций в случае, предусмотренном договором о создании общества. Из этих правил следует, что к наследникам может перейти только такое количество акций, цена размещения которых соответствует оплаченной сумме, а также обязанность по уплате установленной договором о создании общества неустойки за несвоевременную оплату акций.

2. Наследование предприятия

2.1. Предприятие как объект наследования

Состав имущества предприятия, которое переходит по наследству, согласно ч. 1 ст. 1178 ГК РФ определен в п. 2 ст. 132 Кодекса: в его состав входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Предприятие как имущественный комплекс предназначено для осуществления предпринимательской деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом (см.: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"*(234)), индивидуальный предприниматель, владеющий предприятием, может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если наследодатель осуществлял лицензируемую деятельность, то в состав предприятия могут входить его обязанности перед кредиторами по обязательствам, связанным с такой деятельностью. Право наследодателя на осуществление деятельности, полученное на основании лицензии, не переходит к наследнику, к которому перешло предприятие при разделе наследства. Однако отсутствие у такого наследника разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, с которой связаны обязательства, перешедшие к нему в составе предприятия, не освобождает наследника от их исполнения и от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

2.2. Лица, после смерти которых может открываться
наследство в виде предприятия, и основания его наследования

Предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ) может принадлежать юридическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, индивидуальному предпринимателю, членам крестьянского (фермерского) хозяйства. Предприятие как имущественный комплекс может находиться в общей долевой собственности нескольких индивидуальных предпринимателей, объединивших свои вклады и совместно осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ст. 1041, 1043 ГК РФ).
В связи с тем что наследство открывается только после смерти гражданина, ст. 1178 ГК РФ распространяется на наследование предприятий, находившихся лишь в собственности граждан, но не юридических лиц. Поэтому в случае смерти гражданина, являющегося единственным участником (акционером) хозяйственного общества, наследоваться будет не предприятие, а доля в уставном капитале или акции, принадлежащие наследодателю. Представляется, что правила, установленные ст. 1178 ГК РФ для предприятия, могут применяться к наследованию имущества членов крестьянского (фермерского) хозяйства в части, не урегулированной ст. 1179 ГК РФ.
Наследование предприятия осуществляется на общих основаниях, по завещанию или по закону (ст. 1111 ГК РФ). Поэтому хотя ст. 1178 ГК РФ называется "Наследование предприятия", регулирует она отношения, связанные с разделом предприятия, входящего в состав наследства, а не порядок его наследования.
Следовательно, если предприятие завещано наследнику, который на момент открытия наследства не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а среди других наследников, призываемых к наследству, есть лица, обладающие таким статусом, предприятие перейдет наследнику согласно воле наследодателя, выраженной в завещании.

2.3. Преимущественное право наследника
на получение в счет своей доли предприятия,
поступившего в общую собственность
наследников, в случае раздела наследства

Статьей 1178 ГК РФ закреплено преимущественное право некоторых наследников на получение при разделе наследства в счет своей доли входящего в состав этого наследства предприятия.
Преимущественным правом обладает наследник, зарегистрированный на день открытия наследства в качестве индивидуального предпринимателя*(235), или коммерческая организация. Наследник, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, может призываться к наследованию и по закону, и по завещанию, а коммерческая организация - только по завещанию.
Высказана точка зрения, согласно которой преимущественным правом на получение предприятия в счет своей доли при разделе наследства имеют не только наследники, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей на момент открытия наследства, но и наследники, которые на этот момент таковыми не являются, но приобретут статус предпринимателя до окончания раздела имущества*(236).
Эта точка зрения противоречит императивной норме ч. 1 ст. 1178, признающей преимущественное право на предприятие только за наследником, имеющим статус индивидуального предпринимателя в момент открытия наследства.
Получение предприятия в наследство - это право преимущественных наследников, поэтому в случае возникновения между наследниками спора о разделе наследства, в состав которого входит предприятие, суд не может понудить указанных наследников принять предприятие в счет своей доли.
Если наследник воспользовался преимущественным правом, он на основании ч. 1 ст. 1170 ГК РФ должен устранить разницу в стоимости предприятия и причитающейся ему доли в наследстве путем передачи другим наследникам иного имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
В ГК РФ не разрешена ситуация, при которой несколько наследников, обладающих преимущественным правом на получение предприятия в счет своей доли наследства, пожелали воспользоваться этим правом.
Представляется, что в подобных случаях возможно применение по аналогии правила ст. 1168 ГК РФ с учетом особенностей предприятия как объекта гражданских прав. Если предприятие являлось общей собственностью наследодателя и одного из таких наследников, этот наследник должен иметь преимущественное право на получение предприятия в счет своей наследственной доли перед другими наследниками, которые не являлись участниками общей собственности на предприятие, независимо от их участия совместно с наследодателем предприятия в его деятельности.
При отсутствии наследника, в общей с наследодателем собственности которого находится предприятие, преимущественным правом на его получение при разделе наследства должен обладать наследник, принимавший вместе с наследодателем участие в деятельности этого предприятия.
Если несколько наследников совместно с наследодателем владели предприятием на праве общей собственности или принимали участие в его деятельности, то по аналогии с ч. 2 ст. 1178 ГК РФ предприятие должно быть передано в общую долевую собственность соответствующих наследников согласно причитающимся им долям, так как целью ст. 1178 ГК РФ является сохранение целостности предприятия как бизнеса.
Так же должен решаться вопрос и в случае, если несколько наследников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и (или) являющихся коммерческими организациями, не будучи сособственниками наследодателя или его партнерами по бизнесу, пожелают получить предприятие при разделе наследства.
Согласно ч. 2 ст. 1178 ГК РФ в случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался им, предприятие разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено их соглашением. В частности, соглашением наследников может быть предусмотрена передача предприятия одному или нескольким наследникам с компенсацией остальным наследникам несоразмерности в полученном при разделе имуществе. К предприятию, поступившему в общую долевую собственность наследников, применяются правила Кодекса об общей долевой собственности (ст. 245-252 ГК РФ).

3. Наследование имущества
члена крестьянского (фермерского) хозяйства

3.1. Имущество крестьянского (фермерского)
хозяйства как объект наследования

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 257 ГК РФ общей собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства являются предоставленный хозяйству в собственность или приобретенный им земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов, а также плоды, продукция и доходы, полученные от использования указанного имущества в результате деятельности хозяйства. Цели создания и деятельности хозяйства, предусмотренные п. 1 ст. 1 и ст. 19 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, - это основанные на личном участии его членов производство, переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. Поэтому при возникновении спора о включении того или иного имущества наследодателя в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства доказыванию подлежит цель его использования: потребительская или указанная в Законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также факт приобретения этого имущества за счет средств, являющихся общей собственностью членов хозяйства.

3.2. Общие правила наследования имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства

Для наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства ГК РФ закрепляет важные правила. Прежде всего - наследство открывается после смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Членами хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов, а также граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства.
Правила о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства имеют своей основной целью сохранение имущества крестьянского (фермерского) хозяйства в натуре в случае смерти одного из его членов. Поэтому наследник становится правоприемником доли, принадлежавшей умершему, в имуществе хозяйства, а не имущества хозяйства в натуре, приходящегося на эту долю. В связи с этим для наследования доли в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства требуется определение доли наследодателя в этом имуществе, а не выдел ее в натуре.
И последнее - наследование доли умершего члена хозяйства осуществляется на общих основаниях с учетом правил о совместной собственности (ст. 253-255 ГК РФ) и о собственности имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 257-259 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности. Пункт 3 ст. 6 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве допускает установление общей долевой собственности на имущество хозяйства соглашением его членов.
При наследовании доли умершего в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства следует учитывать два обстоятельства: является ли наследник членом хозяйства и вид общей собственности (долевая или совместная), на основании которого имущество хозяйства принадлежит его членам.

3.3. Наследование имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства,
находящегося в общей долевой собственности его членов

Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства при долевой собственности на его имущество устанавливаются соглашением членов хозяйства, а если они не определены, то на основании п. 1 ст. 245 ГК РФ доли членов хозяйства считаются равными.
Имущество члена хозяйства условно можно разделить на две части: имущество, представленное его долей в общем имуществе хозяйства, и все остальное имущество, принадлежащее ему на праве собственности. Наследники призываются к наследованию всего имущества. Однако специальные правила установлены ст. 1179 ГК РФ для наследования доли наследодателя в имуществе, входящем в состав крестьянского (фермерского) хозяйства. Состав этого имущества определяется с учетом п. 2, 3 ст. 257 ГК РФ и ст. 6 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве и целей создания и деятельности такого хозяйства, четко определенных указанным Законом.
Если имущество находится в долевой собственности, то доля наследника, являющегося членом хозяйства, в имуществе этого хозяйства увеличивается соразмерно наследуемой доле, а наследник, не являющийся членом хозяйства, вправе получить денежную компенсацию наследуемой доли. В случае принятия такого наследника в члены хозяйства денежная компенсация наследуемой доли ему не выплачивается.

3.4. Наследование имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства,
являющегося совместной собственностью его членов

Если имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, т.е. без определения долей каждого члена, размер доли наследодателя неизвестен. Поэтому для осуществления наследования необходимо определить этот размер.
В зависимости от того, является ли наследник членом хозяйства, к порядку определения размера доли наследодателя будут применяться п. 2 ст. 254 и п. 3 ст. 258 или п. 2 ст. 1179 ГК РФ. Пункт 2 ст. 1179 содержит специальную норму об определении размера наследуемой доли, если наследник не является членом хозяйства. Поэтому в случае, когда наследник - член хозяйства, размер доли наследодателя определятся на основании п. 2 ст. 254 и п. 3 ст. 258 ГК РФ.
Согласно п. 2 ст. 1179 при отсутствии соглашения между оставшимися членами хозяйства и наследником об ином доля наследодателя в имуществе считается равной долям других членов. Аналогичное правило, но в другой редакции закреплено и ст. 254, 258: доли признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением членов, в том числе и наследником - членом хозяйства.
Наследник, не являющийся членом хозяйства, не желающий вступить или не принятый в хозяйство, в соответствии с п. 2 ст. 1179 имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе хозяйства, принадлежащего его членам на праве совместной собственности. На основании п. 1 ст. 254 ГК РФ определение доли каждого из участников в праве на общее имущество обязательно только при разделе имущества, находящегося в совместной собственности и выделе доли одному из сособственников. Так как в п. 2 ст. 1179 речь идет о денежной компенсации доли умершего члена, а не о выделе ее в натуре, необходимо определить размер доли только наследодателя. Поэтому при отсутствии иного соглашения между оставшимися членами хозяйства на имущество хозяйства может сохраниться общая совместная собственность.
Наследник, не являющийся членом хозяйства, но желающий вступить в него, может быть принят в хозяйство. В этом случае ему не выплачивается компенсация доли наследодателя, но определение доли последнего и, следовательно, принятого в хозяйство наследника влечет необходимость преобразования совместной собственности на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства в общую долевую собственность, если соглашением между членами хозяйства, включая принятого наследника, не будет предусмотрено иное (т.е. сохранение совместной собственности на имущество хозяйства).
Если наследник является членом крестьянского (фермерского) хозяйства, его доля должна увеличиться на долю наследодателя в имуществе хозяйства, поэтому определению подлежит размер доли каждого из них. Такое определение долей также приведет к необходимости преобразования совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства на его имущество в их общую долевую собственность*(237).

3.5. Порядок выплаты компенсации наследнику,
не пожелавшему вступить в крестьянское
(фермерское) хозяйство или не принятому в него

Если наследник не является членом крестьянского (фермерского) хозяйства и не хочет в него вступать либо не принят в хозяйство оставшимися членами, такой наследник имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе хозяйства. Компенсация должна ему выплачиваться в течение срока, определенного соглашением этого наследника и оставшихся членов хозяйства. При отсутствии соглашения срок выплаты компенсации определяется судом, однако он не может превышать год со дня открытия наследства.

3.6. Последствия открытия наследства
в случае смерти наследодателя, являвшегося единственным членом
крестьянского (фермерского) хозяйства

В случае, когда наследодатель был единственным членом крестьянского (фермерского) хозяйства, призываемому к наследованию наследнику, желающему продолжить ведение этого хозяйства, предоставляется преимущественное право получить имущество хозяйства в счет своей доли. Такой вывод следует из закрепленного п. 3 ст. 1179 ГК РФ положения о допустимости раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства после смерти его единственного члена только в том случае, если ни один из его наследников не пожелал продолжить ведение хозяйства. Наследник, пожелавший продолжить ведение хозяйства, на основании ч. 1 ст. 1178 ГК РФ должен выплатить остальным наследникам соответствующую компенсацию (ст. 1170 ГК РФ).
При отсутствии наследников, желающих продолжить ведение крестьянского (фермерского) хозяйства после смерти единственного члена, а также в иных случаях прекращения деятельности хозяйства вследствие смерти его члена имущество хозяйства подлежит разделу. Раздел земельного участка, входящего в состав имущества хозяйства, осуществляется по правилам ст. 1182 ГК РФ, а остального имущества - по правилам, установленным ст. 252 ГК РФ для раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности, с учетом норм ст. 1164 и 1165 ГК РФ.

4. Наследование прав, связанных с участием
в потребительском кооперативе

4.1. Законодательство, содержащее нормы
о наследовании прав, связанных
с участием в потребительских кооперативах

Потребительские кооперативы отнесены п. 2 ст. 48 ГК РФ к юридическим лицам, в отношении которых их участники, подобно участникам хозяйственных обществ или товариществ и членов производственных кооперативов, имеют обязательственные права. Поэтому ст. 1177 ГК РФ включила эти права в состав наследства, установив, что в него входит пай члена потребительского кооператива.
Помимо ГК РФ нормы о наследовании пая члена потребительского кооператива содержатся в Законах о потребительской кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, о кредитных потребительских кооперативах.

4.2. Отношения, на которые распространяется
ст. 1177 ГК РФ о наследовании прав
в потребительских кооперативах

В зависимости от имущественных отношений между потребительским кооперативом и его членом могут складываться разные ситуации.
Так, на основании п. 4 ст. 218 ГК РФ член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, приобретает право собственности на это имущество. В указанном случае к наследникам переходит принадлежавшее члену кооператива недвижимое имущество, а не паевой взнос (пай), поэтому на наследование этого имущества будут распространяться общие правила, а не ст. 1177 ГК РФ. Более того, в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 г. N 11 "О практике применения судами законодательства при рассмотрении споров между гражданами и жилищно-строительными кооперативами"*(238) предусмотрено, что, если паевой взнос полностью выплачен, то наследник для того, чтобы стать собственником соответствующего помещения, не обязан вступать в члены кооператива. Это его право, а не обязанность.
Если член кооператива умер, не успев полностью внести паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное имущество, переданное ему кооперативом в пользование, к наследникам переходит паевой взнос (пай) в выплаченной к моменту открытия наследства сумме и право пользования квартирой, дачей, гаражом или иным помещением, которое было предоставлено кооперативом наследодателю.
Согласно ст. 4 Закона о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан членами соответствующих потребительских кооперативов посредством объединения паевых взносов создается имущество общего пользования, находящееся в собственности кооператива. Поэтому в состав наследства члена такого кооператива будут входить, во-первых, принадлежавшие ему на праве собственности земельный участок и находящиеся на нем здания, сооружения и насаждения и, во-вторых, его паевые взносы (пай) в общее имущество кооператива. На основании предусмотренных ГК РФ правил наследование первой части наследства будет осуществляться на общих основаниях (оно перейдет в собственность одного или нескольких призываемых к наследству наследников в соответствующих долях) и не будет обусловлено вступлением их в члены кооператива, а вторая часть - в соответствии со ст. 1177 ГК РФ.
Иные отношения складываются между кредитным или сельскохозяйственным потребительски кооперативом, с одной стороны, и их членами, с другой. Члены этих кооперативов не пользуются имуществом кооператива, стоимость которого должна быть оплачена ими путем внесения паевых взносов, и не объединяются в них в целях обеспечения содержания и эксплуатации своей собственности. Поэтому наследники членов этих кооперативов наследуют только пай.

4.3. Имущество, входящее в состав наследства
умершего члена потребительского кооператива

Законодательством о потребительских кооперативах такое имущество определяется по-разному. В соответствии с Законом о потребительской кооперации - это паевой взнос, который не включает в себя вступительный взнос (ст. 22) и кооперативные выплаты (п. 2 ст. 24). По Закону о сельскохозяйственной кооперации - это паевой взнос (пай), состоящий из обязательного и дополнительного взносов (ст. 1 и 35), а по Закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан - имущественный пай в размере паевого взноса. Все три перечисленных Закона предусматривают возможность создания неделимого фонда, поэтому в наследство должен включаться пай члена кооператива, за исключением той его части, которая включена в неделимый фонд.
Законодательство о потребительских кооперативах, которые имеют возможность увеличивать свое имущество за счет доходов от осуществляемой деятельности (см. пп. 2-6, 9 ст. 4 и ст. 36 Закона о сельскохозяйственной кооперации, ст. 14, 17 Закона о кредитных потребительских кооперативах), детализируют положения п. 5 ст. 13 Закона о потребительской кооперации.
Наследнику члена сельскохозяйственного потребительского кооператива выплачивается стоимость его паевого взноса (п. 9 ст. 18 Закона о сельскохозяйственной кооперации), а наследнику члена кредитного потребительского кооператива - доля имущества кредитного потребительского кооператива, соответствующая доле паевого взноса умершего члена в сумме паевых взносов членов кооператива (п. 5 ст. 6 Закона о кредитных кооперативах). Таким образом, подлежащая выплате наследнику денежная сумма определяется пропорционально паевому взносу, исходя из действительной стоимости имущества сельскохозяйственного или кредитного потребительского кооператива.
В соответствии с п. 3 ст. 14 и ст. 15 Закона о кредитных кооперативах его член может передавать в фонд финансовой взаимопомощи кооператива свои личные сбережения по договору, заключаемому кооперативом и этим членом. На эти личные сбережения распространяется общий порядок наследования, а не ст. 1177 ГК РФ.

4.4. Порядок призвания наследников
к наследству члена потребительского кооператива

К наследству, оставшемуся после смерти члена потребительского кооператива, может призываться единственный наследник либо несколько наследников.
Когда наследник только один, он имеет право быть принятым в члены кооператива, и в случае изъявления им такого желания кооператив не может отказать ему в приеме в кооператив. Вступление в кооператив - право, а не обязанность наследника.
Если наследник члена потребительского кооператива не может быть принят в него (не достиг 16-летнего возраста) либо отказался от вступления, то ему на основании п. 5 ст. 13 Закона о потребительской кооперации кооператив должен выплатить паевой взнос и причитающиеся наследодателю кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом кооператива.
При наличии нескольких наследников, пожелавших вступить в кооператив, вопрос о том, кто из них может быть принят в члены потребительского кооператива, на основании п. 2 ст. 1177 ГК РФ должен решаться законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Действующие в настоящее время законодательные акты об отдельных видах потребительских кооперативов допускают принятие в члены кооператива всех призываемых к наследованию наследников (п. 7 ст. 16 Закона о сельскохозяйственной кооперации, п. 5 ст. 6 Закона о кредитных кооперативах). Закон о потребительской кооперации, общий для всех потребительских кооперативов, также закрепляет аналогичное правило, отдавая иное решение этого вопроса уставу кооператива (п. 5 ст. 13). Поэтому по действующему законодательству при отсутствии в уставе кооператива иного решения в члены кооператива могут быть приняты все наследники.
В связи с этим необходимо определить судьбу пая, перешедшего к нескольким наследникам, принятым в потребительский кооператив. Возможно два варианта разрешения подобной ситуации: пай поступает в общую долевую собственность принятых в кооператив наследников согласно причитающимся им долям либо пай подлежит разделу между ними согласно этим долям. Представляется, что первый вариант применим к наследованию имущественных прав на объект, который не может быть разделен в натуре (например, прав пользования квартирой, гаражом соответственно в жилищном, гаражном потребительском кооперативе), а второй - к наследованию пая в кооперативах, в которых он не связан с предоставлением в постоянное пользование неделимого имущества кооператива его членам (кредитных, сельскохозяйственных и т.п. кооперативах).
По вопросу о порядке приема в потребительский кооператив при наличии нескольких наследников, пожелавших вступить в него, высказаны и другие точки зрения.
Согласно одной из них*(239) при определении наследника, имеющего преимущественное право на принятие в кооператив, можно руководствоваться правилами ст. 1168 и 1170 ГК РФ. С таким подходом трудно согласиться. Как следует из специальных правил п. 2 ст. 1177 ГК РФ, преимущественное право на принятие в потребительский кооператив кого-либо из наследников может предусматриваться специальным законодательством о потребительских кооперативах, а не общегражданским, каковыми являются ст. 1168 и 1170. Помимо этого, указанные статьи регулируют вещные права, а не обязательственные, возникающие между наследниками пая и кооперативом, чьей собственностью он является. Поэтому наследник, получивший имущество, указанное в ст. 1168, выплачивает остальным наследникам денежную компенсацию причитающихся им долей в неделимой вещи. При наследовании же доли пая наследникам, не принятым в кооператив, причитающиеся им доли выплачивает кооператив.
Не является безупречной и другая точка зрения: из нескольких наследников, к которым перешел пай, должен быть выбран только один, принимаемый в члены потребительского кооператива*(240).
Во-первых, из буквального толкования п. 2 ст. 1177 ГК РФ не вытекает, что в члены кооператива должен приниматься только один из наследников. Слова "кто из наследников может быть принят в члены кооператива" означают, что такой наследник может быть один либо наследников может быть несколько. Во-вторых, такое решение вопроса ущемляет права и законные интересы наследников, находящихся в одинаковом положении. Так, непонятно, почему после смерти матери, члена ЖСК, один из ее шестнадцатилетних детей, совместно с ней проживающих, будет иметь право вступить в ЖСК, а другой получит только денежную компенсацию причитающейся ему доли пая и с выплатой этой компенсации утратит право на пользование жилым помещением, в котором проживал.
Представляется, что установление в подобной ситуации преимущественного права одного наследника на вступление в потребительский кооператив перед другим противоречило бы п. 2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым гражданские права могут быть ограничены только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Таким образом, следует признать, что законодательство о потребительских кооперативах и их учредительные документы могут предусмотреть принятие в кооператив как одного наследника, так и нескольких, если это необходимо для обеспечения их равенства и защиты интересов.

4.5. Выплата наследникам, не принятым в кооператив,
причитающихся им сумм или выдача вместо них имущества в натуре

В случае если учредительные документы потребительского кооператива, а впоследствии и законодательные акты об отдельных видах потребительских кооперативов установят преимущественное право кого-либо из наследников на принятие в кооператив, то к таким наследникам перейдет причитающаяся им доля пая наследодателя, а остальным наследникам кооператив должен будет выплатить денежные суммы согласно причитающимся им долям либо выдать имущество в натуре на эту сумму. Порядок, способы и сроки выплаты должны определяться законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами кооператива. В настоящее время порядок и срок выплаты урегулированы только Законом о кредитных кооперативах. Денежная стоимость доли имущества кооператива, соответствующая доле паевого взноса наследодателя в сумме паевых взносов членов кооператива, должна быть выплачена наследникам кооперативом не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления, если иной срок не предусмотрен уставом кооператива (ст. 7).

Раздел X. Наследование земельных участков

- Земельный участок как объект права собственности и наследования - Наследование земельных участков, принадлежащих на праве общей cовместной собственности - О значении принципа единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним строений для наследования этих объектов - Наследование земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного наследуемого владения - Наследование и право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками

Наряду с различного рода постройками и другими прочно связанными с землей объектами земельные участки относятся к недвижимым вещам, недвижимому имуществу или недвижимости (ст. 130 ГК РФ). Они могут принадлежать гражданам как на праве собственности, так и на праве пожизненного наследуемого владения. Как предусмотрено ст. 1181 ГК РФ, и те, и другие участки переходят по наследству на общих основаниях. Для принятия наследства, в состав которого входят земельные участки, специальных разрешений не требуется. Но если никаких особенностей наследование земельных участков не имеет, насколько правомерно включение соответствующей нормы в гл. 65 ГК РФ, посвященную наследованию отдельных видов имущества? Такой вопрос возникал еще на стадии подготовки и обсуждения законопроекта. По мнению его разработчиков, с которым нельзя не согласиться, необходимость в специальной норме, относящейся к земельным участкам, обусловлена прежде всего тем, что они введены в гражданский оборот сравнительно недавно и ГК 1964 г. не регулировал порядок их наследования. При этом земельные участки имеют не только различное целевое назначение, разрешенный режим использования и охраны, ограничения предельного размера для одного лица, но и различную нормативную базу правового регулирования, причем некоторые из законов и подзаконных актов на момент принятия части третьей ГК РФ содержали особые правила наследования, а также значительное число детализирующих и технических норм, касающихся оформления наследственных прав.
В известной мере положения ст. 1181 можно рассматривать в качестве одного из важнейших принципов наследования земельных участков, значение которого не ограничивается рамками данной статьи. Указанные положения должны приниматься во внимание при оценке действующих нормативных актов и при разработке новых законов, затрагивающих в той или иной степени вопросы наследования земельных участков.
Что касается тех или иных особенностей, связанных с целевым назначением, разрешенным режимом использования и т.п., которые установлены земельным законодательством и другими нормативными правовыми актами, - то они, безусловно, должны учитываться, но только после того, как будут оформлены наследственные права. В частности, когда земельный участок окажется в собственности иностранного гражданина либо лица без гражданства, которым он принадлежать не может, действующее законодательство предусматривает возможность отчуждения этого участка (ст. 258 ГК РФ, ст. 3, 5 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

1. Земельный участок как объект
права собственности и наследования

Гражданский кодекс РФ, довольно подробно регламентируя в гл. 17 право собственности и другие вещные права на землю, тем не менее не содержит нормативного определения земельного участка. Он определяется в ст. 6 ЗК РФ как часть поверхности Земли (в том числе почвенный слой) в границах, которые описаны и удостоверены в установленном порядке. Несколько иное, более широкое, понятие земельного участка приведено в Федеральном законе от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре"*(241) - это часть поверхности Земли (в том числе поверхностный слой), границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка.
Из содержания приведенных норм следует, что земельный участок всегда индивидуализируется на местности при его отводе, представляя собой индивидуально определенную вещь, и характеризуется такими признаками, как общий размер, границы и местоположение. Установление предельных (максимальных и минимальных) норм предоставления земельных участков из числа земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, дачного строительства отнесено к компетенции субъектов Федерации, а для ведения личного подсобного хозяйства - органов местного самоуправления (ст. 33 ЗК РФ).
К примеру, Законом Московской области от 17 июня 2003 г. N 63/2003-ОЗ*(242) предусмотрено выделение земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - от 2 до 40 га, садоводства - от 0,06 до 0,15 га, дачного строительства - от 0,06 до 0,25 га.
В одинаковой степени важны как максимальные, так и минимальные нормы предоставления - в соответствии с п. 1 ст. 1182 ГК РФ раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения, т.е. менее этих норм дальнейшее деление участка не допускается, так как ведет к утрате его целевого назначения (неделимые земельные участки).
В тех случаях, когда право на участок принадлежит нескольким лицам, в качестве наследства будет выступать доля в праве общей собственности на земельный участок. В связи с этим заслуживает внимания вопрос о природе права на земельную долю, полученную бывшими работниками колхозов, совхозов при реорганизации этих хозяйств. Выделение таким работникам земельного пая или доли в натуре, как правило, никогда не производилось. Поэтому иногда высказывается мнение о том, что вещное право на долю у этих лиц не возникает - в таком случае можно говорить лишь об их праве на выделение земельной доли, т.е. о праве обязательственном, а не вещном. Однако с этим трудно согласиться.
Независимо от оснований возникновения права общей собственности на земельный участок и числа ее участников, включая и бывших работников реорганизованного хозяйства, речь идет именно о праве общей собственности на земельный участок. Разумеется, при условии, что земельная доля не была внесена наследодателем в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия либо работник не распорядился своей долей иным образом. Следует подчеркнуть, главное отличие между земельными участками той или иной категории (т.е. выделенных гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, а также земельных долей), на которые распространяется режим общей собственности, заключается лишь в их размере и количестве участников общей собственности. Что касается их правовой природы, то выявить какие-либо принципиальные различия между ними невозможно - во всех случаях это множественность субъектов и неразделенность объекта - земельного участка. Важно отметить, что в ст. 15 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения правильно сформулировано понятие земельной доли как доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Тем самым положения ст. 1181 ГК РФ должны распространяться и на земельные доли бывших работников сельскохозяйственных предприятий без каких-либо изъятий.
Согласно ст. 261 ГК РФ территориальная граница земельного участка определяется в порядке, установленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых собственнику соответствующими органами. Какими именно документами должны быть удостоверены права на участок, ЗК РФ (ст. 26) ответа не дает, отсылая к Закону о регистрации прав на недвижимое имущество.
Если обратиться к ст. 17 названного Закона, то из приведенного в ней перечня оснований возникновения регистрируемых прав и документов, необходимых для проведения государственной регистрации, особого внимания заслуживают документы, связанные с административно-правовым способом возникновения прав граждан на земельные участки.
В таком порядке Земельный кодекс РСФСР 1991 г., указы Президента РФ и постановления Правительства РФ предусматривали возможность: 1) предоставления бесплатно земельных участков в собственность или в пожизненное наследуемое владение гражданам ("новое предоставление") либо 2) перерегистрации земельных участков, ранее предоставленных им в пользование ("приватизация земельных участков").
Так, в период с 25 апреля 1991 г. по 27 октября 1993 г. акты о предоставлении земельных участков издавались местными Советами народных депутатов, а затем их полномочия стали осуществлять соответствующие местные администрации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 марта 1992 г. N 177*(243) предусматривалась выдача временных свидетельств о праве собственности на земельный участок. После 27 октября 1993 г. согласно Указу Президента РФ от 27 октября 1993 г. N 1767*(244) выдаваемые на основании постановления местной администрации документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, подлежали регистрации в комитете по земельным ресурсам и землеустройству. Выданные ранее государственные акты и свидетельства о предоставлении земельных участков в собственность были объявлены постоянными и имеющими равную законную силу со свидетельством, предусмотренным Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. N 1767.
Закон о регистрации прав на недвижимое имущество установил единый порядок регистрации прав на недвижимое имущество, включая земельные участки. Вместе с тем, несмотря на то что этот Закон вступил в силу с 31 января 1998 г., ранее установленный порядок выдачи свидетельств и государственных актов на право собственности и пожизненного наследуемого владения продолжал действовать в ряде регионов. Выдача указанных документов прекращалась только по мере того, как учреждения юстиции в том или ином регионе Российской Федерации начинали осуществлять государственную регистрацию прав и сделок с земельными участками (п. 3 Указа Президента РФ от 25 января 1999 г. N 112*(245)). Предельный срок для создания системы регистрирующих учреждений юстиции был определен в заключительных положениях Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество до 1 января 2000 г.

<< Предыдущая

стр. 7
(из 10 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>